Реферат Римское право 10
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Римское право.
Вводная лекция.
История Рима и Римского права.
1.
История государства.
В VIII в. до н.э. на территории Италии существовало много раздробленных племён. Ромул и Рем стали объединителями племён в долине реки Лациум.
Позднее появилось объединение римских (италийских племён).
1. Царский этап – Рим был основан в апреле 754 г. до н.э..
В истории Рима было 9 царей. Царский период – это период формирования государства, существенного территориального роста.
Во главе государства стоит единовластный царь, не ограниченный никакими институтами.
Совещательную роль выполняет сформированный в этот период Сенат (наследственный орган высшей знати Рима).
Сенаторами становились представители 300 родов так называемых «основателей Рима» – тех лиц, которые первыми вошли в структуру нового государства.
В сенат попадал один, обычно самый старший, представитель семьи.
Таким образом, произошло разделение на патрициев и плебеев (все остальные граждане).
Между ними были только политические различия.
Кроме сенаторов помогали управлять государством царю и высшие жрецы (с ними согласовывал все вопросы).
Структура государства – в государство вошли три племени (трибы).
Каждая триба состояла из 10 курий (крупных родоплеменных объединений).
Каждая курия состояла из 10 родов. Род – это все родственники.
Царский период закончился в середине VI в. до н.э.
2. Римская республика (res publicum – «власть народа»). Во главе государства в период республики стояли магистраты (чиновники и штат, который на них работает)
Функции царя по общему управлению государством разделили между собой два консула (претора), в компетенцию которых входило решение вопросов войны и мира, решение общегосударственных социальных задач (постройка дорог, мостов), ведение внешней политики Рима.
Магистраты – высшие чиновники в определённой части общественной жизни Рима (всего 12 магистратов).
Магистрат торговой площади Рима занимался всеми вопросами торговли, устанавливал таможенные пошлины.
Претор по делам иностранцев. Считалось, что се иностранцы правами не обладают. Должность претора по делам иностранцев была нужна, чтоб давать иностранцам право проживания в Риме, претор по делам иностранцев вёл за них торговлю (был их поручителем).
Магистраты провинций (колоний) – высшие чиновники колоний (их было: Сицилия, Западная и Восточная; Галлия; Иудея; 2 колонии на территории Испании – остальные территории существовали на иных основаниях).
Два высших чиновника (магистрата) по вопросам армии осуществляли управление по отношению к легионам.
Кроме магистратов, было Народное собрание, которое принимало нормы права (законы).
В Народном собрании могли участвовать только совершеннолетние граждане Рима – мужчины со здоровой психикой.
Существовало несколько форм и видов Народных собраний: в отношении племён (трибное); по куриям (куриатное); отдельные патрициев и плебеев.
Кроме того, сохранился Сенат, который занимался подтверждением принимаемых законов.
Период Республики сопровождался наибольшим территориальным ростом в рамках Европы.
Республиканский период закончился в I в. н.э., когда одним из консулов был Октавиан Август. Его полномочия продлили с 1 года до 25 лет.
3. Римская империя:
1) деление Римской империи на объединённую и раздробленную (Восточную и Западную);
2) деление государства на ограниченную монархию и неограниченную монархию.
При Октавиане Августе ещё действовали народные собрания.
Сенат какое-то время сдерживал императора.
При неограниченной монархии сенат собирался редко, чтобы подтвердить решение императора, который объединил в своих руках и судебную власть.
Римская империя – и расцвет, и упадок Рима.
В V в. Западная Римская империя.
Восточная Римская империя пала в 1453 г. в результате взятия Константинополя тюркскими племенами.
2. Рецепция римского права. Лат. Receptio – «восприятие», «преемственность».
Рецепция – это способ получения новых правовых норм государствами, существовавшими после падения Рима на основе норм, разработанных римскими юристами.
Римские нормы нельзя было скопировать. Рим был рабовладельческим государством, был силён патриархальный элемент.
Периоды рецепции:
1. Рецепция на территории Италии и Франции (VIII-X вв. н.э.). Север Италии, Юг Франции – школы глоссаторов, которые пытались применить в отношении существующих общественных отношений римские нормы. Глоссаторы действовали в монастырях – Болонья, Падуя, Орлеан.
Болонская школа глоссаторов – самая известная. Она положила начало университетскому образованию.
Деятельность глоссаторов закончилась изданием «Большой Глоссы» – комментариев.
Школа комментаторов (Франция, Италия).
2. Рецепция в Германии. Начало XVI в. – издание судебника Швабское зерцало, основанного на нормах римского права.
В XV в. был сформирован Германский имперский гражданский суд, использовавший римские номы. Германское гражданское уложение (1896 г.).
3. Рецепция во Франции. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. венцом развития римского права считается Кодекс Юстиниана. ФГК воспринял всё оттуда. Он считается лучшим образцом рецепции.
Рецепция в современном мире:
1) романо-германская – сильно подвержена;
2) англо-саксонская – постепенно начинает влиять;
3) исламский мир – с 70-х гг. с принятием Конституций и Гражданских кодексов;
4) африканские страны – не подвержены рецепции.
В России рецепция началась давно, косвенно – через связи с Византией.
3. Система римского права.
Римское право можно разделить на частное и публичное.
Частное право рассматривает интересы частных субъектов.
Публичное представляет интересы государства и общества.
Публичное право включает в себя международное вопросы международных связей государства, налоговое, таможенное, военное, административное, уголовное.
Частное право включает в себя семейное, правовой статус различных категорий лиц, обязательственное право, вещное право, наследственное право.
Спорно – судебный процесс – судебное право.
Почему изучают частное право? Лучше сохранилось, оказало большее влияние, более постоянно, менее подвержено влиянию рабовладения.
Реферат – ссылки, разделы.
Учебник.
- Хутыз. Римское частное право.
- Новицкий Перетерский; Новицкий. Римское право. Римское частное право – самый лучший.
- Дождев. Римское частное право.
- Дигесты Юстиниана.
Вводная лекция.
Когда в обществе господствует частная собственность, то возрастает интерес к римскому праву.
Два взлёта рецепции римского права:
1. В недрах феодализма (в городах Германии).
2. Более обстоятельно, когда к власти пришла буржуазия – в Нидерландах, Франции (в какой-то степени и Англии) пришла буржуазия.
Порядок приобретения субъективных прав.
По квиритскому праву (праву римлян) (оно лежало в основе Законов таблиц) субъективные права могли приобретаться только римлянами и лишь при строжайшем порядке соблюдения их приобретения. Если, например, вещь приобреталась неримлянином, или римлянином, но вне обязательной процедуры, то право собственности на вещь оставалось у отчуждателя.
В Риме все чиновники работали до 12:00.
Формулу манципации нужно было запомнить наизусть.
Палочка, которой накрывали вещь, называлась вендиктом.
Res manccipi | Res nec mancipi |
земля здания скот рабы | Все остальные вещи |
Запомнить формулу, например, на 20 рабов, было почти невозможно.
Когда квиритское право применить было нельзя, применялось преторское право.
Претор назначал судью по делу.
Дело, таким образом решалось по справедливости (in bonus).
Собственность полученная таким образом, называлась бонитарной.
Процессы по частно-правовым спорам.
В истории Рима последовательно сменилось три типа процессов:
1. Легисакционый (legis actio per sacramentum) – этот процесс относится к древнейшим временами охватывает весь классический период.
2. Формулярный процесс господствовал в период Республики.
3. Экстраординарный – был введён императором Диоклетианом в 294 г. до н.э.
Легисакционный процесс строился на началах строжайшего формализма и сложной ритуальности (с использованием жестов, формул, слов).
Этот процесс распадается на две стадии: in jure и in judicio.
Первая часть процесса имела своей целью выяснить чисто правовую сторону дела – наличие иска.
Протекала первая стадия перед претором, обладающим соответствующей юрисдикцией (juris dictio – «говорить право»). Помимо обращавшегося иском вызывалась и другая сторона, вплоть до применения силы. Стороны должны были являться лично. Если претор находит справедливость требования, то он передаёт дело во вторую инстанцию in judicio,- назначив судью, судьёй может быть любой гражданин. Стороны должны оставить залог, который называется sacramento. Проигравшая сторона теряет залог в пользу казны. Этот иск часто используется в споре об изъятии вещи одним лицом у другого – vendictio.
Формулярный процесс. Он покончил с ритуальностью и формализмом. На смену жестам, заранее выученным словам приходит преторская формула.
Претор пишет формулу, а по сути дела – решение. Судье ничего не остаётся как превратить формулу в решение.
Решение было окончательным и обжалованию не подлежало.
Преторская формула состояла из 4 частей: 1) назначение судьи; 2) изложение основания, по которому возник иск; 3) формирование самого искового требования; 4) предписание судье, если требовании подтвердится.
Экстраординарный процесс. Была ликвидирована двухступенчатая система. Претор (или любой чиновник-магистрат), к которому обратились спорящие стороны, юридически квалифицировал иск, сам выносил решение искам приводил его в исполнение.
Устный процесс сменился письменным, а публичный – тайным. Оглашалось только решение. Однажды начатый спор мог длиться бесконечно долго, так как дела переносили из одной инстанции в другую, вплоть до императорской канцелярии. Экстраординарный процесс в западной и Восточной Римской империях становится преобладающим. По сути дела. Было устранено многовековое размежевание исполнительной и судебной власти -- необходимого атрибута демократии. Процесс становится письменным, вводится пошлина, ограничивается публичность, в процессе используются адвокаты, на решения допускалась апелляция.
Иски в Риме стали подразделяться на вещные и личные.
Второй мог быть направлен против любой личности.
Особые средства преторской защиты.
Издавна консул, а потом и претор осуществлял защиту прав граждан, если нельзя было осуществить эту защиту в легисакционном процессе, и защита эта исходит из просьбы одной стороны.
Она (защита) была либо в форме повеления (decretum), или в форме запрета (interdictum). Лицо, в отношении которого был выдан интердикт, должно было повиноваться. В случае неисполнения – штраф.
Пример: кассационное рассмотрение дела по существу – претор накладывал запрет на спорное имущество.
Было ещё одно средство преторской защиты – восстановление в прежнее состояние (restitio in integrum).
Сторона, которая не согласна с решением судьи, могла просит претора о реституции, т.е. юридических отношений, существовавших до принятия решения судьи.
Представительство в Риме.
Римских процесс долгое время не знал представительства.
Третьи лица в процесс не допускались.
«Никто не может искать от чужого имени» (Гай).
Жизнь заставила допускать представителей по ряду дел (больных, находящихся в плену).
Претор писал формулу, в которой назначал процессуального представителя. Суд решение выносил на имя представителя, обязанного потом представляемому всё полученное по суду.
Представитель ответчика имел право требовать от представителей истца своего интереса.
Процесс и время.
Время на ряду с действием и бездействием является основанием для возникновения изменения или прекращения правоотношений.
Некоторые права существуют лишь во временных рамках (право на иск).
Римляне знали такое понятие как «незапамятные времена», когда начало правомочий и правообладания нельзя было установить, ибо живущее поколение не помнит иного положения, кроме ныне существующего. Незапамятное время считалось за закон – считалось доказательством.
Время исчисляется двояко: по дням текущим от момента того дня до такого же момента и по неделимым дням.
Если право приобретается, то срок заканчивается, время истекает с наступление последнего дня, а если утрачивается – с наступлением последнего момента последнего дня.
Источники римского права.
Древнеримский юрист Гай назвал 5 источников римского права:
1) закон;
2) эдикт магистрата;
3) постановление Сената (сенатус-консульт);
4) право вые решения (правотворчество древних римских юристов);
5) конституции императоров.
1. Обычай как источник права (Гай его не назвал).
В Древнем Риме было два вида обычаев:
1. Священный обычай предков – это древнейшая форма права в Риме, возникшая вместе с государством, носит вербальный (устный) характер, действует в рамках одного рода (одной семьи), носит религиозный характер и тесно связана с властью домовладыки.
2. Правовой обычай в современном понимании (consuetudo) – не зависит от религиозной составляющей, светский; не зависит от домовладыки, существует вне рамок семьи; носит общенациональный характер; устное, неписанное постановление-правило, сложившееся в результате длительной общественной практики.
Считалось, что consuetudo является более значимым источником, чем закон.
Позднее все consuetudo приняли форму законов.
2. Законы. «Закон – это то, что народ повелел и постановил» (Гай). Законы принимает исключительно Народное собрание.
Народные собрания заседали обычно по праздничным дням.
Народные собрания голосуют либо однозначно за, либо однозначно против.
Инициаторами законов могли быть магистраты (высшие чиновники), сенаторы или отдельные граждане.
Каждый закон состоит из 3 частей:
1) надпись (имя закона) – состоит 1) из названия закона, 2)даты принятия, 3) названия Народного собрания, 4) имя инициатора закона;
2) содержание закона – сами правовые нормы;
3) санкция – наказание за несоблюдение или неправильное соблюдение нормы.
3 вида закона. Ульпиан делил все законы на 3 вида:
1) законы совершенные, т.е. законы, которые изменяют или отменяют части других законов;
2) законы менее, чем совершенные – законы, которые устанавливают санкцию за неисполнение или ненадлежащее исполнение других законов;
3) несовершенные законы – законы, которые устанавливают новые нормы права.
В 287 г. до н.э. был принят закон Гортензия, который объединил все виды законов (и все виды Народных собраний) (lex) До этого законы патрициев назывались, а законы плебеев – плебисцитами.
Законы существовали до середины I в. н.э..
Эдикты магистратов пришли на смену законам, но существовали ещё при их существовании.
Их могли издавать все магистраты.
Они представляют собой приказы.
Виды эдиктов:
1. Постоянный (годичный) эдикт – действует в течение срока полномочий магистрата – программный документ. Состоял из 2 частей: старой и новой;
2. Разовый (поспешный) – частное решение частного дела.
Кроме эдиктов магистраты могли издавать три формы документов:
1. декрет – решение по частному несудебному делу;
2. рескрипт (лат. «отписка») – ответ на частный судебный вопрос;
3. мандат – частная инструкция чиновникам.
В 138 г. до н.э. создан так называемый Вечный эдикт. Создал его юрист Сальвий Юлиан. Это собрание лучших эдиктов и их отрывков к этому времени
Постановления Сената (сенатус-консульты). В период Римской республики Сенат занимался ратификацией законов, принятых Народным собранием.
Без санкции Сената закон в силу не вступал. Отказ в санкции Сенат выражал редко.
В период Империи постановления Сената закрепляли речи императора или высших чиновников, произносимые в Сенате. Все свои решения Сенат скреплял формулой «Сенат полагает, советует и рекомендует».
Правотворчество римских юристов.
Основные формы правотворчества юристов:
1) ответы на частные правовые вопросы;
2) составление новых текстов исков и сделок;
3) написание комментариев к действующему законодательству;
4) ведение дел в суде.
Был создан закон «О цитировании юристов» (412 г. н.э., 42 г. н.э.): классификация юристов по авторитету.
1. Папиниан.
2. Павел.
3. Гай.
4. Ульпиан.
5. Модестин.
В период ограниченной Империи (принципат) вся судебная власть была сосредоточена в руках императора. Он создал специальный имперский суд, в который входили все видные юристы того времени.
Конституции императоров (кодексы).
Конституция (или кодекс) – это свод (или собрание) всего действующего права.
Их известно 4:
1.Григориана.
2. Гермогениана
Юристы председатели комиссий.
3. Феодосия.
4. Юстиниана.
Император Восточной Римской империи.
1. Кодификация Юстиниана послужила началом рецепции римского права.
2. Она была более поздней.
3. Она была более объёмной.
4. Она больше всех сохранялась.
Кодификация Юстиниана состоит из 4 частей:
1. Кодекс – свод всего действующего права с изменениями и дополнениями (14 томов – 50 книг).
2. Дигеста – 50 томов цитат выдающихся римских юристов.
3. Институции (учебник по праву, учебник по ведению судебного процесса, свод инструкций).
4. Новелла – 168 эдиктов Юстиниана, принятых в годы создания кодификации – 529-536 гг. – годы создания кодификации.
Право Западной и Восточной Римских империй был взаимосвязанным, хотя законодательство было раздельным.
Лица.
Не каждый человек в Риме имел способность приобретать права. Отсюда правоспособность – способность быть носителем субъективных прав.
Правоспособность – это не от рождения, а надстройка.
Полная правоспособность в Риме состоит из 3 элементов:
1) status libertatis;
2) status civitatis;
3) status familias.
С точки зрения status libertatis различались свободные и рабы, а с точки зрения status civitatis – римские граждане и другие свободные лица. Status familias – значит быть свободным от власти домовладыки. Все три этих элемента составляли полную дееспособность.
Утрата одного из элементов влекла за собой потерю дееспособности или изменение её содержания. Понятия правоспособности и физического лица едины.
Но всякая правоспособность имеет смысл только тогда, когда она выражается во вне.
Рядом с правоспособностью стоит дееспособность, т.е. способность своими действиями приобретать права и создавать для себя обязанности.
Римляне знали лиц, которые были не способны осуществлять юридически значимые акты:
1. Возраст.
2. Пол
3. Здоровье.
За них юридически значимые действия осуществляли опекуны.
Все свободные граждане Рима были правоспособны, но этим качеством обладали только римляне, обладавшие гражданством Рима.
Иностранцы были свободны, но не имели правоспособности. Тогда возник институт клиентелы. Чужестранец вынужден был становиться клиентом римлянина (патрона). Последний от своего имени (но в интересах клиента) заключал сделки, выступал в суде. Впоследствии римское гражданство было предоставлено всем людям Италии, а эдиктом императора Каракаллы (212 г. н.э.) гражданство было предоставлено всем людям империи. Таким образом этим эдиктом было зафиксировано равенство частных лиц, независимо от их национальной принадлежности. Это же положение было зафиксировано Конституции Юстиниана (Кодексе Юстиниана).
Правоспособность зависит от положения человека в семье. Члены семьи делились на две категории – лица своего имени – домовладыка – лица чужого права – все остальные.
Только pater familias бы единственным субъектом всех имущественных прав.
Члены семьи могли совершать различные сделки, но все приобретения становились собственностью pater familias. Ребёнок, рожденный в браке, следует состоянию отца, а вне брака – состоянию матери.
Гражданство в Риме приобреталось рождением от римлянина и римлянки, освобождением человека от рабства, усыновлением, предоставлением гражданства отдельным территориям и их жителям римского гражданства.
К элементам правоспособности следует добавить:
1. право служить в римской армии.
2. право голосовать в Народном собрании.
3. право занимать государственные должности.
Женщины политических прав в Риме не имели, вольноотпущенники имели ограниченную дееспособность.
Они не имели права создавать брак с женщинами из сенаторских семей, они несли определенные повинности пред своим бывшим патроном, не могли быть магистратами и сенаторами. Кроме римлян Рим населяли латины – жители долины Лациум. Латины участвовали в Народных собраниях, их споры были подведомственны римским судам. Их имущество, однако, не подлежало наследованию ни по закону, ни по завещанию.
Были ещё перегрины – граждане иностранных государств и жители римских колоний. Прав гражданства они не имели, они не были правоспособными, цивильное право на них не распространялось. Но сама жизнь заставила регулировать отношения с ними, тогда возникла целая система права – jus gentium («право народов»). После эдикта Каракаллы перегринами стали называться иностранцы.
Рабы. Источники рабства:
1. Рождение от рабыни.
2. Пленение воинов и жителей вражеского государства.
3. Продажа в рабство за долги или члена семьи за непослушание.
Вор, застигнутый на месте преступления.
Со временем было запрещено обращать римлян в рабство. В рабство обращали приговорённых к смертной казни, римляне, уличённые в связи с рабами.
Вольноотпущенник мог быть возвращён в рабство, если он не пришёл на помощь своему господину.
Все рабы убитого господина должны быть казнены.
С конца I в. н.э. отмечается тенденция уменьшения произвола над рабами.
Запрещено было их казнить, навечно заковывать в цепи, превращать в гладиаторов. Преступления, совершённые рабами, рассматривали суды. Император Клавдий установил, что больной раб, которому не помог господин, обретал свободу. Император Антоний ввёл уголовную ответственность господина за убийство раба.
Всякое сомнение в статусе человека толкуется в пользу свобод
Все юридические действия раб совершает в пользу господина. со временем рабы стали действовать не только в пользу господина, но и от своего имени. Поэтому преторы всё чаще стали давать санкции на договоры, заключённые рабами.
Появился институт пекулия, когда рабов стали сажать на земельные участки. Раб должен был отдавать часть урожая господину.
Предметом пекулия могла стать не только земля, но и скот, рабы.
Колоны. Под именем колона подразумевали арендатора земли – мелкого фермера. Формально он свободен, но экономически зависим от рабовладельца.
Землю предпочитал сдавать арендаторам-дольщикам, при условии. что они будут обрабатывать и землю хозяина.
Так в чреве рабовладения появился первый феодальный институт – барщина.
Шаг за шагом вчерашние свободные граждане Рима. Фактическое бесправие колонов превращается в юридическое. Из свободных людей они превращаются в закабалённых, крепостных, рабов земли.
Колон не может по своей воле оставить землю, а это путь в феодализм.
Право лиц.
1. Римские граждане.
Гражданство возникает от рождения в следующих случаях:
1. Если лицо рождается в семье гражданина и гражданки и признан домовладыкой.
2. Рождение незамужней гражданкой.
3. Если в момент зачатия отец был гражданином.
4. Получение гражданства в порядке усыновления.
Предоставление гражданства отдельным лицам за особые заслуги.
Присвоение гражданства всему свободному населению колоний («усыновление народа»).
Права и обязанности граждан.
Могли:
1. Избирать и быть избранными.
2. Участвовать в Народном собрании (в законотворческой деятельности).
3. Служба в легионе.
4. Право вступать в любые сделки.
5. Наследственное право.
6. Право вступать в брачно-семейные отношения.
7. Право защищать свои интересы в суде.
У граждан есть две основанные обязанности:
1. Платить налоги.
2. Проходить регулярный ценз (раз в 5 лет).
Основания прекращения гражданства:
1. Утрата свободы (например, пленение – «раб на чужбине»; по возвращении из плена – возвращение всех прав, но ограничения по браку).
2. Отказ от гражданства (считалось, что римские граждане не имеют право обладать имуществом за пределами Рима, в колониях римлян в обмен на отказ от гражданства давали огромные земельные наделы).
3. Приговор к каторжным работам или ссылке за уголовные преступления.
4. Продажа гражданина за границу (государство могло продать дезертира или лицо, уклоняющееся от прохождения ценза, кредитор мог продать должника, а лицо, которое было обокрадено – вора).
5. Фиктивная самопродажа.
Рабы. Ульпиан говорит, что по цивильному праву раб – вещь, а по естественному – человек. Раб – «говорящее орудие».
Приобретение статуса раба:
1. Рождённый от союз рабов.
2. Пленение.
3. Приговор к каторжным работам.
4. Если гражданка вступает в сожительство с не своим рабом и после троекратного предупреждения отказывается прекратить, то она становится рабыней.
Права и обязанности. У раба два права:
1. Давать свидетельские показания в судебном процессе.
2. Получать имущество во владение (лат. «пекулий»). Прекращение рабства:
1. Отпущение раба на волю с уведомления магистратов.
2. Отпущение среди друзей (при свидетелях).
3. Отпущение по завещанию (также с каким-либо условием).
4. Отпущение перед судом.
5. Внесение раба в список цензоров.
Существовал предел отпущения рабов на волю: не более 2 из 3, не более ½ из от 4 до 10, не более 1/3 от 11 до30, от 31 до 100 не более ¼, от 101 до 500 не боле 1/5, но в любом случае не более 100).
Вольноотпущенники – промежуточная категория. Дети вольноотпущенников – свободно рождённые.
Вольноотпущенники:
1. Имеют право вступать в гражданско-правовые сделки, кроме манципации.
2. Имеют право защищать свои интересы в суде.
3. С середины I в. могут вступать в брак только не с детьми сенаторов.
У вольноотпущенника есть обязанность оказывать услуги бывшему хозяину (патрону):
1. Финансовая помощь.
2. Выполнение работ, на которых вольноотпущенник специализировался.
Если вольноотпущенник два раза отказывался оказать помощь, то патрон имеет право вернуть его в рабство
Латины – водные граждане римского государства, не обладающие статусом гражданства.
Латины делятся на 2 категории:
1) латины изначальные;
2) латины колоний.
Латины изначальные – те лица, которые жили на территории Рима в момент образования государства, но не приобрели гражданства.
Латины колоний – это свободные жители колоний, получающие свой статус после присоединения колоний к Риму.
Статус латинов:
1. Могли вступать в любые сделки, кроме сделки манципации.
2. Могли защищать свои права в суде.
3. Характерно только для латинов изначальных: вступать в брак.
4. Участвовать в политической жизни – избираться на должности – только для латинов колоний.
5. Не служили в легионе, не участвовали в Народном собрании, налогов не платили; цензов не проходили.
Прекращение статуса латина:
1. Индивидуальное присвоение гражданства.
2. Усыновление.
3. Усыновление целой колонии («народа») (магистратом).
4. Колоны – свободные арендаторы земель. изначально – беднейший слой граждан, которые не способны выплачивать арендную плату и подвергаются юридическом прикреплению к земле
Основание возникновения:
1. Заключение договора аренды с невыплатой.
2. Наследование колоната.
Права:
1. Заключать любые сделки, в том числе с землёй, на которой он сидит, кроме купли-продажи.
2. Защита прав в суде.
3. Право на брачно-семейные отношения.
4. Право участвовать в Народном собрании и избирать магистратов.
Запреты:
1. Колонам запрещено становиться магистратом или любым другим чиновником.
2. Колонам запрещено вступать в легион.
3. Колон не может самостоятельно (навсегда) покинуть участок или изменить его спецификацию (сажать только определённые овощи).
Собственник вправе продать участок как с колоном, так и без колона.
При продаже участка без колона собственник был обязан предоставить колону аналогичный участок по соглашению.
Основание прекращения колоната:
1. Выплата долга.
2. Отпущение колона с землёй.
3. Уход колона в монастырь (особенно с IV в. н.э.).
4. Проживание в течение 30 лет в качестве свободного.
Основным источником проникновения в Рим был море.
В порту дежурили чиновники претора по делам иностранцев. Первым делом они шли к претору по делам иностранцам и переходили под его покровительство, подписывали бумагу, передавая свои дела претору по делам иностранцев. при этом они только называли цены, по которой они хотели продать товар. Всё, что выше этой цены, шло в доход магистрату, а в его лице – государству.
За индивидуальные заслуги изредка могли дать гражданство.
Утрата гражданской чести.
Гражданская честь – четвёртый элемент правоспособности. Ущемление гражданской чести влечёт за собой ущемление в правоспособности
1. Лицо, выступавшее свидетелем или весовщиком в суде или при заключении сделки и в дальнейшем отказавшееся подтвердить факт, лишившиеся права выступать в качестве свидетеля или весовщика, а также использовать свидетелей или весовщиков для своих нужд.
2. Государственные чиновники, в первую очередь цензоры, могли ограничивать в политических правах лиц с запятнанной репутацией.
3. Если лицо занимается деятельностью, порочащей честь римского гражданина, оно лишается следующих прав:
1) принимать наследство (в полной мере);
2) служить в легионе;
3) заниматься политической деятельностью;
4) использовать свидетелей и весовщиков;
5) в определённых случаях – вступать в брак.
Это были проститутки и актёры.
Первые продавали своё тело, вторые – душу.
Юридические лица.
Самого понятия юридического лица в Риме не существовало, хотя было 5 категорий объединений, по характеристикам похожих на юридические лица:
1. Коллегия (корпорация) – профессиональный союз, объединявший лиц определённой профессии. Каждая коллегия имела свой устав. До современности дошли уставы корпорации трубачей 3-го легиона, корпорация могильщиков Рима.
Корпорация объединяет частных лиц, но не объединяет их имущества, но не объединяет их имущества. В сделки может вступать от имени корпорации любой её член, используя своё имущество.
2. Муниципия – местная самоорганизующаяся гражданская община; в отличие от корпорации действу по территориальному принципу.
Муниципия имеет на праве собственности имущество, отелённое от имущества её членов. Муниципия могла вступать в любые сделки, кроме сделки манципации.
Муниципия могла иметь в собственности рабов, отпускать их на волю и быт патроном дл своих вольноотпущенников.
Муниципия могла выступать в суде через своего представителя.
3. Фиск – императорская казна (казна государства). Императорскую казну следует разлить с казной императора, в том числе по порядку наследования (казну императора могли наследовать все его дети). Фиск мог вступать в любые сделки, кроме манципации, защищать свои интересы в суде; фиск управлялся на местах специальными чиновниками – прокураторами. Фиск – самый богатый собственник в стране.
Фиск является преимущественным кредитором.
4. Юридические лица с благотворительной целью – больницы и приюты. Обладали имущество на праве собственности, вступали в сделки.
Могли использовать имущество только в установленных целях.
5. Приход христианской церкви. Стал юридическим лицом после Миланского эдикта 313 г. н.э.
Имущество прихода христианской церкви складывалось из пожертвований, подаяний и дарений. Имущество (которым он обладал на праве собственности) могло использоваться только в богоугодных целях.
Опека и попечительство.
Опека и попечительство устанавливались над неполноценными гражданами для того, чтобы помочь им в осуществлении гражданских прав.
Опека устанавливается над несовершеннолетними (по достижении совершеннолетия (до 25 лет)) и женщинами (пожизненно, не только если она хочет совершить какое-либо действие). Попечительство устанавливалось над безумными и расточительными пожизненно.
Опека – это полное управление имуществом, а попечительство – это предоставление согласия для заключения сделок.
Опекуном и попечителем может быть совершеннолетний римский гражданин, сам не подлежащий опеке (мужчина). Опекун и попечитель выполнял должность безвозмездно. Исполнение должности опекуна или попечителя считалось почётным. Опекунов и попечителей назначали магистраты. Опекун и попечитель должны были действовать только в интересах подопечного, не имеют право вступать в сделки с подопечными, опекуны и попечители не имели права вступать в брак с подопечными. Любое нарушение условий влекло за собой гражданское бесчестие и назначение нового опекуна и попечителя.
Опека попечительство прекращается для определённого опекуна только в том случае, если опекун и попечитель по материальным или физическим причинам не мог продолжать опеку и попечительство.
Брак.
«Брак – это союз мужа и жены, соединение всей жизни, общность божественного и человеческого».
Домовладыка имел право жизни и смерти над женой и всеми домашними. Он обладал всем имуществом.
Ничто не освобождало сыновей и внуков от власти домовладыки, даже избрание на должность.
Рим существовал пока существовала крепкая римская семья.
Только со смертью отца сыновья превращаются в pater familias и получают право на свою жену и своих детей.
Постепенно власть домовладыки уменьшается, и богатые сыновья с стали жить отдельно со своей семьёй. Потом появился запрет продавать детей в рабство, их убийство стало рассматриваться как уголовное преступление.
Самая древняя форма брака – cum manu, которая установлено Законами XII таблиц, которые устанавливали неограниченную власть мужа над женой.
Со временем появился брак sine manu, который носил годичный характер, при условии, что жена поводила вне семьи 3 дня и 3 ночи.
Такая процедура должна была проводиться каждый год. Эта форма брака была направлена не на власть, а на брак. Этот брак расторгался в одностороннем порядке. Но супруг определял место жительства, семейные расходы.
Моральная деградация семьи поразила римское общество. Никакие законы, никакие репрессии не останавливали супружескую неверность.
В Риме был установлен обязательный возраст бракосочетания (для мужчин от 25 до 60 лет, для женщин от 20 до 50 лет). Если в этот период римлянин или римлянка не состояли в браке или состояли, но не имели детей, то на них налагался штраф. Не состоящие в браке не наследовали, а состоящие, но не имеющие детей, наследовали только половину наследственной массы. Расторжение брака проводилось при 7 свидетелях вручением разводного письма.
Предусмотрены штрафные санкции в случае расторжения брака без обоснования причин.
В Риме не было общности имущества супругов. Супруги не наследовали друг другу. Нуждающаяся вдова полу получает часть имущества на пропитание. Супруги вступали друг с другом в сделки (например, купля-продажа), кроме дарения. Приданное и дарение (калым) выполняли штрафные санкции. Если повинна жена, то она теряет приданое. Если виновен муж, то он теряет предбрачный дар.
По новеллам Юстиниана агнатичное родство заменяется когнатичным (родство по крови).
Кровное родство поучило два института: линии и степени родства.
Появилась прямая восходящая (от потомка к предку (внук-сын-отец)) и прямая нисходящая (отец-сын-внук)).
Есть ещё третья линия – боковая – объединяет лиц, имеющих общего предка.
Степени родства как в прямой, так и в боковой линии определяется количеством рождений между двумя родственниками, на которые они отстоят друг от друга.
Можно заключать браки после 3-й степени родства.
Родство может быть полнородным (при едином отце и матери) и неполнородным (отец один, матери разные). От родства отличается свойство, представляющее собой отношение одного из супругов к родственникам другого. С расторжением брака свояки исчезают.
Как говорит закон, супруги обязаны уважать и любить друг друга, и этот принцип заключался в запрете чинить друг другу иски и свидетельствовать друг против друга. Если один из супругов совершил воровство у другого супруга, то преследование было запрещено. Но если воровство произошло накануне развода, то оно преследовалось по обычной процедуре. Муж считался естественным покровителем жены. Оскорбление жены считалось оскорблением мужа. Муж ведёт процесс жены без её на то согласия. Жена обязана относиться к мужу с почтением (referento) и оказывать услуги (opera).
Заключение брака.
Заключению брака предшествовала помолвка (sponsalio).
В классическую эпоху этот договор заключался между родителями жениха и невесты.
Требовалось, чтобы жениху и невесте было не мене 7 лет и чтобы между ними был возможен брак.
Родители обменивались дарами.
Расторжение помолвки без достаточных оснований влекло для виновной стороны потерю залога. А если помолвка сопровождалась поцелуем (osculo interventio), то залог увеличивается в 2 раза.
Заключение брака сопровождалось торжественной церемонией и составлением письменных документов Со временем брак стал совершаться в церкви.
Если в сожительство вступают лица разного социального положения, то их брак признавался законным, если была соблюдена процедура (согласие родителей). Брачный возраст – 12 лет для женщин и 14 лет для мужчин.
Если в брак вступали лица разного социального положения (патриции, плебеи, перегрины), кроме согласия брачующихся нужно было согласие домовладыки, если одного социального положения – свободно, но девушки и вдовы до 25 лет – с согласия родителей. Отказ в заключении брака можно было обжаловать в суде или у магистрата. В случае пленения pater familias – через 3 года без его согласия.
Брак между кровными родственникам по прямой линии считался ничтожным, по боковой – между братьями и сёстрами, дядьями, тётками, племянниками и племянницами. Не могли вступать в брак кастраты. Не могли вступать в брак с вольноотпущенницами, актрисами сенаторы. Запрещались браки между христианами и евреями. Запрещались браки между сообщниками в прелюбодеянии, похищенными и похитителями, с вдовой или монахиней.
Иногда сожительство обращалось в брак (конкубинат): если имели общее хозяйство или детей.
Расторжение брака.
1. Смерть одного из супругов.
2. Потеря свободы одного из супругов.
3. Взятие в плен (непленённым супругом, если прошло более 5 лет со дня пленения и нет известий, иначе ждать бесконечно долго).
4. Развод и (devortium) – сначала был свободен и допускался по взаимному согласию или виде одностороннего отказа одного из супругов. При христианских императорах были установлены невыгодные последствия в случае одностороннего развода.
На супруга, создавшего своим поведением основания для развода, налагались известные имущественные невыгоды (штрафы). Виновная жена не получает своего приданного, если была замешана в прелюбодеянии и лишалась 1/3 своего имущества. виновный муж должен выдать приданное жены, и если он ложно обвинил жену в измене или содержал наложницу, то он теряет 1/3 своего имущества.
Прелюбодеяние (adapterium). Виновная в прелюбодеянии виновная женщина и её женатый сообщник подлежали уголовному наказанию – конфискация имущества и заключению в монастырь для жены и смертная казнь для мужа.
Были введены штрафы на безбрачие и вдовство. При христианстве считалось, наоборот, похвальным воздерживаться от брака. За второй брак водился штраф, если от первого брака оставались дети.
Власть pater familias не распространялась на муниципальный и военный пекулии.
Военный пекулий – это отношения между отцом и сыном, поступающим на военную службу (он получал право собственности на добычу. жалование. захваченные земли).
Муниципальный пекулий – то же самое, но сын поступает на гражданскую службу.
Правоотношения в кругу семьи.
Основным нормативным актом, регулирующим семейные правоотношения в Риме был Закон Папия и Юлия (2 закона – 9 г. до н.э., 17 гш. н.э.):
1. Лица в возрасте от 20 до 50 лет, нее состоящие в браке не имеют право на следовать в полной мере.
2. Лица в возрасте от 25 до 60 лет, состоящие в браке, но бездетные, имеют право наследовать только половину наследства.
Если у гражданина 1 ребёнок, то он имеет детей.
Гражданке для этого надо 3 детей, а вольноотпущеннице –4 детей.
3. Допускается подача протестов в отношении незаконного запрета домовладыки в отношении вступления в брак.
4. Допускается форма узаконенного сожительства (конкубинат). Это делается для того, чтобы ребёнок получил статус родителя с лучшим статусом без его согласия.
5. Женщины преследуются пол закону за измену мужу, даже если этот муж умер. Первый год после смерти мужа жена должна чтить его память.
Наказание – лишение прав гражданства и ссылка на остров – на Сицилия, Корсика и др. на работы.
Мужчина мог преследоваться за сводничество сутенёрство и разврат.
Разврат:
1) заключение неправильного брака (нарушение условий брака, например, брак с рабыней);
2) предоставление крышу любовнику собственной жены (как минимум, в течение суток).
Наказание то же, но в отдельных случаях до смертной казни.
Количество конкубинатов было не ограничено.
После смерти мужа по прошествии года жена имела право вступать в брак.
Каждый супруг мог неограниченное число раз вступать в брак.
Судебный процесс.
1. Легисакционный.
2.Формулярный.
(Это ординарные формы процесса).
3. Когниционный.
4. Интердиктный.
(Это экстраординарные формы процесса).
Легисакционный процесс состоит из двух стадий: in jure и in judicio (стадия перед магистратом и стадия перед судом).
Каждый потерпевший имел право самостоятельно разобраться с лицом, причинившим вред или ущерб.
Стадия in jure перед магистратом – истец обязан известить ответчика о содержании своего требования не позднее, чем за 10 дней до разбирательства у магистрата. Привод ответчика истец осуществлял сам, при этом он может использовать все средства, крое вынимания ответчика из его собственного дома. Заседание магистрата возможно только при наличии обеих сторон.
Магистрат составляет формулу иска, которая состоит из 4 частей.
Первая часть – интенция – включает в себя требование истца и перечень его доказательств.
Вторая часть – эксцепция – включает в себя возражения ответчика и перечень его доказательств ответчика.
Третья часть – демонстрация – включает в себя имя судьи, время и место заседания.
Четвёртая часть – прескрипция – не обязательна, выводы судьи по сути дела.
Заседание суда происходит на 30-й день после заседания магистрата. Стороны могли просить другую дату.
Место разрешения спора:
1. Г. Рим.
2. Место нахождения спорного имущества.
3. Место жительства и гражданства истца.
Судьёй может быть любой, кто подходит на роль опекуна и попечителя.
Серьёзные дела рассматривало несколько судей.
Заседание суда было ограничено текстом формулы – только те доказательства, которые были указаны в формуле принимались, суд был связан решением прескрипции.
В качестве доказательств использовались: 1) свидетельские показания;2) письменные доказательства; 3) вещественные доказательства; комментарии юристов, юристы-эксперты.
Решение суда было окончательным и обжалованию не подлежало.
Исполнение судебного решения лежало на победившей стороне.
Формулярный процесс.
1. Тексты формул стали более демократичными. Как формулировать 4 элемента стало зависеть от сторон.
2. Допускалось обжалование судебного решения со стороны истца.
3. Допускается просьба о переносе судебного заседания по уважительной причине (по 1 разу у каждой стороны). Основание – тяжёлая болезнь, связанное с невозможностью передвигаться, длительная торговая поездка, военный поход.
4. Допускается в процессе законное представительство (например, домовладыки).
Судебный процесс получил денежное решение. Любой оспариваемый предмет подлежит обязательной оценке
Если нет возможности возвратить имущество, возвращается его стоимость.
Когниционый процесс.
1. Одна стадия (магистрат).
2. Отсутствие формулы.
3. Появление института адвокатов.
4. Появление судебных пошлин.
5. Появление аналогов современных судебных приставов-исполнителей (легиона или легионеров).
6. Процесс становится письменным.
7. Допускается любое представительство.
8. Допускается любой перенос судопроизводства неограниченное количество раз.
9. Допускается обжалование.
Интердикттный процесс.
Интердикт – приказ, единоличное разрешение без подачи иска.
Виды интердиктов:
1. Односторонний (направлен на одну сторону правоотношения).
2. Двусторонний (направлен на 2 стороны правоотношения).
3. Восстановительный (восстановление правоотношений, существовавших до правонарушения).
4. Штрафной (денежная компенсация).
5. Штрафной с восстановлением.
02.11.2006. Наследственное право
1.Общие вопросы наследования.
Наследование – это универсальное или сингулярное право правопреемство. Универсальное правопреемство – это восприятие наследником всего круга прав и обязанностей наследодателя. Сингулярное правопреемство – есть восприятие отдельных прав и отдельных обязанностей наследодателя наследником. Само понятие наследования появилось в римском праве. Существует две формы наследований: древнейшая форма – наследование по закону, субъектами которого могли быть только члены семьи. Наследование по завещанию возникло только в период создания закона XII таблиц.
2. Наследование по закону
Наследование по закону действует только при отсутствии завещания. Основным в наследовании по закону признается принцип поголовного и поколенного равенства. Поголовное равенство означает, что все наследники одного разряда или одной очереди наследуют в равной мере. Поколенное равенство подразумевает, что в случае гибели (физической или юридической) или отказа от наследования одного из субъектов его доля делится поровну между его наследниками первой очереди.
Законы XII таблиц устанавливали три разряда/класса наследников: первый разряд включает непосредственных подвластных домовладыки, становящихся в случае его смерти свободными (лицами своего права) – жену, детей (независимо от того, родные, усыновленные или узаконенные), а также внуков в случае смерти детей. Второй разряд включал в себя так называемых агнатов – братьев, сестер (в том числе неполнородных), а также мать, состоявшую с отцом наследодателя в браке cum manu. Третий разряд – все иные родственники («другие родственники» – люди одной фамилии).
Преторское право
Преторское право устанавливало четыре разряда. Первый разряд – дети, в том числе усыновленные, узаконенные, эманципированные. Второй разряд – жена, внуки, братья и сестры. Третий разряд – иные агнаты до шестой степени родства и незаконнорожденные дети. Четвертый разряд – иные родственники.
Кодификация Юстиниана
Кодификация Юстиниана устанавливала уже пять разрядов. Первый разряд – все дети (все категории). Второй разряд – ближайшие восходящие родственники, а также полнородные братья и сестры. Третий разряд – неполнородные братья и сестры. Четвертый разряд – иные боковые родственники независимо от степени родства. Пятый разряд – супруги. Наследники каждого последующего разряда могли вступать в права наследования только в том случае, если все наследники предыдущего разряда отказались от вступления в наследство.
3. Наследование по завещанию
По словам Ульпиана завещание – это правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти. Самая древняя форма – завещание перед народным собранием (оно было устным, произносилось только членом общины перед заседанием народного собрания). Это завещание носило временный характер. Если в течение пяти лет лицо не умирало, по истечению завещание нужно было подтвердить. Вторая форма – завещание перед легионом (устный характер). Обе вышеназванных формы носили формальный характер, нужно было четко и однозначно зачитать завещание. Третья форма – завещание перед судом (любое лицо, вступающее в судебный процесс, могло перед судебным магистратом огласить свое завещание). Четвертая форма – завещание, отдаваемое на хранение императору – это первая форма письменного завещания, а император в данном случае выступал в роли нотариуса. Не все римляне имели возможность отдавать своё имущество на хранение нотариусу.
Если один из наследников отказывался от имущества, то его доля становилась выморочной.
Выморочное имущество.
Выморочное имущество изначально становилось собственностью того, кто его находил. В дальнейшем оно отходило в собственность государства – фиска. Для наследования необходимо наличие активной и пассивной завещательной правоспособности. Активная завещательная правоспособность – это способность оставлять после себя завещание или имущество, которое подлежит наследованию. Этим правом обладали граждане, кроме граждан отдельной категории с ограниченной гражданской честью, женщины со II в. до н.э. (до II в. до н.э. такого права не имели) с разрешения опекуна, а также государственные рабы (они могли завещать половину своего пекулия). Пассивная завещательная правоспособность – способность принимать наследство. Ей обладают граждане, латины и рабы. Император Октавиан Август ввел пятипроцентную пошлину на наследование. Разрешалось подназначение наследника. Завещание могло составляться с любым условием. В случае неудачи с выполнением условия разрешалась другая, третья и т.д. попытка. Если завещание составлялось с невыполнимым условием, то оно признавалось безусловным (составленным без условия). Кодификация Юстиниана установила правила обязательного подтверждения завещания один раз в десять лет. В наследовании по завещанию и по закону существует категория, которая получает наследство всегда (фальцидиева четверть – не менее ¼ имущества, причитающегося по закону) – необходимые наследники. Необходимыми наследниками признавались все дети. Вступление в наследство могли оформлять официальным заявлением или началом реализации собственных прав. На вступление в наследство дается срок – один год.
4. Легаты и фидеокомиссы (
fideocomissum)
Легаты и фидеокомиссы – это формы завещательного отказа. Завещательный отказ – это распоряжение о выполнении указанным в завещании наследником определенных действий. Три стороны: завещатель, наследник, легатарий.
Виды легатов.
Существует четыре вида легатов:
1) легат посредством виндикации (виндикационный иск – иск невладеющего собственника к владеющему несобственнику; негаторный иск – иск владеющего собственника к невладеющему несобственнику, термин «виндикт» означает «палочка», «жезл» – палочкой указывали на то, что можно взять по завещанию);
2) легат посредством приговора (наследник обязуется выполнить определенные действия по отношению к легатарию под угрозой приговора, заклинания);
3) легат посредством дозволения (наследник обязуется не мешать легатарию взять то, что ему причитается);
4) легат посредством выдела (три предыдущих направлены на конкретного наследника) направлен на всю наследственную массу до ее раздела между наследникам.
Легат всегда является частью завещания.
Фидеокомисс – форма завещательного отказа, представляющая собой последнюю волю наследодателя (например, на смертном одре) – не включено в завещание.
Здесь три субъекта – завещатель, наследник и фидеокомиссарий. Существует так называемый универсальный фидеокомисс, когда наследодатель на смертном одре решает, что наследники должны отдать все имущество фидеокомиссарию. Обычно это передача наследства одним наследником другому.
10.11.2006. Вещное право.
1. Категории вещей.
1. Вещи манципируемые и неманципируемые.
Вещи манципируемые – это те объекты, которые являются наиболее ценным имуществом.
Право собственности на них передаётся только в порядке манципации. Манципация – это особая форма купли-продажи, допустимая только для римских граждан, заключаемая с применением особого обряда.
На обряде должны присутствовать покупатель, продавец и весовщик. Каждая сторона произносит формулу, и если в ней допущена ошибка¸ то сделка считается недействительной.
Манципации соответствуют следующие вещи: земельные вещи (горсть земли в манципации), рабы (кусочек одежды), скот, который можно было впрягать в повозку – буйволы, ишаки и др.
2. Вещи движимые и недвижимые
Движимые вещи способны передвигаться в пространстве за счёт собственной силы, или за счёт посторонней силы, но в любом случае без изменения физических характеристик.
Недвижимое имущество – имущество, прочно связанное с землёй – здания, сооружения, строения, в воздушное пространство, водные объекты, зелёные насаждения.
Деление вещей на движимые ин недвижимые играет особую роль при определении срока давности завладения. Для движимого имущества срок – 1 год, для недвижимого – 2 года.
3. Вещи потребляемые и непотребляемые.
Потребляемая вещь – это вещь, которая в процессе однократно или крайне ограниченного числа использований физически уничтожается – одежда, еда, деньги (деньги в руках одного и те же самые деньги в руках другого человека – это по римскому праву не есть одно и то же).
Непотребляемые вещи в не уничтожаются вовсе или срок их физического уничтожения неопределим – земельные участки.
Деление вещей на потребляемые или непотребляемые важно для договора займа или найма.
Объектом договора займа могут быть только потребляемые вещи, а договора найма – непотребляемые.
4. Вещи делимые и неделимые.
Вещи делимые – это предметы материального мира, при делении не меняющие своих свойств – вода, песок.
Вещи делимые при физическом делении теряют различные свойства.
Это деление важно для вопроса наследования.
Неделимые вещь получает один наследник, который компенсирует остальным её стоимость.
5. Вещи родовые и индивидуально определённые.
Родовые вещи имею общие признаки и характеристики, характеризуются мерой, весом и числом. По-другому называются заменимые вещи.
Вещи индивидуально определённые обладают уникальными характеристика и существуют в единственном экземпляре.
Это деление важно для компенсации в случае утраты.
6. Вещи простые, составные, собирательные.
Простые вещи имеют общую молекулярную структуру и «объединены общим духом» – дерево, вода, камень, раб.
Вещь составная состоит из нескольких составных элементов
Вещи собирательные могут быть как вещи собирательные простые и вещи собирательные с составные.
Собирательные вещи – это сумма простых иди составных вещей, носящих единое родовое имя (караван верблюдов).
7. Вещи главные и придаточные.
Вещи главные – это самими объекта материального мира.
Вещи придаточные физически самостоятельны, физически служат главной вещи и следуют за её судьбой.
Придаточные вещи делятся на части, принадлежности, плоды.
Части входят в структурно вещи, но могут выступать как самостоятельный объект гражданских прав после отделения от главной вещи (бревенчатый дом).
Принадлежности связаны с главными вещами экономически. Если иное не установлено они следуют за судьбой главной вещи.
Плоды – это то, что даёт главная вещь в процессе использования. Они в свою очередь, делятся на естественны и цивильные.
Естественные плоды – яблоко, сын рабыни. Плоды цивильные – то, что получено в результате гражданского оборота (например, деньги за сдачу яблони в аренду)
8.
Вещи бывают оборотными и внеобротными.
Внеоборотные вещи включает в себя общие вещи, т.е. принадлежащие абсолютно всем – море, воздух и т.д.
Публичные вещи – это вещи, принадлежащие римской общине – здания, бани, театры, казна, укрепления, акведук, дороги.
Священные вещи ––– это религиозное имущество, имущество храмов.
Почитаемые вещи – это кладбище (до тех пор, пока стоит последний памятник).
9.
Вещи телесные и бестелесные.
Вещи телесные – это те, которые можно определить с помощью различных чувств. К вещам телесным относится и право собственности.
Вещи бестелесные – это обязанности и иные, кроме права собственности, права.
16.11. Вещное право.
Когда лицо имеет право воздействовать на вещь, то и появляется вещное право, а когда лицо имеет право потребовать от другого лица предоставления вещи, такое право называется обязательственным.
К вещным правам относятся право собственности, право владения, право держания (аренда, хранении) и сервитуты.
Владение – это фактическое обладание вещью.
На почве владения создаётся право собственности. Право владения и право собственности – различные права. Они могут совпадать и разъединяться если они совпадают, то мы имеем дело с законным владением.
Для владения необходимы две вещи – сама вещь им воля на владение, т.е. желание владеть этой вещью.
Если лицо взяло на хранение вещь, то оно не собственник, так как не относится к этой вещи как к своей.
Виды владения.
Владельцем вещи нормально является её собственник, и тогда появляется законное владение.
Незаконное владение бывает двух видов:
- незаконное добросовестное;
-незаконное недобросовестное.
Незаконное добросовестное владение имеет место, когда владелец не знает собственника и не знает, что не имеет право владеть вещью.
Примером недобросовестного незаконного владения является владение вора, который знает, что вещь не его, и тем не менее владеет ею.
Различие добросовестного незаконного владения и недобросовестного незаконного владения в юридической практике весьма существенна, потому что ответственность добросовестного и недобросовестного владельца не одинакова.
Добросовестный владелец отвечает с момента предоставления иска. Более того, издержки, понесённые добросовестным владельцем, на вещь, возмещаются ему собственником, кроме тех затрат, которое он понёс на удовлетворение собственного удовольствия и удобства.
Недобросовестный владелец отвечает за вещь с момента её завладения, и он обязан возместить собственнику стоимость плодов от вещи, не только фактических, но и тех, которые он мог бы получить при надлежащей заботливости.
Понесённые на вещь расходы недобросовестного владельца не возвращаются.
Защита владения.
В отличие от держания владение пользуется самостоятельной владельческой защитой, т.е. оно так же ревностно защищается, как и собственность. Для того, чтобы получить защиту владения, надо установить факт его нарушения и факт права владения, и никакие ссылки направо собственности не допускаются. Только собственник обязан доказывать своё право собственности.
Право собственности.
В Риме господствовала настолько чистая частная собственность, что законодатель не смог внести ничего нового в этот институт.
Особое место занимает собственность на землю. Право собственности называлось в Римском государстве dominium, а если оно касалось земли – ex jure Quiritium dominium – право собственности по праву квиритов.
Все вещи в Риме делились на 2 категории. Требовалась манципация. Это объясняется тем, что римский законодатель путём сложной формулы предупредить легкомысленные крупные сделки. Но шло время. В период домината различия между res mancipi и res nec mancipi стёрлись. Для того, чтобы это зафиксировать, появляется фигура претора.
Тогда появляется новая форма собственности – бонитарная (лат. bonus – «справедливость»). Она находится под защитой претора.
Римляне не могли ёмко дать понятие собственности. Они рассматривали право собственности, состоящим из трёх элементов:
1. Jus utendi – владение.
2. Jus frutendi – извлечение выгоды
3. Jus abutendi – право распоряжения.
Приобретение и утрата права собственности.
Есть два способа получить право собственности – первоначальный и производный. К первоначальному относятся такие способы приобретения, с помощью которых приобретается вещь, никому ранее не принадлежавшая (бесхозная вещь, захват вражеского имущества (на войне). При производном право собственности основывается на праве предшествующего собственника.
Отсюда формула Ульпиана: «Никто не может передать другому больше прав, чем имел бы сам».
Эти права передавались путём завещательного отказа, купли-продажи, заведения (occupatio) бесхозной вещью, которая следует за первым захватившим.
Ещё один путь создания собственности – спецификация. Это переработка вещи для себя, это создание вещи для себя из чужого материала (вопрос о собственности оставался спорным, Юстиниан решил, что, если лицо действовало не по злому умыслу и невозможно восстановить материал, вещь становится собственностью творца, который должен возместить стоимость материала) Ещё один путь становления собственником – соединение вещей. Какую вещь считать главной, а какую придаточной, решается в зависимости от хозяйственного назначения вещи. Правило следующее: придаточная вещь следует за главной. Собственник вновь созданной вещи обязан возместиь вошедшие в неё предметы.
Приобретательная давность.
Целесообразно, чтобы неуверенность добросовестного владельца не была бесконечной, тогда возникла приобретательная давность.
В Древний период для движимых вещей был установлен срок 1 год, для недвижимых вещей – 2 года, при Юстиниане – 3 и 10.
Другие способы приобретения права собственности.
1. Мнимый судебный процесс – одна сторона трижды отказывается от права собственности, а другая трижды признаёт отказ от права собственности перед судом.
2. «Голое» право собственности – лицо, которое не может быть собственником, (латин) приобретает вещь, в течение 20 лет имеет право владения, но не распоряжения, и после приобретает право собственности.
Защита права собственности.
Защита права собственности осуществлялась вещными исками. Их было около 70, но основных было два – виндикационный и негаторный. Виндикационный иск состоит из требования невладеющего собственника к владеющему несобственнику (реституция). Ответчиком может быть как держатель вещи, так и её владелец, как добросовестный, так и недобросовестный. Ответчик освобождается от обязанности предоставления доказательств в силу того, что сам факт владения свидетельствует в его пользу.
Негаторный иск направлен против нарушения свободы собственности. Истец в данном случае не лишается собственности, но кто-то мешает ему использовать вещь к своей выгоде. Бремя доказывания распределяется между сторонами: истец доказывает право собственности, а ответчик – право на его ограничение. В случае удовлетворения иска ответчик возмещает все убытки, связанные с правонарушением.
17.11. Права на чужие вещи.
Права на чужие вещи делятся на личные и вещные.
вещные права на чужие вещи носят название сервитутов (в переводе – лат. servi – «рабство» и titu – «вещь»).
Сервитуты делятся, в свою очередь, на сельские и городские. Сельские сервитуты включают в себя:
1. Право прохода через чужой участок.
2. Право проезда через чужой участок.
3. Право проезда через чужой участок в носилках.
4. Право пасти скот на чужом участке.
5. Право прогона скота на водопой через чужой участок.
6. Право отвода чужой воды через чужой участок.
7. Право добывать песок и глину на чужом земельном участке.
Городские сервитуты включают в себя:
1. Право отводить канализацию через чужой участки (res cloaca).
2. Право возводить и опирать свои постройки на чужие опоры или стены).
3. Право требовать, чтобы не были застроены окна – чтобы были равноэтажные здания.
4. Право требовать, чтобы не был испорчен вид из окна.
5. Право воздвигать крышу, вторгаясь в чужое воздушное пространство – т.е. навешиваясь над ним.
Сервитуты устанавливаются между соседними и иными участками.
Участок A – служащий.
Участок B – господствующий
Участок A должен обладать полезными свойствами, отсутствующими у участка B (например, на участке A есть колодец, а на участке B его нет). У участка C возникает право на участок, если аналогичное право есть у участка B.
Сервитут устанавливается по соглашению сторон или по решению магистрата и чаще всего решается в пользу господствующей стороны. За установление сервитута может взиматься плата как денежная, так и натуральная
Прядок использования сервитута – сроки, периодичность, объёмы использования – определяются по решению сторон.
Сервитут устанавливается не в отношении собственника участка, а в отношении участка.
Основания для прекращения сервитута:
1. Разрыв соглашения.
2. Исчезновение полезного свойства у служащего участка.
3. Возникновение аналогичного полезного свойства у господствующего участка.
4. Физическая гибель служащего или господствующего участка.
5. Объединение двух участков одних руках.
Право на сервитут является наследственным. Невозможно отчуждать право без отчуждения самого участка.
Личные права на чужие вещи включают следующие права:
1. Узуфрукт.
2. Узус.
3. Эмфитевзис.
4. Суперфиций.
Узуфрукт – это личное право пользования чужим имуществом и получение от него плодов, не может отчуждаться и переходить по наследству.
Объектами узуфрукта могут быть непотребляемые плодоносящие вещи. Узуфрукт предоставляется безвозмездно.
Особым случаем является узуфрукт вдовы, который возвращается, когда вдова повторно выходит замуж, в противном случае – до её смерти.
Субъект узуфрукта – узуфруктарий – тот, кто пользуется узуфруктом.
Узус – это личное право пользования чужим имуществом без присвоения плодов.
Не наследуется и не отчуждается.
Используется в случае:
1. Проживания в чужом доме.
2. Право использования чужого раба и чужого скота (чтобы перевозить что-либо).
Суперфиций – это личное право возводить здания и строения участке и после получать право аренды данного участка.
Суперфиций является наследуемым и отчуждаемым. Отчуждение возможно и только с согласия собственника. Суперфициарий обязан платит земельный налог и арендную плату. Суперфиций обычно касается городских участков.
Эмфитевзис – это личное право пользования сельскими участками земли и извлекать из них плоды.
Является наследным отчуждаемым. В случае продажи права собственник участка получал 2% от стоимости проданного. Вещное право касается конкретного имущества, а личное – конкретного лица.
30.11. Обязательственное право
Сущность обязательства состоит согласно определению юриста Павла не в том, чтобы сделать какой-либо предмет или какой-либо сервитут нашим, а в том, чтобы связать кого-либо перед нами, чтобы он сделал что-либо.
Виды обязательств.
Есть обязательств из деликтов и обязательства из контрактов. В том же делении Юстиниан вводит обязательства из квази-деликтов и квази-контрактов.
Также существует деление обязательств на:
-родовые;
-индивидуально определённые (по объектам – родовая или индивидуально определённая вещь).
Третье деление – обязательства бывают:
-натуральные (обязательства рабов);
-цивильные (влекут за собой в случае их неисполнения возможность подавать исковое заявление или обращаться к магистрату).
Обязательства бывают:
-делимые;
-неделимые;
-альтернативные;
-факультативные.
Делимые обязательства возникают в том случае, если предметом является, например, денежная сумма и её можно выдавать частями.
Неделимые обязательства возникают в отношении неделимых вещей. Обязательств выполнить работу считается неделимым.
Альтернативные обязательства требуют исполнения одного из указанных вариантов.
Факультативные обязательства заключаются том, что в случае неисполнения части обязательства он должен выполнить другое обязательство.
Обязательства бывают:
-личные;
-совместные/долевые.
В римском праве возникло понятие солидарной ответственности нескольких субъектов.
Обязательства из вербальных контрактов.
Вербальный контракт представляет собой договор, получающий обязательную силу с момента произнесения сторонами установленных формул. Основной формой вербального контракта является стипуляция (форма устного обещания – одна из сторон произносит чёткие непосредственные ответы на задаваемые вопросы). Стипуляция могла быть двусторонней. Одна сторона должна быть независима – магистрат (он и задавал вопросы). По стипуляции обязательства возникают только на стороне лица, отвечавшего на вопросы. Субъектами считались только римские граждане. Стипуляция носит строго личный характер. Нельзя было обещать, что исполнит кто-то другой или обещать исполнение в отношении неприсутствующего лица. Стипуляция может быть условной, то есть в форме ответа может содержаться определенное условие. Юстиниан определил, что если в ответ на вопрос: «обещаешь ли дать 10 сестерциев»?» последует ответ «обещаю дать 5 сестерциев», то необходимо дать 10 сестерциев.
Другая форма вербальных контрактов – это обещание предоставить приданное. В этой сделке нет системы вопросов и ответов. В этой сделке должен быть необходимый субъект – жених.
Третья и форма вербального контракта – торжественно клятвенное обещание вольноотпущенника оказывать услуги своему патрону.
Четвёртая форма – одностороннее обещание указать услуги или предоставить имущество гражданской общине.
Обязательства из письменных/литеральных контрактов.
Литеральные контракты должны заключаться в строго установленной письменной форме. Основной формой литеральных контрактов признаются в приходно-расходных книгах. Данная форма обязательств пришла из греческого права. Два основных вида литеральных контрактов: син графэ (записи в приходно-расходную книгу в третьем лице) и хиро графэ (составляется в первом лице).
Обязательства из реальных контрактов.
Гай делил контракты на реальные и консенсуальные.
Реальные – те контракты, обязательства по которым возникают у одной из сторон обязательств непосредственно с момента исполнения обязательства другой стороной.
Первый вид реального контракта – договор займа. Заём – это обязательство, согласно которому одна сторона – заимодавец – передаёт другой стороне – заёмщику – денежную сумму или определённое количество заменимых вещей в собственность, а заёмщик обязуется вернуть полученную сумму или такое же количество аналогичных вещей. Заём может быть срочным или до востребования. Срочный заём делался на 1 месяц.
Риск случайной гибели, отданного в заём имущества, лежит на заёмщике
Субъектами могли быть только собственники вещей. В Юстиниановском праве отдавать деньги и вещи в заём получили право и банкиры-несобственники.
В отдельных случаях заём подтверждался распиской.
Существовали и процентные займы.
До Юстиниана процент не должен был превышать 1% в месяц.
Юстиниан установил 6% в месяц.
Особой формой является морской заём, когда вещи или деньги получались на совершение морских торговых плаваний. Обязанность вернуть средства возникала только при удачном окончании плавания. Морской заём всегда являлся процентным.
До Юстиниана процент не был установлен, а Юстиниан установил 12% в месяц.
Второй вид реального контракта – ссуда.
Ссуда – это соглашение, по которому одна сторона-ссудодатель передает другой стороне – ссудопринимателю индивидуально-определенную незаменимую непотребляемую вещь для временного пользования безвозмездно с обязательством другой стороны-ссудопринимателя вернуть в надлежащий срок в надлежащем состоянии. Риск случайной гибели лежит на ссудопринимателе.
Характер пользования вещью должен соответствовать её назначению (характеристикам).
В случае предоставления ему ненадлежащей вещи ссудоприниматель мог потребовать либо предоставить ему другую вещь, либо материально компенсировать его убытки.
Третий вид реального договора – поклажа.
Одна сторона (поклажедатель, депонент) передаёт другой стороне (поклажеприниматель, депозитарий) вещь для безвозмездного временного хранения с обязательством вернуть в надлежащем состоянии.
Депонент не обязан быть собственником имущества. Депозитарий не может извлекать из переданного имущества для себя никакой выгоды и обязан предпринимать действия по обеспечению сохранности. Поклажепринематель отвечает за утрату или повреждения переданного имущества. Договор поклажи основывается на добрых дружеских отношениях.
Особой формой поклажи является секвестрация – форма поклажи, когда на стороне депозитария выступает несколько субъектов (имущество передается группе лиц). В таком случае обязанность выполнить обязательство лежит на одном из субъектов.
Четвертая форма (вид) реального договора – это залог.
Залог – это договор, согласно которому залогодатель передает залогодержателя непотребляемую вещь во владение, дабы залогодержатель вернул эту вещь после выполнения залогодателем основного обязательства.
Пятый вид – фидуциарный договор.
Фидуциарный договор – одно лицо – фидуциарий получает вещь и становится доверительным собственником и в определенных условиях обязан вернуть вещь другой стороне – фидуцианту.
Фидуциарный договор характеризуется дружескими личными отношениями между сторонами.
Основные виды консенсуальных контрактов.
1. Купля-продажа.
2. Наём.
3. Подряд.
4. Перевозка.
5. Договор товарищества.
14.12.2006Обеспечение договоров.
Договоры должны исполняться в срок и надлежащим образом. Кредитор заинтересован побудить должника к исполнению обязательств под страхом невыгодных для него последствий. Такими средствами в руках кредитора являются задаток, неустойка, поручительство, залог.
Задаток состоит в денежном выражении и в случае неисполнения обязательств давшая сторона теряет залог, а получившая – возвращает в двойном размере, в зависимости от того, какая сторона виновна.
Задаток включается в причитающийся платёж.
Неустойка представляет собой штрафную сумму, которую должник выплачивает кредитору при неисполнении или неполном исполнении обязательств. Эта сумма оговорена в договоре сторон.
Поручительство – когда третье лицо принимает на себя ответственность за неисполнение обязательства, т.е. оно берёт на себя бремя погашения долга при неплатёжеспосбности должника.
Залог – здесь следует ответственность вещи, а не лица. В имуществе должника определяется вещь, которая предназначена для возмещения убытков, причинённых кредитору неисполнением договора.
Рим знал три формы залога:
1. Федуция – когда должник в обеспечение договора передавал кредитору вещь на праве собственности. В этом случае кредитор сам защищал вещь от посягательств третьих лиц.
1. Пигнус – когда вещь передаётся кредитору на праве владения. В этом случае кредитор не имеет права предъявить виндикационный иск к лицу, похитившему вещь. Это ослабляет позиции кредитора.
Эти две формы были невыгодны для должника.
С развитием товарооборота и ростом числа сделок с недвижимостью заложенная вещь до наступления срока платежа остаётся у должника. Этот вид залога называется ипотекой.
Она применяется в договорах относительно земли.
Классификация договоров.
Известны 4 вида договоров:
1. Вербальные требовали произнесения определённых формул.
2. Литеральные контракты – этим контрактам предшествовал долговые расписки, а затем амбарные книги, в которые записывались доходы и расходы.
Сначала расписки подписывались обеими сторонами.
Затем стало достаточно подписи должника.
Реальные контракты порождают обязательства не только соглашением сторон, но и передачей вещи. Если вещь не передана, то договора нет (договор займа).
Деньги и другие вещи, определённые родовыми признаками переходят от заимодавца в собственность заёмщика и должны быть возвращены в указанный в договоре срок и в том же количестве и того же качества.
Вещи, определённые родовыми признаками, переходят к заёмщику на праве собственности.
Ссуда – это договор о предоставлении имущества в пользование. Право собственности на переданное имущество сохраняется за ссудодателем (коммодант), а ссудополучатель (коммодаторий) является лишь держателем и получает имущество безвозмездно и возвращает его собственнику со всеми приращениями.
Коммодаторий возвращает вещь в указанные сроки.
Если имущество передано на возмездной основе, то это уже не договор ссуды, а договор имущественного найма. На ссудополучателя возлагается ответственность за сохранение вещи.
Договор хранения (depositu) – когда одна сторона (депонент) передаёт другой стороне (депозитарию) и вещь для безвозмездного хранения в течение определённого срока или до востребования. Депозитарий не вправе использовать вещь, сданную на хранение
В этом договоре вещи имеют индивидуальные признаки. Со временем договоры хранения стали подразумевать и оплату.
3. Консенсуальные контракты – они не требуют каких-либо формальных актов или передачи вещи. Они основаны на соглашении.
К таким договорам относится договор купли-продажи
В Риме предметом купли-продажи могли быть вещи, не изъятые из оборота и, как правило, существующие в натуре, но этот признак не был существенно необходимым, можно было покупать и продавать вещь, ещё не созданную, например, будущий урожай, несшитое платье.
Важным элементом договора была цена. Она выражалась в денежной сумме и определялась рынком.
Продавец нёс ответственность за эвикцию вещи.
Продавец отвечал только за скрытые недостатки вещи.
Наём вещей – договор, по которому одна сторона (наимодатель) образуется передать другой стороне – нанимателю одну или несколько вещей во временное пользование, а другая сторона обязуется платить за использование вещи вознаграждение.
К договору найма относятся вещи как движимые, так и недвижимые.
Договор найма услуг – это договор, предусматривающий пользование физическим трудом нанявшегося. Последний не может замени себя третьим лицом. По этому договору не требуется каких-либо специальных знаний. Оплата либо повременная, либо сдельная. Труд лиц свободных профессий – поэты, художники, писатели, юристы – не мог быть предметом этого договора. Брали гонорар (подарок).
Договор подряда имеет законченный результат, а не просто выполнение всякой работы.
Подрядчик работает, как правило с материалами заказчика, и он может пользоваться услуга третьих лиц, за вину которых он отвечает как за свою собственную
До сдачи работы риск случайной гибели или порчи вещи лежит на подрядчике.
Но он не отвечает за последствия неодолимой силы.
Поручительство – это договор, согласно которому одна сторона (поверенный) безвозмездно совершает какое-либо действие в пользу другого лица – доверителя. Поверенный получал гонорар. Услуги могли быть различными – получение груза, шитьё платья.
Поверенный не мог уклониться от условий договора.
Договор товарищества – когда несколько лиц, объединяют вклады или деятельность, и или, и то и другое для осуществления совместной хозяйственной деятельности.
Каждый товарищ имел равные права и обязанности. Прибыль вносилась в пропорционально размеру внесённых вкладов.
Товарищество не есть юридическое лицо, а совокупность лиц, каждый действовал от своего лица, приобретая права и обязанности.