Диплом

Диплом Наследование по закону и по завещанию 3

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-24

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 25.11.2024


Глава 1. Изучение института наследования


§ 1. Основные теоретические положения о наследовании
В Древнем Риме наследственное право понималось как совокупность норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок перехода имущества наследникам. Под наследова­нием понимался переход имущества умершего лица к одному лицу или к нескольким другим лицам. В результате наследования происходило универсальное (полное) правопреемство. В то же время римское право знало понятие и сингулярного правопреемства, то есть предоставление наследнику не всех, а лишь отдельных прав наследодателя (отказы и легаты).

В древнейшее время существовало только наследование по закону. При этом после смерти домовладыки все имущество в силу закона автоматически оставалось за агнатской семьей. Наследниками признавались только агнаты и ближайшие родственники умершего, которые к моменту смерти находились под его властью (жена, дети, внуки, усыновленные). Наследственное имущество поровну делилось между ними. Когнаты, т.е. кровные родственники, получили право на наследование по закону только в преторском праве, которое в свою очередь посчитало несправедливым лишение права наследования ближайших родственников умершего.

Позднее стали составляться и первые завещания, которые первоначально могли быть изложены в двух формах: объявлены и утверждены перед народным собранием либо объявлено воином перед строем в походе или перед сражением. В дальнейшем устное завещание было заменено обязательной письменной формой - для их действительности необходимо было соблюсти немало формальностей. Например, в начале республиканской эпохи любое наследственное распоряжение нуждалось в утверждении народного собрания. В период поздней республики и принципиата большинство формальностей исчезло. Само завещание стало составляться в письменной форме и удостоверяться семью свидетелями.

В римском частном праве наследование было возможно либо по закону, либо по завещанию.[1] Римские юристы не допускали возможности наследования после одного и того же лица по разным основаниям. Это означало невозможность, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства к наследникам по закону. Из XII таблиц следует, что наследование по закону могло иметь место только при отсутствии завещания. Общей закономерностью в развитии римского наследственного права было постепенное усиление принципа свободы завещательных распоряжений. Но при любом порядке наследования фигурировали наследодатель и наследник. При этом действовал принцип универсального правопреемства в имущественных правах и обязанностях наследодателя: наследник принимал наследство со всеми его активами и пассивами.  

Открытие наследства происходило в момент смерти наследодателя. Для того чтобы вступить в права наследства его необходимо было принять, т.е. совершить акт воли, выражающий фактическое желание наследника принять наследство и тем самым стать собственником наследуемого имущества.[2] В римском праве существовало два способа принятия наследства: прямое волеизъявление наследника и фактическое поведение лица, свидетельствующее о принятии им наследства. Срок для принятия наследства установлен не был. Однако длительная неопределенность в этом вопросе могла причинить ущерб кредиторам умершего, поэтому они могли требовать от наследника ответа - принимает ли он наследство или нет. После некоторого периода времени наследник дол­жен был дать ответ. Если ответа не последовало, то это рассматривалось как отказ лица от наследства. Позднее, по кодексу Юстиниана, такое молчание означало согласие лица принять наследство.

Принимая наследство, лицо приобретало не только права, но и становилось правопреемником по всем долгам умершего. Такое правопреемство носило неограниченный характер и не зависело от размера на­следства, которое получило лицо, то есть наследник отвечал по долгам не в пределах полученного им наследственного имущества, а всем принадлежащим ему имуществом. Избежать такой неограниченной ответственности можно было, лишь отказавшись от наследства. В эпоху империи было установлено, что лица, не достигшие 25 лет, всегда отвечают только в пределах полученного ими наследства. В праве Юстиниана было установлено, что если наследник с участием нотариуса, оценщика и кредиторов в течение трех месяцев со дня откры­тия наследства произведет опись и оценку наследственного имущества, то его ответственность ограничивается размером полученного наследства.[3] Отказ от наследства имел место, если лицо прямо заявило об этом либо не приняло наследство в установленные сроки и надлежащим способом.

И так, институт наследования является древнейшим институтом римского частного права и не теряет своей актуальности в современное время. Связано это прежде всего с тем, что нормы данного института непосредственно касаются частной собственности лиц. Это есть неотъемлемая черта экономически и социально развитого общества и государства, в котором провозглашаются и гарантируются права граждан.

§ 2. Общая характеристика наследования по законодательству


Российской Федерации
Как и в римском частном праве наследование в Российской Федерации осуществляется по завещанию и по закону (ст. 1111 ГК РФ). Важнейшие принципы частного права - неприкосновенность собственности, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела (ст. 1 ГК РФ), с которыми перекликается та­кой элемент метода гражданского права, как автономия воли. "Граждане (физические лица)  приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе" (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Право наследовать и завещать имущество входит в содержание правоспособности граждани­на (ст. 18 ГК РФ), которая, по общему правилу, не подлежит ограничению (ст. 22 ГК РФ). "Собственник вправе по своему усмотрению совершать в от­ношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и ох­раняемые законом интересы других лиц" (п. 2 ст. 209 ГК РФ). "Граждан­ские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон­ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства" (п. 2 ст. 1 ГК РФ). К этим основаниям ограничения гражданских прав, воли участников гражданских правоотношений можно добавить целевое назначение используемого блага, охрану окружающей среды, природы и культурных ценностей.  Но при всех общих и частных пределах осуществления субъ­ективных прав современное отечественное гражданское законодательство пока еще стремится к пирамиде, в виде которой еще древние греки представляли правовое государство и на вершине которой - человек с его волей. В отношении же наследования по закону действует остаточный принцип: "имеет место, когда и насколько оно не изменено завещанием" (ст. 1111 ГК РФ). Иные случаи наследования по закону сводятся к отсутствию наследников по завещанию, в том числе отсутствию у них права наследовать, отстранению их от наследования (ст. 1117 ГК РФ), непринятию ими наследства, их отказу от наследства (ста­тьи 1141, 1157 ГК РФ), а также к праву на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК) РФ, к наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), к наследова­нию выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ). [4]

Право собственности является основополагающей основой наследственного права. Согласно ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.[5] Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со статьей 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется госу­дарством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще­ственного и должностного положения, места жительства, отно­шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирую­щими наследственные правоотношения, под которыми понима­ются урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежав­ших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или не­скольким лицам (наследникам). Следует подчеркнуть, что сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, поскольку наследственные правоотношения являются частью как наследственного права так и гражданского права. [6] Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли российского гражданс­кого права. Регулирующие их нормы закреплены в Гражданском кодексе РФ (раздел V «Наследственное право»).[7] Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также оп­ределен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате.[8] Кроме того, к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы Семейного кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ, в частности при разрешении споров, связанных с правом наследования.

Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или не­скольким лицам (наследникам) в порядке универсального пра­вопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (об универсальном правопреемстве упоминается в ст. 387 ГК РФ).[9] Данное определение наследования как правового института не только включает в себя элементы, закрепленные в ст. 1110 ГК РФ, но и соответствует сложившемуся в науке граждан­ского права толкованию понятия «наследование». Так, В.И.Серебровский рассматривал наследование как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя).[10] Более широкое определение права наследова­ния давалось Д.И. Мейером и включало законодательное опре­деление судьбы юридических отношений, переживающих его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения.[11]  Очевидно, что данная дефиниция объединяет пра­вопреемство наследников в отношении как имущества наследо­дателя, так и принадлежавших ему на момент смерти имуще­ственных прав, а также принятых им на себя и оставшихся неисполненными обязательств. Ученый-юрист Н.В. Чельцова в рассуждениях идет дальше Мейера, предлагая более широкое юридическое определение наследственных правоотношений: «Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его. Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц».[12]

От универсального наследственного преемства следует отличать правопреемство частное или сингулярное. Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие - предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д. Такое правопреемство в отдельных правах умершего наследованием не является.

Юридически правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо про­тиворечит самой гражданско-правовой природе этих прав и обязанностей. По наследству переходят лишь те права и обязанно­сти, которые наследодателю принадлежали, причем переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследник может даже не знать, что именно входит в состав наследства. Принятие на­следства под условиями или с оговорками не допускается. Акту принятия наследства придается обрат­ная сила. Если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему (целиком или в соответствующей части, если наследников несколь­ко) уже с момента открытия наследства.

По общему правилу, наследство переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не установлено Гражданским кодексом РФ. В наслед­ственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п. [13]

Следует однако отметить, что не все юристы считают, что при наследовании имеет место универсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах и обязанностях наследодателя. Например, Н.Д. Егоров считал, что при наследовании  речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не в самих правах, а в объектах этих прав.[14] Автор выводил за пределы наследства пассив (долги, обременяющие наследство). Он  придерживался позиции, высказанной  В.И. Серебровским: «Долги являются … только «обременением» наследства, но не его составной частью. Долги могут уменьшить наследственное имущество (наследство), даже полностью его исчерпать, но сами в состав наследственного имущества не входят. Если бы долги входили в состав наследственного имущества, то они уже никак не могли бы «обременять» его».[15] Однако эта точка зрения широкой поддержки в российской юриспруденции не получила. В настоящей работе я исхожу из понятия, что при наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам  происходит в порядке правопреемства.

Открытие наследства большинство специалистов рассматривают как возникновение наследственных правоотношений. Наследствооткрывается со смертью наследодателя (ст. 1113 ГК РФ), а при объявлении его умершим - в день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (ст. 1114 ГК РФ).[16] Под смертью подразумевается прекращение физиологического существования индивида и тем самым прекращается правоспособность гражданина (п. 2 ст. 17 ГК РФ). Объявление гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ), влекущее за собой право­вые последствия, аналогичные тем, которые наступают при смерти, ба­зируется на предположении (презумпции) факта его физической смерти.

Гражданин может быть объявлен судом умершим при одновременном наличии трех условий: отсутствия в месте его жительства сведений о месте его пребывания; определенной длительности отсутствия таких сведений; невозможности установить место пребывания гражданина.

При этом гражданским законодательством предусмотрено три срока отсутствия сведений: пять лет - общий, в ординарных условиях; два года со дня окончания военных действий - специальный, в отношении военнослужащих или иных граждан,  пропавших без вести в связи с военными событиями; шесть месяцев - сокращенный, при наличии обстоятельств, угро­жавших смертью гражданину или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.

В случае объявления умершим гражданина пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (ст. 1114 ГК РФ). При этом объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (ст. 1114 ГК РФ). Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признается единственным юридическим фактом (событием), с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений.

При решении вопросов о времени и месте открытия наследства наблюдается преемственность с нормами ГК РСФСР и лишь большая детализация. Днем открытия наследства, согласно ст. 1114 ГК РФ, является день смерти гражданина или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, или день предпо­лагаемой гибели гражданина, указанный в решении суда как день смерти. Весьма существенным моментом является и то, что для определения времени открытия наследства имеет значение имен­но день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один и тот же день, они считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. К наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК РФ). [17]

Со временем открытия наследства связано определение большого числа существенных вопросов, в том числе: 1) круга призываемых к наследованию наследников (ст. 1116 ГК РФ); 2) состава наследственного имущества (ст. 1112 ГК РФ); 3) сроков для принятия наследства или отказа от него (статьи 1154, 1157 ГК РФ), а также совершения иных юридически значимых действий (ох­рана наследства, доверительное управление наследственным имуществом); 4) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1163 ГК РФ); 5) момента  возникновения  права  наследников   па   наследственное имущество (ст. 1152 ГК РФ); 6) сроков для предъявления кредиторами претензий (ст. 1175 ГК РФ); 7) применимого законодательства (ст. 4 ГК РФ).

Местом открытия наследстваявляется последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). [18] Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно - место нахождения имущества или его основной части (ст. 1115 ГК РФ).

Местом жительства гражданина согласно ст. 20 ГК РФ признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ). В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства (ст. 247 ГПК РСФСР). Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя (ст. 249 ГПК РСФСР). Если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории Российской Федерации неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства признается место нахождения такого наследственного имущества. В случае, когда указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имущества (недвижимого или движимого) должна определяется исходя из его рыночной стоимости, т.е. стоимости аналогичного (идентичного, однородного) имущества, сложившейся в месте нахождения этой части наследства.

Значение места открытия определяется, во-первых: тем, что условия приобретения наследственного имущества различаются по законодательству той или иной страны для тех или иных наследственных отношений; во-вторых: место открытия наследства определяет место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спора между ними, а также применения мер по охране самого наследства. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имущества должна определяться исходя из его рыночной стоимости.

Весьма существенным для наследственных правоотношений является объект этих отношений, то есть наследственная масса как совокупность принадлежав­ших наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам  (наследникам) в порядке, установленном законом. Здесь необходимо подчеркнуть, что речь идет о совокупности не вещей, а прежде всего личных имущественных правах и обязанностях. Думается, правильнее будет определение наследства как комплекса имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно единое целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. При этом права наследодателя составляют актив наследства, а его обязанности - пассив. В случаях, указанных в гражданском законодательстве, в порядке наследования переходят и некоторые личные неимущественные права наследодателя. Данное понятие представляется юридичес­ки более точным, чем формулировка ч. 1 ст. 1112 ГК РФ, объединяющая в составе наследства принадлежавшие наследодателю вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Юридическая неточность данной нормы становит­ся очевидной при ее сопоставлении со ст. 128 ГК РФ, в которой в понятие имущества как объекта гражданского права не включа­ются обязанности. Это подтверждают и работы Серебровского, намеренно исключавшею из состава наследства обязанности (долги, пассив) наследодателя, указывая, что «долги являют­ся ...
только «обременением» наследства, но не его составной частью».[19] Думается, что во избежание противоречия между нормами Гражданского кодекса РФ правильнее определять понятие наследства как обязательства наследодателя, но выведенные из понятия имущества, поскольку в разделе V Наследственное право» ГК РФ понятия «имущество», «наследство», «наследствен­ное имущество» являются синонимами.[20]

Наследственная масса, таким образом, независимо от того, сосредоточена ли она в одном месте или нет, в момент открытия наследства выступает юридически как единый комплекс неразрывно связанных с личностью наследодателя имущественных прав и обязанностей, какие бы права и обязанности не входили в его состав. Очевидно, что наследственная масса по своей природе весьма неоднородна. В ее состав могут входить движимое и недвижимое имущество принадлежащее наследодателю, предметы домашней обстановки и обихода, земельные участки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, авторские права, награды, антиквариат. В основном по наследству передаются имущественные права и обязанности наследодателя, за исключением принадлежащих умершему личных неимущественных прав и нематериальных благ, к которым согласно ст. 150 ГК РФ относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право авторства. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты (ст. 120 СК РФ), право на возме­щение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ст. 383 ГК РФ), а также права и обязанности, переход которых в порядке насле­дования не допускается Гражданским кодексом РФ или другими законами.

В состав наследства также не входят, но подлежат передаче в специальном порядке государственные награды [21], которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (часть первая ст. 1185 ГК РФ). Напротив, принадлежавшие наследодателю государственные награды, на кото­рые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (п. 2 ст. 1185 ГК РФ).

Во изменение действовавшего ранее порядка в состав наследства включаются средства транспорта и иное имущество, предоставленные наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами (ст. 1184 ГК РФ).

Традиционно выделяются в составе наследства предметы обычной домашней обстановки и обихода, так как на их получение имеет преимущественное право в счет своей наследственной доли наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем (ст. 1169 ГК). Преимущественное право предоставлено еще в отношении одного объекта - неделимых вещей. Оно принадлежит наследнику, обладавшему совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, и также засчитывается в наследственную долю (ст. 1168 ГК РФ).

Касательно же долгов следует подчеркнуть, что долги наследодателя хотя и входят в наследственное имущество, но наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости пере­шедших к нему активов в наследственном имуществе (ст. 1175 ГК РФ). При наличии нескольких наследников, принявших наследство, они должны отвечать по долгам наследодателя солидарно (то есть кредитор вправе требовать исполнения как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности полностью или частично по своему усмотрению  (ст. 323 ГК РФ), но опять-таки в пределах стоимости перешедшего к ним наследства. Необходимо отметить демократизм этой нормы, так как по праву Испании, на­пример, когда долги превышают стоимость активов, наследник отвечает по ним, по общему правилу, собственным имуществом.[22] Однако,  подчеркнем, что право ограничения имущественной ответственности по насле­дуемым долгам все же применяется как исключение и требует специальной заявительной процедуры и специальных сроков.

В соответствии с действующим российским законодательством, для приобретения наследства наследник должен его принять (статья 1152 ГК РФ). Для приобретения выморочного имущества Российской Федерацией приня­тия наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Отечественное законодательство стоит на позициях универсального правопреемства в результате наследования. При этом принимается все причитающееся наследство (активы и пас­сивы) без условий и оговорок. Независимо от времени принятия наследства и момента государственной регистрации прав наследника на наслед­ственное имущество оно считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (ст. 1152 ГК РФ).

Принятие наследства осуществляется двумя способами: путем фактичес­кого вступления во владение наследственным имуществом(фактическое принятие наследства) или в заявительном порядке (юридическое принятие наследства) - путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), следует понимать любые действия наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем состоянии, управлению, распоряжению и т. д. наследственным имуществом , направленные на:

- вступление во владение или в управление наследственным имуществом,

-  принятие мер по сохранению наследственного имущества, за­щите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

- несение расходов за свой счет на содержание наследственного имущества;

- оплату за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства, а также направленные на: поддержание имущества наследодателя в надлежащем состоянии, уплату налогов, страховых взносов, квартплаты, других пла­тежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследствен­ном доме по договору жилищного найма и т.п.

При этом следует иметь в виду, что указанные действия должны быть совершены строго до истечения срока, установленного для при­нятия наследства, никак не после него. Например, завещанным домом наследник может свободно пользо­ваться и даже передавать его по наследству, не оформив докумен­тально переход права собственности от наследодателя, если в пер­вые шесть месяцев после смерти наследодателя он уплатил налог на землю, имущество или произвел платежи за электричество, за газ, или вселился в указанное строение, или остался проживать в нем и т.д. Ничто в данном случае не затрагивает прав и интересов граж­данина как наследника. Однако, надо сказать, что совершить ка­кую-либо сделку в отношении такого неоформленного имущества наследник не сможет. Необходимо будет через суд на осно­вании п. 9 ч. 2 ст. 247 ГПК РФ под­твердить факт принятия наследства, переход права собственности на завещанное, если потребуется (в отношении недвижимости и транс­портных средств) зарегистрировать полученное право и только по­том уже распоряжаться имуществом. [23]
Доказательством фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом является справка жилищно-коммунального органа или местной администрации о том, что наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно с наследодателем или о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства, справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник оплачивал соответствующие налоги, справка местной администрации о том, что наследник пользовался на­следуемым недвижимым имуществом, а также другие документы, свиде­тельствующие о фактическом вступлении наследника во владение иму­ществом наследодателя.

При невозможности представления документов о вступлении во владение наследственным имуществом факт принятия наследства подлежит установлению в судебном порядке (п. 9 ст. 264 ГПК РФ). Фактическое вступление во владение частью имущества рассматрива­ется как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (ч. 1п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Организационно-технические вопросы заявительного порядка решаются законодательством о нотариате. Заявление о принятии наследства составляется в письменной форме и направляется нотариусу по месту постоянного жительства наследодате­ля. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество и адрес заявителя, дата открытия наследства, адрес наследодателя и выражается волеизъяв­ление заявителя о принятии наследства.

Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследст­ва должна быть нотариально засвидетельствована (или другим уполномоченным совершать нотариальные действия должностным лицом согласно п. 7 ст. 1125 ГК РФ, или другим уполномоченным удостоверять доверенно­сти лицом согласно п. 3 ст. 185 ГК РФ), за исключением случаев, когда на­следник лично явился к нотариусу по месту открытия наследства и подал заявление. При этом нотариус обязан принять заявление и в том случае, если подпись наследника не засвидетельствована, и предложить наслед­нику выслать надлежащим образом оформленное заявление или лично явиться к нотариусу. [24]

При оформлении наследства по завещанию наследники предоставля­ют все документы, необходимые для удостоверения места и времени от­крытия наследства, а также для подтверждения факта наличия наследственного имущества. В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель завещания вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания. К такому заявлению прилагается копия свидетельства о смерти. Однако на практике наследники чаще подают нотариусу заявление о выдаче им свидетельства о праве на наследство с указанием наследст­венного имущества, его описанием и оценкой, а также с указанием дру­гих наследников. Поскольку в этом заявлении выражено желание быть наследником, нотариусу не нужно требовать отдельного заявления о принятии наследства.

При подаче заявления о принятии наследства от наследника не требуется представления нотариусу доказательств наличия самого наследства, родства, иждивения или брака. И наоборот, при подаче заявления о вы­даче свидетельства о праве на наследство наследник представляет нотариусу все необходимые документы, так как подача такого заявления влечет юридические последствия в совокупности с другими юридическими фактами (родства, иждивения).

Возможно принятие наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Не требуется доверенность для принятия наследства законным представителем. На практике самым распространенным способом принятия наследст­ва является фактическое вступление наследника во владение наследст­венным имуществом. Фактическое принятие наследства доказывается документально (напри­мер, счета за ремонт), свидетельскими показаниями, в судебном порядке.

Следует подчеркнуть, что принятие наследства - односторонняя сделка, направленная на при­обретение наследственного имущества, может быть совершено лично или через специально уполномоченного, а также законного представите­ля (ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Как любая сделка, принятие наследст­ва предъявляет определенные требования к субъектному составу, а имен­но, к дееспособности наследника. Принятие наследства осуществляется дееспособным лицом. Вопрос о принятии наследства несовершеннолет­ними, недееспособными и ограниченно дееспособными лицами решается с соблюдением ст. 37 ГК РФ и в рамках усиленной охраны их законных интересов (ст. 1167 ГК РФ), Так, раздел наследства по соглашению наследников и в судебном порядке осуществляется с предварительным уведомле­нием органа опеки и попечительства. Кроме того, следует применять статьи 26, 28, 29 - 39, 1153 ГК РФ и законодательство о нотариате.[25]

По общему правилу наследство может быть принято:

1)  в течение шести месяцев со дня открытия наследства (часть первая п. 1 ст. 1154 ГК РФ);

2) в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим (часть вторая п. 1 ст. 1154 ГК РФ);

3)  в течение шести месяцев со дня возникновения права наследова­ния  вследствие отказа наследника от наследства или отстранения на­следника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ (п. 2 ст. 1154 ГК РФ);

4) не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим при возникновении права наследо­вания  только  вследствие  непринятия   наследства другим   наследником (п. 3 ст. 1154 ГК РФ).

Следует подчеркнуть, что пункты "3" и "4" предусматривают увеличение срока, специальный субъ­ектный состав и наличие специальных оснований для их применения. Так, специальный срок установлен для истребования сумм, предоставлен­ных умершему в качестве средств к существованию, в том числе сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов, подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине, - четыре месяца со дня открытия наследства. Эти требования имеют специальный субъ­ектный состав - проживавшие совместно с умершим члены его семьи, а также его нетрудоспособные иждивенцы, независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. Срок носит пресекательный характер. При отсутствии управомоченных лиц или при непредъяв­лении ими в срок требований о выплате указанных сумм последние включаются в состав наследства и наследуются на общих ос­нованиях, установленных ГК РФ (ст. 1183). [26]

К сроку, в течение которого должны быть совершены действия, свидетельствующие о принятии наследства, не применяются по аналогии правила о приостановлении течения срока (ст. 202 ГК) и о перерыве срока (ст. 203 ГК РФ), так как это срок не защиты, а реализации права. За­коном установлена лишь возможность восстановления пропущенного срока. Эта формулировка представляется более удачной, чем «продление срока» по ст. 547 ГК РСФСР, так как продление возможно в отношении существующего правоотношения (например, договора), не истекшего периода времени. Восстановление же допускает наличие временного раз­рыва между истечением установленного законом срока и инициативой наследодателя реализовать право на наследование. Кроме того, теперь выдерживается терминологическое единообразие на протяжении всего ГК.[27]

Принятие наследства по истечении установленного срока возможно:

1)  в судебном порядке - по заявлению наследника при наличии уважительных причин пропуска и при условии обращения в суд в течение шести   месяцев   после   отпадения   причин   пропуска  этого  срока   (п. 1 ст. 1155 ГК РФ);

2) без обращения в суд - при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК). Выданные ранее свидетельства о праве на наследство признаются су­дом недействительными или аннулируются нотариусом.

Открытым остается вопрос о взаимоотношениях первоначальных наследников, наследника, принявшего наследство по истечении установленного срока, и третьих заинтересованных лиц, например, в случае от­чуждения кем-либо из первоначальных наследников имущества третьему лицу. Представляется, что при принятии наследства в судебном порядке можно применять по аналогии ст. 302 ГК, а при письменном согласии других наследников на принятие наследства следует возлагать обязан­ность по возмещению убытков на наследника, осуществившего отчужде­ние имущества (см. также статьи 167, 178, 183, 246 ГК РФ), так как он в определенном роде своим согласием ввел в заблуждение нового на­следника относительно состава наследственного имущества.

На основании нижеизложенного можно сказать, что наследование - это институт современной системы права России, отвечающий требованиям современного демократического и правового государства. Наследственное право формировалось долгие годы, не стоит на месте и продолжает совершенствоваться сегодня. Наследственные правоотношения базируются на важнейших правовых принципах - неприкосновенность частной собственности и автономии воли.

Современное законодательство Российской Федерации является гарантом наследственных прав граждан.

§ 2. Последствия отказа от принятия наследства
По общему принципу ГК наследник вправе отказаться от наследства в течение шестимесячного срока, установ­ленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ). Отказаться в течение шести месяцев после открытия наслед­ства от наследства в принципе возможно даже в том случае, если было осуществ­лено фактическое или юридическое его принятие (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Однако обратного порядка быть не может, поскольку в соот­ветствии п. 3 ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Это в полной мере касает­ся как отказа после принятия наследства, так и отказа в отсут­ствие такового. При этом следует учитывать, что отказ от наследства, как и принятие наследства, является односторонней сделкой (действием, направленным на установление правоотношений) и, следовательно, подчиняется общим требованиям о совершении сделок. Признать ее недействительной может только суд. И только по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодек­сом Российской Федерации. Если изменилось решение относительно отказа от наследства, то в суде необходимо доказать, что заявление подано под влиянием заблуждения, обмана, угрозы или что при подаче заявления наследник не отдавал отчета своим действиям, посколь­ку только в таких случаях указанное заявление может быть при­знано недействительным. При недосказанности этих фактов при­дется действовать согласно заявлению, поданному в нотариальную контору. [28]

Еще один важный момент. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наслед­ства и по истечении шестимесячного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными (подп. 2 п. 2 ст. 1157 ГК РФ). В соответствии со ст. 1160 ГК РФ отказаться можно не только от наследства, но и от завещательного отказа. Общее правило о том, что отказ в пользу другого лица, а также отказ с оговорками или под условием не допускается, действует и в этом случае. Гражданс­ким кодексом также предусмотрены случаи, когда отказ от наслед­ства не допускается вообще (подп. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ) или допус­кается с ограничениями (п. 4 ст. 1157 ГК РФ).

Отказаться от наследства вправе лишь дееспособное лицо. Если наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, то отказ от наследства допускается с разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ).

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1158 ГК РФ). При отказе от наследства в пользу нескольких лиц он вправе указать доли для каждого. В противном случае доли признаются равными. Наследник вправе отказаться от на­следства и без указания выгодоприобретателей (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

Не допускается отказ от наследства при наследовании выморочного имущества (часть вторая п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

Важными для юридической практики являются правила о том, что принятое наследство признается принадлежащим наследни­ку со времени открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ), приня­тие наследником части наследства означает принятие всего при­читающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 2 ст. 1152 ГК РФ), а принятие наслед­ства под условием или с оговорками не допускается (подп. З п. 2 ст. 1152 ГК РФ). [29]

Ценность приведенных правоустановлений заключается в следу­ющем. Во-первых, определяется момент перехода права собствен­ности на имущество, а вместе с ним бремени несения расходов, уп­латы платежей (коммунальных, арендных и т.п.), в том числе и за прошедший шестимесячный период; во-вторых, не остается за бор­том процесса перехода права собственности по каким-либо причи­нам не указанное в заявлении о принятии наследства имущество или имущество, принадлежность которого наследодателю выясни­лось после истечения шестимесячного срока (в последнем случае согласно п. 2 ст. 1162 ГК РФ, ситуация разрешается путем соверше­ния дополнительных нотариальных действий по выдаче свидетельства о праве на наследство на указанное имущество); в-третьих, мож­но сделать вывод о том, что принять наследство можно только в существующем на момент смерти наследодателя его неизменном виде, не допускается принятие наследства под условием освобождения от каких-либо обязательств, нельзя принять при наследовании одну вещь, отказавшись от другой. В итоге наследство в предлагаемом виде или в причитающейся доле можно принять лишь целиком или полностью отказаться.

Важно подчеркнуть, что в отличие от принятия наследства отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Но так же как и принятие наследства, отказ от него универсален и безусловен. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Не допускается отказ от части причитающегося наследнику наследства (п. 3 ст. 1158 ГК РФ). Не допускается ни принятие наследства, ни отказ от него под условием или с оговорками (часть третья п. 2 ст. 1152, п. 2 ст. 1158 ГК РФ). Отказ от наследства может быть признан в судебном порядке недей­ствительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угро­зы, а также по другим основаниям недействительности сделок. [30]

Таким образом, право наследования включает как правомочие принятия наследства так и правомочие отказа от наследства. Принятие наследства прекращает правовое состояние лица как наследника и влечет возникновение у наследника и в лице наследника прав собственника, кредитора, должника и других, носителем которых был наследодатель, т.е. переносит на наследника права и обязанности в имуществе умершего. Отказ от наследства также прекращает правовое состояние лица в качестве наследника, однако вызывает иной правовой эффект: отказ от наследства устраняет наследника от преемства и обязанностей наследодателя, отчуждает его от наследственного имущества, исключает наследника из числа правопреемников умершего.

Отказ от наследства - это односторонняя сделка, выражающая волю наследника.

Основополагающий принцип здесь - это принцип неизменности и необратимости отказа от наследства означает, что заявленный отказ от наследства, каким бы ни было его содержание (безусловный или направленный), не может быть впоследствии ни изменен, ни отозван обратно.
Глава 2 . Наследование по завещанию

§ 1. Общие положения
Действующее российское законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию, вместе с тем не содержит точного юридического определения самого понятия “завещание”. Завещание в российском наследственном праве - односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). В отечественной юридической литературе наиболее распространено определение завещания как “односторонней сделки, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, установленном завещателем.[31] Наиболее существенной особенностью этой сделки является, в первую очередь, то, что она совершается на случай смерти наследодателя и является основанием наследования (ст. 1118 ГК РФ). Также характерной чертой этой сделки является и то, что посредством завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону. Примером этому может служить то, что каждый гражданин вправе завещать свое имущество как в целом, так и в части, включая и предметы домашнего хозяйства и обихода. В этом случае применение старой статьи 533 ГК, предоставляющей преимущественное право наследования этих предметов наследникам, проживавшим совместно с наследодателем, исключается. А завещатель может свободно распределить свое имущество между назначенными им наследниками в любых долях, а также отчуждать наследство в пользу тех или иных лиц. Назначение же заве­щания состоит именно в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственною имущества или его части к определенным физи­ческим лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие насле­дования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя (ст. 1119 ГК РФ).

По юридическому содержанию завещание можно определить как облечен­ное в предписанную законом форму волеизъявление наследодателя, на­правленное на определение юридической судьбы его имущества после смерти этого лица. Следует подчеркнуть, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица. Кроме правил разде­ла V на завещания распространяются нормы главы 9 ГК "Сделки". Эта сделка носит строго личный и индивидуальный характер (п.п. 3, 4 ст. 1118 ГК). [32]

В Российской Федерации завещание не может быть совершено через представителя, российское законодательство не признает совместные завещания (воля не­скольких лиц, выраженная в одном акте), которые допускаются в Анг­лии, Италии, США, ФРГ (только для супругов).

Отражением в наследственном праве общих принципов и методов частного, в том числе гражданского права (недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, автономия воли), является провозглашенный в ст. 1119 ГК принцип свободы завещания. Это означает, что гражданин вправе:

1)                 составить завещание или не составлять его; составить одно или несколько завещаний;

2)                 распорядиться на случай своей смерти любым своим имуществом в целом или его частью;

3)                  любым образом определить доли наследников в наследстве; завещать свое имущество любым лицам;

4)                  лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по зако­ну, не указывая причин такого лишения;

5)                 указать в завещании помимо основного (основных), запасного (запас­ных) наследников;

6)                 возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности ис­ключительно имущественного характера в пользу одного или не­скольких лиц;

7)                 возложить на одного или нескольких наследников обязанность со­вершить какое-либо действие как имущественного, так и неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели;

8)                 поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части указанному им в завещании гражданину независимо от того, является ли этот гражданин наследником;

9)                 включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные прави­лами ГК;

10)            выбрать форму и порядок совершения завещания из предложенных законодателем;

11)            отменить или изменить совершенное завещание. [33]

Другой юридической особенностью завещания является тайна завещания, провозглашенная законом (ст. 1123 ГК, ср. со ст. 139 ГК, понятием "банковская тайна",  "тайна совершения  нотариальных действий"). Это означает, что нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты  гражданских прав, предусмотренными ГК (ст. 12 ГК РФ). Сам завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (п. 2 ст. 1119, ст. 3123 ГК РФ). [34]

Как и любая сделка, завещание должно соответствовать установленным в законе требованиям. Особое внимание среди них уделяется дее­способности завещателя, содержанию и форме завещания. Требования к субъектному составу сводятся к полной дееспособности гражданина. Под дееспособностью понимают признаваемую государством способность своими действиями самостоятельно приобретать, иметь и осуществлять субъективные гражданские права и обязанности. По обще­му правилу в полном объеме дееспособность приобретается с достижением совершеннолетия - 18 лет.

Из мировой юридической практики известно, что во многих развитых западных странах физические лица по мере взросления наделяются большим объемом дееспособности. В странах романо-германского права и в РФ подростки, достигшие определенного возраста, могут быть объявлены полностью дееспособными - эмансипированы (от рим. еmancipation - освобождение детей из-под власти домовладыки).[35]

В России распорядиться имуществом на случай смерти путем совер­шения завещания могут граждане:

1)     совершеннолетние (с 18-летнего возраста) (п. 1 ст. 21 ГК);

2)     не достигшие   18-летнего  возраста,  но  вступившие  в брак  (п. 2 ст. 21 ГК);

3)     эмансипированные - достигшие 16 лет, работающие по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усынови­телей или попечителя, занимающиеся предпринимательской деятельно­стью, и объявленные по решению органа опеки и попечительства или по решению суда полностью дееспособными (ст. 27 ГК).

Необходимо подчеркнуть, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения гражданской дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ): не могут завещать свое имущество лица, полностью лишенные дееспособности, ограниченно дееспособные, или не обладающие дееспособностью в полном объеме (несовершеннолетние граждане). При этом завещание должно быть совершено лично, поскольку совершение завещания через представителя не допускается. По российскому законодательству в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина, совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Следует подчеркнуть, что завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Также важно, что завещатель также имеет право распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний (ст. 1119 ГК РФ). При этом ни нотариус, ни другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае же нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав.

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, отменить или изменить совершенное завещание (ст. 1121 ГК РФ).

Как и в ранее действовавшем законодательстве, в ст. 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на денежные средства в банках. Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должност­ным лицам, оставить в банке, в котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное распоряжение, удостоверенное служащим банка, имеющим право принимать к исполнению рас­поряжения клиента в отношении средств на его счете. Завеща­тельное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указа­нием даты его составления. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоря­жение, входят в состав наследства и наследуются на общих ос­нованиях в соответствии с правилами Гражданского кодекса РФ.[36] Действующее законодательство изменяет ранее действовавший порядок определения наследственной массы, что приводит к ее увеличению и в абсолютном выражении к увеличению размеров долей наследников по закону, которые могут претендовать на оставшееся незавещанным имущество наследодателя.[37] Таким образом, не нарушая принципа свободы завещания и прав наслед­ников, к которым на основании рассматриваемого завещатель­ного распоряжения переходят права на денежные средства во вкладе наследодателя в банке, законодатель стремится обеспечить интересы иных лиц, которые могут быть признаны наследниками по закону, а следовательно, размер их наследственной доли будет определяться в относительном выражении от всей наследственной массы. Думается, что такое толкование данной нормы соответствует конституционному принципу осуществления прав и свобод человека и гражданина, которое не должно нарушать права и свободы других лицу (п. 3 ст. 17 Конституции РФ).

Свобода завещания в Российской Федерации гарантируется законом. В соответствии с частью 1 статьи 1119 ГК РФ “завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами гражданского кодекса о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание”.

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Также завещатель может указать в завещании другого наследника (переназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. [38]

Свобода завещательного распоряжения, соответствующая такому важному гражданско-правовому принципу, как диспозитивность, ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а также иждивенцев, т.е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля, т.е. часть наследственного имущества, которая пере­ходила к определенным наследникам независимо от воли наследодателя и содержания завещания (ст. 1149 ГК).

Эволюция обязательной доли проходила следующим образом. В древнейшее время завещатель пользовался неограниченной свободой завешать свое имущество, то есть обязательной доли установлено не было. Это часто приводило к тому, что все наследство доставалось совершенно случайным людям, а ближайшие родственники оказывались обделенными. Наследник мог быть назначен под отлагательным условием, что означало открытие наследства не в момент смерти наследодателя, а после на­ступления определенного условия. [39]

Для обуздания произвола римское право стало ограничивать свободу завещательного распоряжения. Поначалу практика судов признала право на обязательную долю за "своими" наследникам завещателя, то есть за его детьми. Претор распространил данное правило и на эмансипированных детей. Круг таких наследников с переходом от одной эпохи к другой менялся. В самые поздние времена к их числу относились восходящие и нисходящие родственники, а также родные братья и сестры наследодателя.

Наследники могли быть лишены обязательной доли только в том случае, если у завещателя была на то уважительная причина. В классический период уважительность причины устанавливалась судом.

Право Юстиниана дало исчерпывающий перечень оснований для лишения права на обязательную долю (например, создание опасности жизни завещателя). Если завещатель безосновательно лишил наследников права на обяза­тельную долю, то сперва такое завещание могло быть признано недействи­тельным полностью. В классический период завещание могло быть призна­но недействительным уже не полностью, а только в той части, в какой это было необходимо для удовлетворения требований жалобщика о получении им обязательной доли. [40]

Следует подчеркнуть, что обязательная доля представляет собой ограничение свободы завеща­ния и устанавливается в целях материального обеспечения отдельных категорий лиц, которые нуждаются в особой защите в силу их возраста или состояния здоровья. Это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п.п. 1 и 2 ст. 1148 ГК (п. 1 ст. 1149 ГК). Этот перечень лиц носит исчерпывающий характер. Эти граждане наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Лишить их та­кого права завещатель не может. Таким правомочием располагает только суд, причем и он уменьшает или лишает наследника обяза­тельной доли не по любому поводу, а по строго определенным в п. 4 ст. 1149 ГК РФ основаниям. А распоряжение завещателя о том, что он лишает права наследовать одного из вышеперечисленных лиц, будет признано ничтожным.

Используя формальный подход к толкованию содержания ста­тьи 1149 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что указанные лица должны обладать рядом свойств, которые обуславливают их право на обяза­тельную долю. Так, например, дети имеют право на обязательную долю, если к моменту смер­ти наследодателя они:

1)  не достигли восемнадцатилетнего возраста;

2) в силу инвалидности или возраста (достигли пенсионного воз­раста - дочь 55 лет, сын 60 лет) являются нетрудоспособными.

Это в равной мере относится как к родным детям, так и к усыновленным в установленном порядке. В последнем случае усынов­ление должно быть не фактическим, а документально оформлен­ным в соответствии со всеми нормами закона. Только в таком слу­чае этот факт будет иметь юридическое значение для вопроса об обязательной доле.

Касательно же супругов, то они должны находиться в законно оформленных брачных отношениях, они не должны быть прекращены. Только в таком случае переживший супруг получит половину от совместно нажи­того имущества, получит право на обязательную долю или сможет унаследовать какую-то часть имущества.

Родители имеют право на обязательную долю, если они не лише­ны родительских прав в отношении наследодателя. Это правило не применяется в том случае, если родители после лишения их роди­тельских прав восстановлены в них.

Лицо, состоящее на иждивении, имеет право на обязательную долю только в том случае, если:

1) иждивенческие отношения длились не менее одного года;

2) предоставляемые наследодателем денежные и иные средства были единственным или основным источником для существования данного лица;

3) предоставление этих средств не было обусловлено исполнени­ем каких-либо обязательств в пользу наследодателя;

4) данное лицо является нетрудоспособным на день открытия наследства.

Следовательно, если не выполнено условие о годичном сроке иждивенческих отношений, если у гражданина были самостоятельные доходы, способные удовлетворить его нужды, то наследственные правоотношения по поводу обязательной доли не возникают. Не воз­никают они также и в случае, если наследодатель предоставлял денежные суммы, являющиеся источником к существованию, за выполнение какой-либо работы или предоставление каких-либо ус­луг (например, за уборку квартиры, приготовление пищи и т.д.) независимо от совместности проживания. [41]

Следует подчеркнуть, что норма об обязательной доле применяется, если наследодатель не выделил наследнику доли (не упомянул его в завещании) либо оставил ему по завещанию менее половины его законной доли. Она (норма) носит императивный ха­рактер, то есть является обязательной для применения и не может быть изменена, кроме как по закону.

Размер обязательной доли определяется по отношению ко всей наследственной массе, включая и ту часть имущества, которая предназна­чена для исполнения завещательного отказа и завещательного возложения.  Во внимание принимаются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания, и не учитываются наследники по завещанию. Следует отметить, что размер обязательной доли по сравнению с ГК РСФСР уменьшен: с двух третей до половины доли, которая причиталась бы при наследова­нии по закону. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого на­следника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). [42]

По общему правилу имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях (статья 1122 ГК РФ). Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.

Новый ГК стремится к паритету между интересами лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, и интересами наследников по завещанию, которые избраны самим наследодателем. Во-первых, право на обязательную долю удовлетворяется из остав­шейся незавещанной части наследственного имущества, невзирая на права других наследников по закону, и только при ее нехватке задействуется та часть имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Во-вторых, если осуществление права на обязательную долю в на­следстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по заве­щанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завеща­нию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основно­го источника получения средств к существованию (орудия труда, творче­ская мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, умень­шить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ, см. также статьи 1168, 1169 ГК РФ). [43]

На наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, распространяются правила о недостойных наследниках (п. 4 ст. 1117 ГК РФ), то есть они могут быть лишены права наследовать или отстранены от наследования, так как наследование обязательной доли является наследованием по закону. Так же как и другие наследники, лица, имеющие право на обязатель­ную долю, вправе отказаться от наследства. Однако с учетом специаль­ной цели установления такой доли не допускается отказ от обязательной доли в пользу других лиц (часть вторая п. 1 ст. 1158 ГК РФ). В остальном на обязательную долю распространяются все правила раздела V ГК "Наследственное право".

Об объектном составе наследства уже было сказано. Можно добавить, что он ограничен оборотоспособностью вещей, прав и обязанностей, а также титулом - имуще­ство должно принадлежать завещателю на праве собственности. Завещательное распоряжение можно сделать как в отношении реально сущест­вующего (принадлежащего) имущества, так и в отношении имущества, которое может быть приобретено в будущем (статья 1120 ГК РФ). Если послед­нее не произойдет, мы будем говорить не о недействительности завеща­ния, а об отсутствии или меньшем размере наследственного имущества. По этой же причине при удостоверении завещания не требуется пред­ставления доказательств, подтверждающих право гражданина на заве­щаемое имущество. Завещатель может распорядиться всем своим имуще­ством или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.

Здесь нужно отметить, что наследодатель вправе распорядиться только своим имуществом. Действительность завещания относительно оговоренной в нем наследственной массы определяется только на момент открытия наследства, и, сделав завещательные распоряжения относительно своего имущества, гражданин не лишен права распоряжаться этим имуществом: например, продавать или дарить его по своему усмотрению.

Завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). При отсутствии такого указания имущест­во, завещанное нескольким наследникам, считается завещанным в рав­ных долях (п. 1 ст. 1122 ГК РФ). Указание в завещании на части неделимой вещи (ст. 133 ГК РФ), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей, а порядок пользования вещью устанавливается по соглашению наследников в соот­ветствии с предназначенными им частями или определяется судом (п. 2 ст. 1122 ГК РФ). То есть в наследственном праве сохранена презумпция об­щей долевой собственности (п. 3 ст. 244 ГК РФ) со всеми вытекающими от­сюда последствиями, в первую очередь, касающимися ее режима (ста­тьи 244 - 252, 255 ГК РФ).

Содержание завещания должно быть определенным и не должно противоречить закону: воля наследодателя ограничивается в интересах семьи и иждивенцев (ч. 2 п. 1 ст. 1119, ст. 1149 ГК РФ). Допускается воль­ное изложение завещательных распоряжений, однако они должны со­держать все необходимые для уяснения их смысла моменты.

Еще дореволюционные исследователи отмечали, что наряду с распоряжением имуществом на случай смерти существенным элементом содержания завещания является указание лица, в пользу которого такое распоряжение сделано, - назначение наследника. При его отсутствии завещание теряет силу. [44]

Еще одной характерной особенностью является и то, что в ст. 1121 ГК сохранены существовавшие ранее правила о возможно­сти совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц незави­симо от того, входят ли они в круг наследников по закону, а также право завещателя   указать   в   завещании  помимо основного (основных), запасного (запасных) наследников (субституция). В классической литературе это называлось обыкновенным подназначением. Но в отличие от ГК 1964 года расширен перечень причин ("случаев"). Кроме смерти основного назначенного наследника или непринятия им имущества также назва­ны отказ наследника от наследства, отсутствие у него права наследовать и отстранение от наследования. В качестве запасных наследников по за­вещанию могут быть назначены те же лица, что и в качестве основных, то есть к ним предъявляются одинаковые требования.

Кроме этого, завещатель может поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части указанному им в завещании гражданину - душе­приказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником. По действовавшему ранее законодательству это могло быть и юридическое лицо. При отсутствии специальных указаний в завещании исполнение завещания осуществляется наследниками, принявшими наследство (статьи 1133, 1134 ГК). Лицо признается исполнителем лишь при наличии на то его согласия, выраженного в особой форме, - собственноручная надпись на самом завещании или заявление, приложенное к завещанию, или заявление, поданное нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Представляется, что последний слу­чай, наряду с фактическим началом исполнения завещания в течение месяца со дня открытия наследства (части вторая и третья п. 1 ст. 1134 ГК), так же как в действовавшем ранее законе, относится к наследникам. Таким образом, мы можем говорить о специальной процедуре - для сто­ронних исполнителей завещания и о сокращенном сроке (по сравнению с принятием наследства) заявления о своих намерениях - для наследников. После открытия наследства суд может освободить исполнителя заве­щания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завеща­ния, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препят­ствующих исполнению гражданином этих обязанностей (п. 2 ст. 1134 ГК). Сам исполнитель, исходя из смысла правоотношения, не вправе передоверить исполнение другим лицам. [45]

Его правовое положение отличается определенной спецификой: он действует по поручению завещателя (п. 1 ст. 1134 ГК), от своего имени (п. 3 ст. 1135 ГК), в инте­ресах наследников (п. 2 ст. 1135 ГК). Полномочия исполнителя завеща­ния основываются на завещании с его назначением и удостоверяются выдаваемым нотариусом свидетельством (п. 3 ст. 1135 ГК). Они носят материальный и процессуальный характер и включают в себя:

1)                формирование наследственного имущества;

2)                урегулирование вопросов с кредиторами и должниками наследодателя; охрану наследства и управление им (самостоятельно или через нота­риуса);

3)                обеспечение его перехода к наследникам в соответствии с выражен­ной в завещании волей наследодателя и законом;

4)                контроль за исполнением наследниками воли наследодателя;

5)                ведение дел, связанных с исполнением завещания, в том числе в суде, других  государственных  органах  и  государственных учреждениях и т. д. (п.п. 2 и 3 ст. 1135 ГК).

ГК устанавливает презумпцию безвозмездности исполнения завещания, но исполнитель имеет право на возмещение за счет наследства не­обходимых расходов, связанных с исполнением, а также в случаях, когда это предусмотрено завещанием, - на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства (ст. 1136 ГК).

Другая, не менее важная, особенность наследования по завещанию заключается в том, что завещание - как единоличная сделка - может быть составлено лишь от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявления двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснению отдела нотариата Министерства юстиции РФ “государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц”. Здесь же следует отметить, что являясь сделкой, носящей строго личный характер, завещание согласно статьи 57 Основ законодательства РФ о нотариате и статьи 1118 ГК РФ не может быть совершено через представителя, действующего по доверенности или на основании закона (родителей, опекунов и т.д.).

Так как завещание является сделкой, непосредственно связанной с личностью наследодателя, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые совершены лично завещателем (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Поэтому не допускается удостоверение завещания че­рез представителя завещателя (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона). Не может быть удосто­верено в силу п. 4 ст. 1118 ГК РФ также одно завещание, совер­шенное двумя и более лицами.

Таким образом, завещание можно считать приоритетной формой наследования над наследованием по закону, так как завещание, есть сделка, носящая сугубо личный характер.  Отсюда следует, что завещание, это прямое выражение воли завещателя, а распоряжение им своим имуществом на случай смерти играет первостепенную роль по отношению к наследованию по закону.

Сегодня это приобретает наибольшую актуальность, так как в собственности граждан может быть абсолютно разное имущество и решить его судьбу неотъемлемое право его хозяина.
§ 2. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным
Анализ положений главы 62 ГК РФ «Наследование по заве­щанию позволяет классифицировать завещательные распоря­жения граждан по следующим видам:

1) завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными должностными лицами, уполномоченными в силу Гражданского кодекса РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные действия, в том числе завещательные распоряжения пра­вами на денежные средства в банках (п. 1 ст. 1124 и ст. 1125. 1127 и  1128 ГК РФ);

2) закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить других лиц, включая нота­риуса, с его содержанием (ст. 1126 ГК РФ);

3) завещание  в чрезвычайных обстоятельствах, составлен­ное в простой письменной форме, когда гражданин, ко­торый   находится   в  положении,   явно  угрожающем  его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности удостоверить завещание надлежащим образом (ст. 1129 ГК РФ).

По форме завещание является сделкой строгой формы. В ст. 1118 ГК РФ указывается, что граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай смерти только завещанием. Следовательно, любое такое распоряжение, совершенное гражданином без соблюдения привил Гражданского кодекса РФ о завещании, не может быть признано законным и не повлечет те юридичес­кие последствия, которые предусмотрены действующим зако­нодательством в случае наследования по завещанию. По общему правилу, установленному в ст. 1124 ГК РФ, оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом. [46]

Завещания граждан Российской Федерации, временно иди постоянно находящихся на территории иностранного государ­ства, могут быть также удостоверены должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в соответствующих государствах (п. 7 ст. 1125 ГК РФ и ст. 38 Основ). Следует упомянуть и о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти. В соответствии со статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате в случае отсутствия в населенном пункте нота­риуса уполномоченные должностные лица органов исполнительной вла­сти совершают следующие нотариальные действия:

1) удостоверяют завещания;

2) удостоверяют доверенности;

3) принимают меры к охране наследственного имущества;

4) свидетельствуют верность копий документов и выписок то них;

5) свидетельствуют подлинность подписи на документах.

Совершение нотариальных действий возлагается решением органа исполнительной власти (или распоряжением его руководителя) на одно­го из должностных лиц аппарата исполнительной власти.

Справки о совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами, а также по требованию арбитражного суда в связи с находящимися в его разреше­нии спорами. Справки о завещании выдаются только после смерти заве­щателя по представлению свидетельства о смерти.

Должностное лицо, которому о совершении нотариальных действий стало известно в связи с выполнением им служебных обязанностей, обя­зано руководствоваться правилами о соблюдении тайны нотариальных действий. Если против него возбуждено уголовное дело в связи с совер­шенным нотариальным действием, то освободить его от обязанности со­хранения тайны может только суд.

Совершение должностными лицами органов исполнительной власти нотариальных действий регулирует "Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов". Требования к действиям должност­ных лиц, аналогичны требованиям к нотариусам.[47]

Исключением из общего правила о нотариальной форме за­вещания является новый для современного российского наслед­ственного права вид завещания - завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

К нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст. 1127 ГК РФ приравниваются (при соблюдении требований ст. 1124 и 1125 ГК РФ к форме завещания, порядку его соверше­ния и нотариального удостоверения):

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больни­цах, госпиталях, других стационарных лечебных учрежде­ниях или проживающих и домах для престарелых и инвали­дов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками   госпиталей,  директорами   пли   главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах,  плавающих  под флагом   Российской  Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, аркти­ческих или других подобных экспедициях, удостоверен­ные начальниками этих экспедиций;

4) завещания  военнослужащих,  а  в  пунктах дислокации воинских частей,   где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц,  членов  их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свобо­ды, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Указанные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание. Лицо, удостоверившее завещание, как только для этого представится возможность, должно направить его через органы юстиции нотариусу по мес­ту жительства завещателя. Если указанному лицу известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно нотариусу, осуществляющему свою деятельность в том нотари­альном округе, на территории которого находится место жительства завещателя. В тоже время, исходя из права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, которое гарантировано ст. 48 Конституции РФ, и учитывая специфический правовой статус нотариуса и возложенные на него обязанности по защите прав и законных интересов граждан (ст. 1 Основ), Граж­данский кодекс РФ обязывает лиц, которым в соответствии с п. 1 ст. 1 127 ГК РФ предоставлено право удостоверять завеща­ние, принять все меры (если имеется разумная возможность) для приглашения к завещателю нотариуса в случае, когда граж­данин, намеревающийся совершить завещание, высказывает та­кое желание.

Как и в ранее действовавшем законодательстве, ст. 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на денежные средства в банках. Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должност­ным лицам, оставить в банке, в котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное распоряжение, удостоверенное служащим банка, имеющим право принимать к исполнению рас­поряжения клиента в отношении средств на его счете. Завеща­тельное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указа­нием даты его составления. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоря­жение, входят в состав наследства и наследуются на общих ос­нованиях в соответствии с правилами Гражданского кодекса РФ. Действующее законодательство изменяет ранее действовавший порядок определения наследственной массы, что приводит к ее увеличению и в абсолютном выражении к увеличению размеров долей наследников по закону, которые могут претендовать на оставшееся незавещанным имущество наследодателя. Таким образом, не нарушая принципа свободы завещания и прав наслед­ников, к которым на основании рассматриваемого завещатель­ного распоряжения переходят права на денежные средства во вкладе наследодателя в банке, законодатель стремится обеспечить интересы иных лиц, которые могут быть признаны наслед­никами по закону, а следовательно, размер их наследственной доли будет определяться в относительном выражении от всей наследственной массы. Такое толкование данной нормы соот­ветствует конституционному принципу осуществления прав и свобод человека и гражданина, которое не должно нарушать права и свободы других лиц (п. 3 ст. 17 Конституции РФ). [48]

Положениями ч. 3 ст. 1126 ГК РФ урегулирован не предус­мотренный ранее действовавшим гражданским законодательством особый порядок нотариального удостоверения завещаний - зак­рытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не пре­доставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присут­ствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подпи­си. Затем конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в другой конверт и запечатывается. На этом конверте нотариус указывает сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жи­тельства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 и ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве и сделать об этом соответствующую надпись на внешнем конвер­те, а также выдать завещателю документ, подтверждающий при­нятие закрытого завещания.

Закрытое завещание согласно п. 2 ст. 1126 ГК РФ должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Не­соблюдение этих правил влечет недействительность завещания. Использование в содержании данной нормы термина «собственно­ручно» указывает на обязательность написания текста завещания и его подписания завещателем «от руки» и на недопустимость использования для этого печатных машинок, компьютерной, факсимильной и иной оргтехники. Но­тариус, принимая такое завещание, должен разъяснить указан­ные положения завещателю и вправе отказать последнему в удостоверении закрытого завещания, если завещатель сообщит об имеющихся несоответствиях формы завещания требованиям п. 2 ст. 1126 ГК РФ. Наследники вправе после смерти завещателя требовать проведения почерковедческой экспертизы при возник­новении сомнений в том, собственноручно ли написано и под­писано наследодателем завещание. Если такие сомнения подтвер­дятся по результатам экспертизы, наследники могут обратиться в суд с заявлением о признании завещания недействительным. [49]

По представлении свидетельства о смерти лица, совершив­шего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пят­надцать календарных дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта и оглашения текста содержа­щегося в нем документа нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст этого за­вещания. Требования к содержанию протокола должны четко соблюдаться нотариусом, так как согласно п. 4 ст. 1126 ГК РФ подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Следует подчеркнуть, что ст. 1127 ГК РФ приравнивает к нотариально удостоверенным завещаниям: завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы (ст. 1127 ГК РФ). Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Завещание должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.

По  ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном для завещания, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Еще одним нововведением в порядок составления завеща­ния является предусмотренная в части третьей Гражданского кодекса РФ возможность изложения гражданином своей после­дней воли в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно когда гражданин, находящийся в явно угрожаю­щем его жизни положении и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, лишен возможности совершить письменное за­вещание, удостоверив его в соответствии с требованиями ст. 1124 - 1128 ГК РФ. Применительно к данному виду завеща­ний ст. 1129 ГК РФ установлены правила его совершения. Заве­щание, изложенное в простой письменной форме, должно быть собственноручно написано и подписано гражданином в присут­ствии двух свидетелей. При этом из содержания документа должно быть ясно, что оно представляет собой именно завещание.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии под­тверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Такое требование должно быть заявлено указанными лицами до исте­чения срока, установленного для принятия наследства ст. 1154 ГК РФ. Кроме того, п. 2 указанной статьи устанавливает, что если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных об­стоятельствах, получит впоследствии возможность сделать без серьезных затруднении завещание в письменной форме с его надлежащим удостоверением и в течение месяца не воспользу­ется этой возможностью, то завещание, сделанное им в чрезвы­чайных обстоятельствах, утрачивает силу.

Данное положение,  думается, безусловно, имеет позитивное значение и учитывает отчасти исторически опыт русскою гражданского права, допускавшего совершение так называемых «домашних завещаний», а в редких случаях и действительность устных на­следственных распоряжений. [50] Кроме того, принятие данного по­ложения, к сожалению, следовало бы признать актуальным в условиях очень сложной криминогенной ситуации в современ­ной России и существования территорий, па которых в разные периоды времени фактически ведутся военные действия: нахо­дясь в указанных обстоятельствах, граждане не имеют реальной возможности совершить и надлежащим образом удостоверить завещание. Безусловно, несмотря на актуальность данных поло­жений, их правоприменение потребует разработки и принятия соответствующих подзаконных актов, и в первую очередь актов, которые будут определять порядок совершения нотариальных действий по ведению наследственных дел, возбужденных по за­вещаниям, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах.
§ 3. Порядок и правовые последствия признания завещания                            недействительным
О недействительности завещания говорится в ст. 1131 ГК РФ.

Возможны два варианта недействительности завещания в зависимости от основания:

1)   в силу признания его таковым судом (оспоримое завеща­ние);

2)   независимо от признания его судом (ничтожное завещание).

Обязательные предписания, касающиеся завещания, - положения закона, в случае противоречия которым завещание признается недействительным. Сущность обязательных предписаний состоит именно в том, что в случае противоречия им за действием завещателя не признается юриди­ческой силы. Обязательные предписания гражданского законодательства влияют на действительность завещания.

Основные условия действительности завещания:

1)       законность содер­жания;

2)       соответствие волеизъявлению и воле завещателя;

3)       соблюдение формы завещания;

4) в некоторых случаях присутствие свидетелей;

5) указание места составления завещания;

6) дата удостоверения завеща­ния;

7) отсутствие заблуждения при совершении завещания.

Несоблюдение нотариальной формы завещания влечет его ничтожность. [51]

Когда говорят о недействительности завещания, большое внимание уделяется нарушению условий его составления (пороки содержания, субъектного состава, с пороками воли, с пороками формы). Недействительное завещание не порождает желаемого правового результата, а при определенных случаях может повлечь неблагоприятные последст­вия.

Ничтожное завещание, т.е. не отвечающее обязательным требованиям гражданского законодательства, является недействительным с момента его составления независимо от признания или непризнания его таковым судом.

Оспоримое завещание не отвечает обязательным требованиям гражданского законодательства, оно может быть признано недействительным по решению суда.

Основная разница между оспоримым завещанием и ничтожным заключается в том, что:

1)     ничтожное завещание не соответствует требованиям закона, противоречит основам правопорядка и нравственности, не порождает юридических последствий, всегда недействительно с момента составления,

2)     оспоримое завещание совершено с превышением полномочий, совершено завещателем не способным понимать значение своих действий или руководствоваться ими, совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы; может быть признано судом недействительным и считается недействительным с момента вынесения судебного решения.

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или интересы которого нарушены завещателем. [52]

Правовые последствия недействительности завещания - его неисполнение.

Недействительность завещания полностью или частично не лишает наследников основного права - получения наследства по закону или другому завещанию.

Таким образом, завещание является сделкой и требует для своей действительности соблюдения ряда условий. Если какие-либо из этих условий не соблюдены, завещание может быть признано недействительным.[53]
Глава 3. Наследование по закону

§ 1. Очередность наследования
Круг наследников по закону определяется наличием родственных или супружеских отношений, а очередность зависит от степени родства между наследодателем и наследником.

Под родством понимают кровную связь лиц, происходящих от общего предка. Различают прямую (происхождение одного лица от другого; восходящая - от потомков к предкам или нисходящая - от предков к потомкам)  и боковую линию родства (происхождение разных лиц от общего предка).

Родственники в первой боковой линии относятся к родным (например, родной брат, родная племянница). Родственники во второй боковой линии - двоюродным (например, двоюродный брат). Родственники в третьей боковой линии - троюродным  и т.д.

В соответствии с ГК РФ к наследованию по закону призываются родственники до второй линии родства включительно.

Очередность призвания наследников к наследованию установлена ГК РФ ст. 1142 – 1145 и ст. 1148.

Наследники первой очереди по закону. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя (ГК РФ  ст. 1142). [54]

К наследованию призываются и дети наследодателя, зачатые им при жизни и родившиеся живыми в течении трехсот дней после его смерти, а также дети родившиеся в браке, признанном недействительным, т. к. дети наследодателя, в том числе усыновленные, т. к. их права приравнены к кровным родственникам (в ст. 1147 ГК сказано, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновители и его родственники - с другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).  Наследственные права усыновленных приравниваются к наследственным правам его детей родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ). [55]

Супруг (супруга) наследодателя. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Именно с этого момента у них  возникает и право наследовать друг после друга;

Родители наследодателя, в том числе усыновители. Призываются к наследованию, если они не лишены родительских прав. Либо были восстановлены  в таких правах.

Внуки наследодателя и их потомки (правнуки) призываются к наследованию по праву представления, т. е. в случае смерти родителей до открытия наследства либо одновременно с наследодателем  (ст.1146 и п. 2 ст.1142 ГК РФ). Они наследуют долю, причитающуюся их родителям, если бы они были живы и призывались к наследованию.

Наследники первой очереди по закону в случае приобретения ими наследства отстраняют от наследования наследников последующих очередей.

Наследники второй очереди по закону. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди являются (ст. 1143 ГК РФ):

1) полнородные и неполнородные (дети имеющие общих либо отца, либо мать) братья и сестры наследодателя;

2) дедушка и бабушка наследодателя, как со стороны матери, так и со стороны отца. Дедушка и бабушка со стороны матери наследует всегда, а со стороны отца, если отец состоял с матерью в законном браке либо отцовство было установлено в порядке, предусмотрено  семейным законодательством.

3) племянники и племянницы наследодателя (дети полнородных и неполнородных братьев и сестер).

Наследники второй очереди по закону в случае приобретения ими наследства отстраняют от наследования наследников последующих очередей.

Наследники третьей очереди по закону. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону  являются (ст. 1144 ГК РФ):

1) полнородные и неполнородные братья и сёстры наследодателя (дяди и тёти наследодателя). Все они наследуют в равных долях;

2)  двоюродные братья и сестры наследодателя (дети дядей и тётей наследодателя).  Они наследуют по праву представления.

Наследники четвертой очереди по закону. Если нет наследников первой, второй и  третьей очередей, право наследовать по закону получают родственники третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей (п. 2  ст. 1144 ГК РФ).[56]

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.  Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Наследниками четвертой очереди по закону являются: прадедушки и прабабушки наследодателя (родственники третьей степени родства).

Наследники пятой очереди по закону. Родственники четвертой степени родства (п.2  ст. 1145 ГК РФ):

1)  дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки);

2) родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя (двоюродные дедушки и бабушки).

Наследники шестой очереди по закону. Родственники пятой степени родства (п.2  ст. 1145 ГК РФ):

1) дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнучки и правнуки наследодателя);

2) дети двоюродных братьев и сестер наследодателя (двоюродные племянники и племянницы);

3) дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя (двоюродные дяди, тети).

Наследники седьмой очереди по закону:

1)  пасынки и падчерицы наследодателя;

2)  отчим и мачеха наследодателя.

Наследники восьмой  очереди по закону считаются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (п. 3 ст. 1148 ГК РФ), которые не менее одного года находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Они наследуют если: отсутствуют другие наследники по закону; не входят ни в одну из семи очередей наследодателя; являются нетрудоспособными на день открытия наследства; не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Самостоятельным наследником (девятой очереди) по закону выступает Российская Федерация в отношении выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ).

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что очередность наследования основывается, главным образом, на таком юридическом факте как родство. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очереди. Наследники каждой последующей очереди наследуют только в отсутствии наследников предшествующих очередей.
               § 2. Наследование выморочного имущества
Российская Федерация как особый наследник по закону не относится ни к одной из очередей, она может наследовать по закону только выморочное имущество.

В последние года понятие «выморочное имущество» в законодательстве не употребляется. Предпочитают говорить об имуществе, переходящем по праву наследования к государству. В то же время эти понятия отнюдь не равновелики. По праву наследования имущество может переходить к государству не только как к наследнику по закону, но и как к наследнику по завещанию. Между тем выморочное имущество переходит к государству именно как к наследнику по закону, что указанный термин удачно оттеняет. [57]

Под выморочным имуществом понимают имущество умершего в случае, если:

1) отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию (п. 1 ст. 1151 ГК РФ). Под отсутствием наследников понимают фактическое отсутствие граждан - если нет в живых на момент открытия наследства, а также если нет ребенка, зачатого при жизни наследодателя и родившегося живым после открытия наследства; юридических лиц - если их не существует на день открытия наследства; субъектов Российской Федерации - определяется в соответствии с конституцией (ч. 1 ст. 65); муниципальных образований - ликвидация осуществляется в соответствии с законодательством субъекта РФ, на территории которого они находятся.

2) никто из наследников не имеет права наследовать или отстранены  от наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

3) никто из наследников не принял наследство (юридически  или фактически). Имеется ввиду принятие наследства посредством подачи наследником нотариусу или уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ) в установленный законом  срок (п. 1 ст. 1154 ГК РФ);

4) все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).

Выморочным может быть не все имущество наследодателя, а определенная его часть (например, если наследников по закону нет, а завещана только часть имущества, выморочной считается та  часть, которая не охвачена завещанием). [58]

Выморочным имущество считается при наличии перечисленных условий и только после истечения сроков принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).

Особенности приобретения выморочного имущества РФ:

1) выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ (п.2 ст. 1151 ГК РФ);

2) заявления о принятии наследства РФ не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ);

3) отказ от выморочного имущества РФ не допускается (абз.2 п. 1 ст. 1157 ГК РФ);

Выморочное имущество, становясь федеральной собственностью, поступает в государственную казну РФ (п. 4 ст. 214 ГК РФ).

Статья 1151 ГК РФ называет РФ в качестве получателя выморочного имущества, не устанавливая конкретных органов, полномочных представлять ее интересы при получении свидетельства о праве на наследство.

В соответствии со ст. 125 ГК РФ от имени РФ приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде могут органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

Недвижимое имущество уполномочено  приобретать от имени РФ -  Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и его территориальные органы. Оно наделено полномочиями по приобретению в федеральную собственность, учету, оформлению прав, управлению и распоряжению федеральным недвижимым имуществом, в том числе земельными участками (кроме земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения).

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом уполномочено приобретать, осуществлять учет, оценку и распоряжение федеральным движимым имуществом, перешедшим в собственность РФ. [59]

Золото, серебро, платина, драгоценные камни, природный жемчуг и некоторые объекты подлежат зачислению в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ.

Порядок перехода к РФ иного наследственного имущества (имущественных прав, ценных бумаг, денежных средств, валютных и культурных ценностей, огнестрельного оружия т.д.) в соответствии со ст. 125 ГК РФ необходимо регулироваться нормативными актами, регулирующими компетенцию соответствующих государственных  органов.

Свидетельство о праве на наследство РФ на выморочное имущество  оформляется по общим правилам и выдается по заявлению наследника (п. 1 ст. 1162 ГК РФ).

Выморочное имущество в виде расположенного на территории РФ жилого помещения, если свидетельство о праве на наследство на данное жилое помещение не выдано до вступления в силу федерального закона от 29.11.2007 № 281-Ф3, переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, субъекта РФ, в котором данное жилое помещение расположено. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.

Моментом возникновения права федеральной собственности на выморочное имущество является день открытия наследства.

РФ в пределах стоимости перешедшего к ней выморочного имущества должна возместить:

1) расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя;

2)  расходы на достойные похороны наследодателя;

3)  расходы на охрану наследства (п. 1 ст. 1174 ГК РФ);

4) долги наследодателя его кредиторам (ст. 1175 ГК РФ).

Требования кредиторов могут быть предъявлены к государственным органам, в лице которых РФ несет ответственность по своим обязательствам, т.к. в результате наследственного правопреемства происходит перемена лиц на стороне обязанного лица. От характера заявленных требований зависит, какой из государственных органов должен исполнять эти обязанности. Денежные требования должны предъявляться к финансовым органам и удовлетворяться за счет казны РФ и по аналогии со ст. 1071 ГК РФ. Требования с элементами вещных прав (залога, сохранения права аренды вещи (ст. 617 ГК РФ) или найма жилого помещения (ст. 675 ГК РФ) удостоверяются гос. органами, приобретшими обремененную вещь.

Правопреемником выморочного имущества является федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. [60]

Это агентство управомочено принимать выморочное имущество, включая: земельные участки (кроме земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения); акции (доли, паи) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций.

Это агентство обязано осуществлять учет федерального имущества, и имеет право передавать полученное имущество субъектам РФ или муниципальным организациям.

Выморочное имущество приобретает статус государственной собственности. Оно закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (ст. 194, 296 ГК РФ). Имущество, не закрепленное за предприятиями и учреждениями, реализуется, а денежные средства, полученные в результате реализации, передаются в государственную казну РФ, либо в казну ее субъекта (п. 2 ст. 214 ГК РФ).

Законодатель определяет состав имущества, которое может находится в собственности субъектов РФ и муниципальных образований.

Таким образом можно сделать вывод, что если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, и  когда все наследники по закону лишены в завещании наследодателя права наследования, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо они отстранены права наследовать, либо все отказались наследовать или никто не принял наследства, имущество умершего считается  выморочным.  Наследственное имущество, как выморочное, может наследовать РФ, оформив свои права в  установленном законом порядке.  Выморочным имуществом распоряжается Российский фонд федерального имущества.

Таким образом, Российская Федерация, являясь субъектом наследственных правоотношений, выступает самостоятельным наследником имущества лица в случае, если: отсутствуют наследники, либо наследники не имеют права наследовать, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства, не указав в пользу кого. Выступающая в качестве наследника выморочного имущества, Российская Федерация, не должна принимать наследство: "Для приобретения выморочного имущества: принятие наследства не требуется" (п. 1 ст. 1152 ГК).
Заключение
Выполнив данную работу, проведя анализ действующего законодательства, а также  изучив юридическую литературу я пришел к следующему.                                           

Вне зависимости от социального развития общества, экономи­ческой или политической ситуации наследственные отношения су­ществовали, существуют и, несомненно, будут существовать, по­скольку в любом государстве неизбежны две вещи: смерть и налоги. Это является причиной вечной актуальности наследственного права. Как известно, наследственное право занимает одну из лидирую­щих позиций среди наиболее консервативных институтов права. Однако современная реальность привела к некоторой несовместимости новых общественно-экономических условий и старых правовых норм.

Принятие третьей части Гражданского Кодекса РФ, явилось ответом на требование времени, общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране и стало очевидным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства.

Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов сущест­венно изменяют ранее действовавший порядок наследования: расширен круг наследников по закону, введены новые формы завещательных распоряжений, но новому урегулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства, включены дополнительные положения о порядке наследования и разделе некоторых видов наследственного имущества и т.д. В части третьей ГК РФ четко прослеживается преемственность основных положений и принципов ранее действовавшего законодательства РФ, которое регулировало наследственные правоотношения.




[1] См.: Скрипилев Е. А. Основы римского права. М., 2001, С. 187.

[2] См.: Смирнов М. М. Римское частное право. Конспект лекций. М., 2001. С. 67.

[3] См.: Смирнов М. М. Римское частное право. Конспект лекций. М., 2001. С. 71.

[4] См.: Зенин И. А. Гражданское право. Учебник для вузов. М., 2008. С. 145.

[5] См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 26.01.2009. № 4. С. 445. (далее Конституция РФ).

[6] См.: Бахмуткина К. Ю. О праве наследования граждан // Наследственное право.  2008 №2. С. 6-9.

[7] См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009, с изм. от 08.05.2010) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. С. 3301. (далее ГК РФ)

[8] Утверждены Верховным Советом РФ 11.02.43 .№ 4462-1. // Российская газета. № 49. 13.03.93.

[9] В цивилистике также выделяют частное (сингулярное) правопреемство, возникающее при совершении завещательного отказа. См.: Гражданский кодекс РСФСР. Учебно-практическое пособие. Часть 2. Свердловск. 1965. С. 497.

[10] См.: Серебровский В.И. Избранные труды. Очерки советского наслед­ственного права. М., 1997. С. 48.

[11]  См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2000.  С. 408.

[12] См.: Чельцова Н.В. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о наследовании. Информационная система Кодекс. Раздел Наследственное права. 1998. С.11-23.

[13] См.: Алексикова О. Е., Внуков Н. А.  Актуальные проблемы определения состава наследства // Наследственное право. 2009. №2. С. 13-16.

[14] См.: Егоров Н. Д. Советское наследственное право. М., 1995. С. 30.

[15] См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1997. С. 33.

[16] Объявление гражданина умершим осуществляется судом по правилам главы 28 Гражданского процессуального кодекса РФ.

[17] См.:  Крылова З. Новеллы наследственного права в части третьей ГК РФ // Российская юстиция. - №3. - март 2002 г.

[18] См.: Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" (ред. от 18.07.2006, с изм. от 25.12.2008) // Российская газета. 2006. № 152.



[19] См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. Избранные труды. М., 1997. С. 56.

[20] Понятие имущества, данное в ст. 128 ГК РФ соотносится с поняти­ем наследственного имущества (наследства) кик общее с частным. Следо­вательно, с позиции формальной логики и состав наследства, определен­ный в ст. 1112 ГК РФ, не могут входить элементы, не содержащиеся в дефиниции ст. 128 ГК РФ.

[21] См.: Указ Президента РФ “О государственных наградах Российской Федерации” от 02.03.94 № 442 (в ред. Указов Президента РФ от 09.05.94 № 930, от 01.06. 95 № 554, от 06.01.99 № 19, от 27.06.2000 № 1192) // Российская газета. 2008. № 60.

[22] См.: Долинская В. В. Наследственное право. М., 2004. С. 9.

[23] См.: Никифоров А.В. Наследственное право России. Учебное пособие. М., 2008. С. 103.

[24] См.: Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат. Курс лекций М., 2008. С. 90..

[25] См.: Горелик А.П. Наследственное право: курс лекций. Под ред. Н. М. Коршунова. М., 2008. С. 140.

[26]  См.: Гущин В. В., Гуреев В. А. Наследственное право. М., 2009. С. 213.

[27]  См.: ст. 205 ГК РФ «Восстановление срока исковой давности».

[28] См.: Гущин В. В., Дмитриев Д. Ю. Наследственное право и процесс. Учебник. М., 2004. С. 230.

[29] См.: Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации. М., 2002. С. 80.

[30] См.: Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс. М., 2002. С. 359.

[31] См.: Барщевский  М.Ю. Наследственное право.  М., 1998. С. 55.

[32] См.: Кириллова Е. А. Основания наследования в гражданском праве: Некоторые проблемы теории и практики //Закон и право. -2007. - № 2. - С. 61 - 62.

[33] См.: Волкова Н.А., Кузбагаров А.Н. Наследственное право. Учебное пособие. М., 2009. С. 117.

[34] См.: Горелик А.П. Наследственное право: курс лекций. Под ред. Н. М. Коршунова. М., 2008. С. 115.

[35] Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, сели он работаем по трудовому договору, в т. ч. по контракту), или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимаемся предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии тако­го согласия - по решению суда.



[36] См.: Блинков О. Е. Наследование по завещанию денежных средств и иного имущества в банках // Наследственное право.  2008. №2. С.9-15.

[37] В соответствии со ст. 561  ГК РСФСР вклад в государственном банке исключался из состава наследства.

 

[38] См.: Корнеева И. Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. М., 2007. С. 95.

[39] См.: Скрипилев Е. А. Основы римского права. М., 2001, С. 203.

[40] См.: Скаридов А. С. Международное частное право. СПб., 1998. С. 80.

[41]  См.: Лебедева А. В. Обязательная доля  в наследстве: История и современность // Наследственное право. 2009. №1. С. 3-5.

[42] См.: Лебедева А. В. Обязательная доля  в наследстве: История и современность // Наследственное право. 2009. №1. С. 3-5.



[43]  См.: Гущин В. В., Дмитриев Д. Ю. Наследственное право и процесс. Учебник. М., 2004. С. 270.

[44] См.: Березовская Е. А. Эволюция наследственного права в России (дореволюционный и советский периоды) // Наследственное право. 2008. №2. С. 2-4.



[45] См.: Палшкова А. М. Наследственно - правовой статус душеприказчика: История и современное состояние // Наследственное право. 2009. №2. С. 3-9.



[46] См.: Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации. М., 2002. С. 80.

[47] См.: Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат. Курс лекций М., 2008. С. 202.

[48] См.: Блинков О. Е. Наследование по завещанию денежных средств и иного имущества в банках // Наследственное право.  2008. №2. С.9-15.



[49] См.: Власов Ю.Н., Калинин В.В. Нотариат. Курс лекций М., 2008. С. 252.

[50] См.: Мейер Д. И. Русское гражданское право. М., 2000. С. 417.

[51] См.: Долинская В. В. Наследственное право. М.,  2004. С. 215.

[52] См.: Гущин В. В., Дмитриев Д. Ю. Наследственное право и процесс. Учебник. М., 2004. С. 360.

[53] См.: Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 1997. С. 312.

[54]  Карбатов В.А. Новое в наследственном праве // Государство и право. 2002. №2. С. 28-39.

[55] См.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 30.06.2008) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2008) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. ст. 16.



[56] См.: Маковский А.Л., Суханов Е.А. Комментарий к части третьей ГК РФ. М., 2002. С. 134.

[57] См.: Котухова М. В. Выморочное имущество: История и актуальные вопросы современности // Наследственное право. 2006. №2. С. 17-23.

[58] См.: Качур  Н., Баулина Е., Богданова  И. Наследование выморочного имущества // Российская юстиция. 2003. №10. С. 22-24.



[59] См.: Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 (ред. от 30.04.2009) // Собрании законодательства РФ. 11.05.2009. №23. С. 2721.



[60] См.: Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 (ред. от 30.04.2009) // Собрание законодательства РФ. 11.05.2009. №23. С. 2721.



1. Реферат Міжвиростковий перелом правої плечової кістки
2. Реферат на тему Was It Necessary For The Unite Essay
3. Контрольная работа на тему Моноплизм в экономике и его последствия
4. Реферат на тему Film Review The Green Mile Essay Research
5. Реферат на тему Creon
6. Реферат на тему Life In Russia As A Working C
7. Реферат на тему Brazil Essay Research Paper Stretching over 2500
8. Реферат Правление Павлаа I
9. Реферат Страхование грузов
10. Курсовая Отряд Воробьинообразные окрестностей с.Катанда