Реферат

Реферат Институт наследования

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 13.1.2025





Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

На базе СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ юридического профиля
КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине « Гражданское  право»
Институт наследования


                                
                               Выполнил:

                                                 Студент    IV   курса

                                                    заочной (кл.) формы обучения

Катышев Сергей Викторович

                                                           
Научный руководитель:

_________________________

_________________________

_________________________

Дата представления работы

«___» _____________200__г
МОСКВА

200
9


СОДЕРЖАНИЕ
1.     Введение……………………………………………………………...…..3-4

2.     Глава 1. ГРАДАНСКОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ       НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ……………...…….5-15

                1.  1.Правовые новеллы…………………………………………5-10

1.     2.Правовые перспективы развития института   наследования………………………………………………..10-12

3.     Глава 2. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ЗАВЕЩАНИЯ…………………….13-22

2.     1.Понятие завещания………………………….……………13-16

2.  2.Форма завещания…………………...…………………….16-22

     4.  Глава  3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ И ПРИЗНАНИЯ    ЗАВЕЩАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ…………………23-27

                      3.  1.Порядок изменения и отмены завещания……………....23-25

                      3.  2.Признание завещания недействительным……………...25-27

     5. Заключение………………………………………………...…………...27-30

     6. Литература…………………………………………………….………..30-31
ВВЕДЕНИЕ

     Третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ)[1], изменяющая правила о наследовании имущества, вступила в силу 1 марта 2002 года и вместе с этим, долгожданные нововведения наследственного права, наконец-то обрели форму закона.

Положения, действующие в данной сфере до этого, принимались в начале 60-х годов прошлого века и в определенной мере устарели, но в целом, как отмечают отдельные исследователи - это весьма сложившаяся консервативная подотрасль гражданского права, многое там устоялось и в больших изменениях просто не нуждается.

Урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которое заверяется нотариусом и приобретает форму «юридически оформленной воли наследодателя» после смерти. Здесь уместна формула, выведенная еще в римском праве: «воля умершего – закон».

В ГК РФ нормы о завещании поставлены на первое место и сказано, что наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием. Это положение существовало и прежде, но в ГК РФ расставлен ряд акцентов, увеличивших значение завещания[2].

Как отмечают большинство исследователей, завещанию теперь будет придаваться куда большее значение, чем раньше, можно сказать, что наше законодательство наконец-то восприняло наиболее правильную и гуманную норму о том, что человек волен свободно распоряжаться своим имуществом в течение жизни и после смерти. Таким образом, завещанию придана «главенствующая роль» в наследовании, обрели законодательную форму множество новелл.

Данная курсовая работа написана на тему «Институт наследования». Сейчас эта тема актуальна как никогда. В РФ у граждан появилась возможность получить в собственность довольно значительное имущество и стало важно сохранить это имущество и передать наследникам. Важную роль в распоряжении собственника дальнейшей судьбой его имущества является завещание. Законодательство, касающееся наследования устарело, однако его никто не отменял, поэтому его изучение столь же важно. Право наследования гарантировано Конституцией (п. 4 ст. 35), что также говорит о важности затрагиваемого вопроса.

Курсовая работа состоит из трех глав: Гражданское правовое регулирование наследования по завещанию, понятие и формы завещания, порядок изменения, отмены и признания завещания недействительным,  которые в свою очередь состоят из трех, подпунктов соответственно.

Целью данной работы является – рассмотреть круг наследников по завещанию и закону, новации, преимущества и недостатки действующего законодательства, рассказать о мнениях ученых-юристов по тому или иному вопросу.

Исходя из поставленной цели можно вывести следующие задачи:

ü  изучить действующее наследственное законодательство России;

ü  рассмотреть разнообразие наследственной массы;

ü  обратить внимание на особенности перехода по наследству отдельных видов имущества;

ü  выявить и рассмотреть проблемы, связанные с наследственными правоотношениями;

ü  изучить предпосылки и возможные направления развития Российского наследственного права.

В своей курсовой работе нужно опираться на мнения авторов, которые наиболее совпадают с моим. К ним относятся: Барщевский М.Ю. Власов Ю.Н. и Данилов Е.П.





ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
1.1.          Правовые новеллы



После принятия Государственной  Думой  и  одобрения  Советом  Федерации

Президент РФ 26 ноября 2001 года подписал долгожданную третью часть  ГК  РФ, которая вступила в силу 1 марта 2002 года. Напомним,  что  первая  часть  ГК действует с 1 января 1995 года, вторая - с 1 марта 1996 года.

    Третья  часть   ГК   призвана   урегулировать   отношения   в   области

наследственного   и   международного   частного   права.   Особый    интерес

представляет анализ статей, регламентирующих наследственные  правоотношения, и сравнение их с правилами, закрепленными прежним законодательством  (прежде всего ГК РСФСР I964 г.).

    Анализ  раздела  V  нового  ГК  показывает,  что   основные   институты

наследственного нрава,  хотя  и  претерпели  некоторые  изменения,  в  целом

сохранены.  Новый  ГК   не   отказался   от   таких   основополагающих   для

наследственного  права   принципов   и   положений,   как:   универсальность

наследственного  правопреемства,  наследование   по   праву   представления,

подназначение  наследника,  завещательный  отказ,  возложение,  обязательная доля и др.

    Увеличилось    количество     норм,     регулирующих     наследственные

правоотношения. Если в ГК РСФСР 1964 г. их насчитывалось всего 35 статей,  в разделе VII «Наследственное право», то в нынешнем  ГК  РФ  в  одноименном  V разделе, уже 76 статей, то есть их число возросло более чем в два раза.  При этом такое увеличение  произошло  не  в  ущерб  лапидарности  и  логичности. Наоборот, большинство положений, содержащихся в прежнем ГК  РСФСР  1964  г., уточнено, конкретизировано и приспособлено к существующей в настоящее  время системе имущественного оборота.

    Несомненное достоинство V раздела ГК  РФ  состоит  в  том,  что  многие

положения  наследственного  права,  которые  ранее  выводились  юристами  из теории  или  смысла  закона,  получили  законодательное   закрепление,   что позволило устранить неясность  и  неопределенность,  свойственные  некоторым нормам ГК РСФСР.

      Так как завещание является  первым основанием для наследования, в первую очередь необходимо отметить  нововведения коснувшиеся завещания. Выдвижение завещания на первое место – центральная новелла современного законодательства о наследовании. Некоторые требования к завещанию остались неизменными (например, дееспособность завещателя, письменная форма завещания, обязательное нотариальное удостоверение), но появились и новые возможности.  Во-первых, появилась новая форма завещания - закрытое завещание. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, в противном случае оно будет признано недействительным. Закрытое завещание в заклеенном конверте передаётся завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Р. М. Мусаев высказывался о плюсах и минусах закрытого завещания. Так, по  его  мнению,  положительным  моментом   закрытого   завещания   является сохранение максимальной тайны завещательных распоряжений, а отрицательным  – то обстоятельство, что не  все  лица  могут  воспользоваться  данной  формой (слепые, глухие и т.д.), а также неучастие нотариуса в  составлении  проекта данного вида завещательных распоряжений. Трудно с этим  не  согласиться, учитывая достаточно низкий уровень юридической культуры наших граждан. При   разработке   проекта   части   третьей   ГК   РФ рассматривалась  возможность  введения  даже  устной  формы  завещания   при чрезвычайных обстоятельствах (при наличии  двух  свидетелей),  на  что,  по-видимому, оказало воздействие римское наследственное право (такой  формой  у римлян было testamentum in procintu — чрезвычайное завещание, которое  имели право составлять воины во время войны, представлявшее  собой  волеизъявление наследодателя   перед   строем   отправлявшихся   на   битву    воинов). Разработчики проекта нового Гражданского  кодекса,  отстаивая  необходимость легализации упрощенной формы  завещаний  при  чрезвычайных  обстоятельствах, ссылались  в  первую  очередь  на  случаи  захвата  заложников.   Противники предлагавшейся новеллы указывали на то, что наша страна не  раз  оказывалась в  экстремальных  ситуациях,  но  устных  завещаний  не  было  ни   в   годы гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной войны. К  тому  же  суду, особенно если воля завещателя выражена в  устной  форме,  будет  чрезвычайно сложно, а зачастую и невозможно установить, какова же  была  последняя  воля завещателя и была ли она вообще.[93] В результате же победила  вторая  точка зрения, и  устная  форма  завещаний  по-прежнему  отсутствует  в  российском гражданском законодательстве, что на современном этапе,  по  мнению  автора, наиболее целесообразно.

     Появилась ещё одна форма завещания. Оно может быть не удостоверено ни нотариусом, ни иным уполномоченным лицом и тем не менее иметь законную силу. Это составление завещания в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни, когда не было возможности удостоверить завещание надлежащим образом. Для того чтобы «листок бумаги» был признан завещанием, необходимо соблюдение следующих условий: собственноручное составление и подпись; наличие двух свидетелей; чтобы из содержания было ясно, что это завещание; наконец, чтобы по заявлению заинтересованных лиц суд подтвердил факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Отдельные специалисты резко критикуют нововведения о простой форме завещания и закрытом завещании.  Существенные изменения коснулись вопроса возможности вознаграждения исполнителя. Если в действовавшем ранее законодательстве (ст. 545 ГК РСФСР) был установлен императивный запрет на получение исполнителем завещания какого-либо вознаграждения за свои действия, то по ныне действующим нормам, исполнитель завещания имеет право на возмещение за счёт наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счёт наследства, если это предусмотрено завещанием (Ст.1136 ГК РФ). Выше были описаны новеллы о завещании вошедшие в третью часть ГК РФ и имеющие в настоящее время силу закона, однако, в проекте данного документа было еще несколько любопытных новелл, которые по разным причинам вызвали волну критики и в окончательный вариант документа не попали. Например, в ряде стран, в том числе в Германии, давно известны так называемые взаимные завещания, составляемые супругами в пользу друг друга. В таком документе муж пишет, что в случае его смерти все его имущество переходит жене, и в этом же завещании аналогичное заявление делает жена (о том, что в случае ее смерти все ее имущество переходит мужу), после чего оба подписывают бумагу. Была сделана попытка включить подобную норму в проект, но сопротивление преодолеть не удалось. Поэтому в нашей стране завещание будет составляться строго единолично, каждым наследодателем-завещателем отдельно.

      Введение  в  законодательство  о   наследовании   отдельной   нормы   о

недействительности завещания является новеллой.  Ранее  в  ГК  РСФСР  такого правила не существовало, но  завещание  могло  признаваться  и  признавалось судом  недействительным  по  основаниям,   предусмотренным   для   признания недействительными прочих сделок.

    Такое же  правило  сохранилось  и  сейчас.  Так,  если  при  совершении

завещания  были  допущены  нарушения,  влекущие  признание  недействительной сделки по основаниям, предусмотренным главой 9 Кодекса, то  такое  завещание будет признано недействительным. Кроме  общих  оснований  недействительности сделок в главе  62  Кодекса  теперь  предусмотрены  специальные  требования, предъявляемые к порядку  совершения  завещания.  Нарушение  этих  требований также влечет недействительность завещания.

         Таким образом, при  нарушении  положений  Кодекса,  влекущих  за  собой недействительность     завещания,     в     зависимости     от     основания недействительности, завещание является  недействительным  в  силу  признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от  такого  признания (ничтожное завещание).

      Существенные изменения произошли и в  ограничивающем  принцип  свободы завещания праве необходимых наследников на  получение  обязательной  доли  в наследственном имуществе. Круг лиц, имеющих  такое  право  остался  прежним. Так,  в  соответствии  с  ч.  1  ст.  1149  ГК  РФ  несовершеннолетние   или нетрудоспособные   дети   наследодателя        т.ч.    и    усыновленные); нетрудоспособные   супруг   и    родители    (усыновители)    наследодателя; нетрудоспособные   иждивенцы   наследодателя,   подлежащие    призванию    к наследованию на основании ч. 1 и ч. 2 ст. 1148 ГК РФ,  наследуют  независимо от содержания завещания не  менее  половины  доли,  которая  причиталась  бы каждому их них при наследовании по закону (обязательная доля).

    Новеллой современного законодательства является ч. 4 ст. 1149 ГК РФ, в

которой предусматривается возможность  в  исключительных  случаях  с  учетом имущественного   положения   наследников,   имеющих   право   на   получение обязательной доли, уменьшения в судебном порядке размера обязательной  доли, или даже отказа  в  ее  присуждении.  Это  возможно  в  тех  случаях,  когда осуществление права на обязательную долю  в  наследстве  повлечет  за  собой невозможность  передать   наследнику   по   завещанию   имущество,   которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при  жизни  наследодателя  не

пользовался, а наследник по  завещанию  пользовался  для  проживания  (жилой дом, квартира,  иное  жилое  помещение,  дача  и  т.п.)  или  использовал  в качестве  основного  источника  средств  к  существованию   (орудия   труда, творческая мастерская и т.п.). В  целом  можно  положительно  оценить  такой подход законодателя, поскольку, как отмечает С.  П.  Гришаев  «…  не  всегда претендентами на получение обязательной  доли  являются  люди  малоимущие  и нуждающиеся в защите».
1. 2. Перспективы развития института наследования
     За  последние  несколько  лет  произошли  существенные   изменения   в

гражданском, семейном законодательстве России, наличие  большого  количества нерешенных  на  законодательном   уровне   проблем,   связанных   с   правом наследования, необходимость  во  многих  случаях  подтверждать  очевидное  в судебном порядке ввиду отсутствия норм соответствующих  норм  закона    все это привело к принятию нового законодательства о наследовании –  III   части Гражданского кодекса РФ.

     В новое законодательство внесено много уточнений и  дополнений  к  уже

существовавшим нормам права, были созданы качественно новые правовые нормы.

     В новом законодательстве даны  четкие  определения  важнейших  понятий наследственного права. Но несмотря на все новшества появился ряд  нерешенных проблем.

     Важная проблема,  сопряженная  с  составом  наследства  и  не

решенная ГК РФ, состоит в определении судьбы имущества, права на которое  не возникли при  жизни  наследодателя,  хотя  наследодатель  своими  действиями создал условия  для  возникновения  этих  прав. 

     Было бы логичней закрепить в ГК РФ  нормы  включающие  в наследственную массу имущество  права  на  которое  не  возникли  при  жизни наследодателя, хотя  наследодатель  своими  действиями  создал  условия  для возникновения этих прав.

      Ст.   1115   определяет   что,   Если   последнее   место   жительства

наследодателя, обладавшего имуществом на  территории  Российской  Федерации, неизвестно или находится за  ее  пределами,  местом  открытия  наследства  в Российской Федерации  признается  место  нахождения  такого  наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится  в  разных  местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в  его  состав недвижимого имущества или наиболее ценной  части  недвижимого  имущества,  а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого  имущества или его наиболее ценной части.

      Наиболее серьезный недостаток   статьи  состоит  в  том,  что  она  не определяет последствия наличия у наследодателя имущества  равной  стоимости. Очевидно, ситуация будет безвыходной, так  как  из  содержания  норм  ГК  РФ следует, что место открытия наследства должно быть одно.

      Ст.1117 дает определения недостойным наследникам. Но в данной ситуации ГК РФ не отвечает на вопрос, когда  должны  были  быть  совершены  указанные противоправные   деяния,   позволяющие   считать   наследника   недостойным. Например, как быть,  если  наследник  за  15  лет  до  смерти  наследодателя совершил названные в 1117 статье  действия?   Мы  должны  прийти  к  выводу: независимо от  прошедшего  времени  факт  осуществления  названных  действий служит достаточным  основанием  для  признания  наследника  недостойным.   В данной ситуации я считаю было бы целесообразно установить определенный  срок давности.

      Ст.1148   предусматривает   наследование    нетрудоспособными    иждивенцами наследодателя.  В  практике  в  связи  с  этим  может  возникнуть  проблема. Семейный кодекс предусматривает обязанность субъекта содержать  определенных лиц.  Это  при  некоторых   обстоятельствах   бывший   супруг,   фактические воспитатели,  отчим   и   мачеха   наследодателя.   Как   поступать,   когда наследодатель свою обязанность по содержанию  указанных  лиц  не  исполняет? Ведь  данная  статья,    связывают   статус   иждивенца   с   осуществленным содержанием, а не с обязанностью содержать кого-либо. В данном случае  имеет место недостаток правового регулирования Кодекса.

Данный  недостаток  можно  устранить, установив, что по правилам ст. 1148 наследуют и лица, которых  наследодатель обязан был содержать, но не содержал.

  Правоприменительная    практика    выявила    такие    аспекты     нового

законодательства которые  усложняют  вопрос  о  восстановлении  пропущенного срока  для  принятия  наследства.  В  отличие  от  ГК   РСФСР   1964г.,   не конкретизировавшего,  какие   причины   пропуска   срока   следует   считать уважительными, ГК РФ  в  ст.  1155  определенным  образом  ориентирует  суд, указывая, что восстановление срока возможно, "если наследник не  знал  и  не должен был знать об открытии наследства". Данной  конкретизацией  ГК  сужает перечень уважительных причин для восстановления пропущенного срока,  что  не всегда является оправданным.

Еще очень важный элемент необходимо включить в наше наследственное право.  В качестве  дополнительной  услуги  нотариуса   или   назначенного   им   лица производить  розыск  наследников  и  соответственно  урегулировать   порядок уведомления нотариуса о моменте открытия наследства .
ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ЗАВЕЩАНИЯ.
2.1.          Понятие завещания

       Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования. В соответствии  со  статьей  1118 3 части  ГК РФ «Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания» - наследование по завещанию. Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных  наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 третьей части ГК

           В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Прежде всего следует обратить внимание на то, на что упорно в течении многих лет указывает статистика стран, которые бесспорно следует отнести к числу демократических правовых государств с развитой рыночной экономикой, Германии , Англии, Франции, Нидерландов и многих других: около 70 процентов граждан не оставляют завещаний. Итак, для наследования нужны основания – либо завещание, либо по закону и это не может быть предметом соглашения.[3] Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству  (статья 1141 ГК).  Наследование по закону имеет место тогда, когда: 1) не  было составлено завещание; 2) Завещание было составлено, но признано недействительным судом (оспоримое завещание). При этом недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого действительного завещания; 3) Все наследники по завещанию либо не имеют право принимать наследство, либо никто из них не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации; 4) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

         В настоящее время в России все заметнее становится тенденция возрастания роли завещания при определении судьбы наследственной массы после смерти ее собственника. Если раньше многим было просто нечего завещать и в составлении подобного документа просто не было необходимости, то теперь многие граждане имеют в собственности дорогостоящее имущество, как, например, жилые помещения. И вопрос их наследования должен быть четко урегулирован. Если гражданин не желает чтобы его имущество досталось наследникам по закону, составление завещания просто необходимо. В противном случае может возникнуть ситуация, когда после смерти гражданина его имущество достанется совсем не тем лицам, которым бы он хотел его завещать.

       В нашей литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленном законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке установленном завещателем. Завещание, как акт выражения воли завещателя, представляет собой одностороннюю сделку и не предполагает какого –либо встречного волеизъявления другого лица.

        Римский юрист Ульпиан определял завещание так: «Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти».

      Наиболее существенной особенностью этой сделки является, в первую очередь, то, что она совершается на случай смерти и является основанием наследования. Посредством завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону. Примером может служить то, что каждый гражданин вправе завещать свое имущество, как в целом, так и в части. Включая и предметы домашнего хозяйства и обихода. Завещатель может распределить свое имущество между назначенными им наследниками в любых долях. Другая, не менее важная, особенность наследования по завещанию заключается в том, что завещание является сделкой, совершаемой лишь одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно завещание односторонняя сделка носящая строго личный характер. Поясняя сказанное, следует отметить, что завещание – как единоличная сделка – может быть, совершено лишь от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснению теории нотариата «государственные нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц» здесь же следует сказать, что, являясь односторонней сделкой, носящей строго личный характер, завещание согласно статьи 657 основ законодательства РФ о нотариате не может быть совершено через представителя, даже действующего по доверенности или на основании закона (родителей, опекунов и т.д.).

        Завещание это прежде всего письменный документ. Законодательство не допускает составления устных завещаний, а также показывания факта завещания в судебном порядке, если завещатель высказал распоряжение в устной форме, хотя бы и в присутствии свидетелей.  Новое законодательство уделяет завещанию большое внимание. Важное значение имеют указанные в завещании место и время его составления, нотариальная форма завещания является обязательной. Тем не менее, законодательством России предусмотрены конкретные случаи, когда нотариальная форма завещания может, быть, и не соблюдена в силу тех или иных обстоятельств. В этих ситуациях завещания, составленные с учетом требований законодательства, удостоверенные соответствующими полномочными должностными лицами, приравниваются к нотариально  удостоверенным (статья 1127 ГК РФ).

      Подводя итог вышесказанному  необходимо отметить, что завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связанно с какими бы то ни было «встречными условиями». Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.

       Представляется, что на основании всего вышеизложенного завещание может быть определено как односторонняя сделка, носящая лично-формальный характер, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти.

2.2. Формы завещания в соответствии с новейшим гражданским законодательством
     Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания содержаться в статье 1124 III части ГК РФ.

     При определении правил оформления завещания на первое место ста­вится его форма — письменная. Только письменная форма позволяет закре­пить волю наследодателя. С другой стороны, завещание представляет со­бой одностороннюю сделку, которая рассматривается по всем правилам оформления сделок. Согласно ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного в данном случае завещателем или лицом, уполномоченным последним.

     Письменная форма завещания имеет две формы составления: 1) специ­альная форма, утвержденная законодательством; 2) простая форма, в кото­рой должны содержаться все основные позиции, касающиеся завещания. Это место, время составления завещания, фамилия, имя, отчество завеща­теля; фамилия, имя, отчество нотариуса, который удостоверяет завещание. Несоблюдение правил о письменной форме завещания и о его нотариаль­ном удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

      По общему правилу, только нотариус имеет право удостоверить заве­щание (специальная форма). Исключение составляют следующие случаи (форма завещания специальная).

     Простая форма составления завещания допускается лишь при чрезвычайных обстоятельствах, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с законодательством страны, может изложить последнюю волю в ношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается  завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание.

        Законодатель называет определенную категорию лиц, которые при составлении  и удостоверении завещания, при передаче завещания нотариусу не могут  быть свидетелями, подписывать документ вместо завещателя.

         Нотариус и иное лицо, удостоверяющее завещание, не могут быть свидетелями в силу своего служебного положения и того, что они знают, что и кому конкретно завещал завещатель. Они проверяют правильность составления завещания, прочитывают его, перед тем как удостоверить. Лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завеща­тельный отказ, супруг такого лица, его дети и родители также не имеют права быть свидетелями в силу того, что являются заинтересованной сто­роной и могут оказывать давление (активное или пассивное) на завещате­ля. Их присутствие в роли свидетелей нарушает основной принцип насле­дования - тайну завещания.

       Что же касается граждан, не обладающих полной дееспособностью, то они не могут быть свидетелями в силу закона (ст. 21 ГК РФ).

        Не могут быть свидетелями неграмотные. Законодатель указал на та­кую категорию лиц в силу того, что они могут подписать все, что угодно, не имея возможности прочитать завещания. Особо надо отметить случаи, когда завещатель слеп и неграмотен. То­гда нотариус прочитывает ему вслух текст завещания, после чего за него расписывается другое лицо. Грамотному слепому человеку текст завеща­ния также должен быть прочитан вслух нотариусом, о чем делается соот­ветствующая отметка.

        Лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором со­ставлено завещание, за исключением случая, когда составляется закры­тое завещание, также не могут быть свидетелями. Законодатель указал на две категории таких граждан:

1) не владеющие языком;

2) не в достаточ­ной степени владеющие языком.

Люди, которые не владеют языком, не понимают, что написано в завещании и завещание ли это. Вторая катего­рия граждан, которые не могут быть свидетелями, - это лица, не владею­щие в достаточной степени языком, т.е. способные изъясняться на данном языке, но на очень примитивном, бытовом уровне. Если свидетель, при необходимости его присутствия во время совер­шения завещания, не отвечает указанным в статье требованиям, завеща­ние признается недействительным.

        В завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.

Место - это точный адрес, где было составлено и удостоверено заве­щание.

Дата - число, когда было совершено данное событие. В случае столк­новения интересов наследников дата будет иметь существенное значение при разрешении споров.

            В статье 1125 ГК РФ говорится об основной форме завещаний – нотариально удостоверенных завещаниях.

             Нотариальное удостоверение – это свидетельство и оформление различных документов, юридических актов нотариусом.

            Законодатель говорит об обязанности точного исполнения предписаний закона и требует этого от всех участников, присутствующих при составлении и оформлении завещания, таким образом, эта императивная норма.

              Завещание может быть написано: 1) собственноручно завещателем и со слов завещателя нотариусом. Собственноручное написание завещания в идеале означает, что полный текст завещания, дата и подпись написаны собственноручно завещателем. При написании могут быть использованы технические средства, и в таком случае завещатель ставит только свою подпись. Однако о дате подписания в статье ничего не говорится. Следо­вательно, ее написание возможно как техническими средствами, так и собственноручно завещателем. Очевидно, желательно было бы написание даты собственноручно. В случае опровержения завещания появится необ­ходимость в доказывании того, что оно было составлено именно самим завещателем (возможна графологическая экспертиза, а написание даты поможет быстрее и точнее подтвердить это). При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (ЭВМ, пишу­щая машинка и другие). Если завещание записано нотариусом со слов завещателя, оно долж­но быть до его подписания полностью прочитано завещателем в при­сутствии нотариуса. Завещатель должен убедиться, что его воля воплоще­на в завещании. На завещании делается соответствующая надпись с ука­занием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завеща­ние. Законодатель указал основные случаи подписания завещания не заве­щателем, а другим гражданином в присутствии нотариуса, но по просьбе завещателя:

1) в силу физических недостатков последнего;

2) его тяжелой болезни;

3) неграмотности.

       В завещании указываются причины, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе заве­щателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина. Данное лицо несет ответственность за разглашение тайны завещания. Нотариус предупреждает об этом свидетеля. При нарушении этого обязательства свидетелем завещатель может воспользоваться спосо­бами защиты своих гражданских прав (см. ст. 1123 ГК РФ).

        При удостоверении завещания нотариус обязан ознакомить завещате­ля с положением об обязательной доле при наследовании. Уведомив об этом завещателя, нотариус обязан сделать на завещании соответствую­щую надпись. Иные должностные лица (органы местного самоуправления и консуль­ские учреждения Российской Федерации) в силу закона, совершая нотари­альные действия, должны соблюдать все правила нотариального удосто­верения завещания. Законодательство предусматривает так же закрытую форму завещания  (ст. 1126  ГК РФ)[4].

       Закрытое завещание является тайным, секретным, скрытым от других лиц, даже от нотариуса. Оно должно быть написано собственноручно.

Закрытое завещание завещатель в заклеенном конверте передает нота­риусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Подписи двух свидетелей на конверте будут означать, что заве­щание написано, но они не могут разглашать факт его существования. В случаях разглашения тайны завещания завещатель может предъявить установленные законодательством требования к свидетелям, например компенсацию морального вреда. После подписания двумя свидетелями закрытого завещания данный конверт в их присутствии запечатывает­ся нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, со­держащую сведения о завещателе, о месте и дате принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. К свидетелям применяются нормы ст. 1124 ГК. РФ. Нотариус сообщает завещателю об обязательной доле при наследовании, которая может изменить данное завещание в той или иной мере, и делает надпись на втором конверте. Он выдает завещате­лю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

       Вскрытие закрытого завещания возможно только в случае смерти заве­щателя. Только по представлении свидетельства о смерти лица, совершив­шего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и заинтересованных лиц из числа наследников по закону. Заинтересованные лица из числа наследников по закону сами реша­ют, приходить им на оглашение завещания или нет. После вскрытия кон­верта текст содержащегося в нем документа сразу же оглашается нотариу­сом. Нотариус обязан составить протокол о вскрытии конверта, подписываемый  им и свидетелями. Таким образом, нотариус, огласив завещание, наследникам выдает нотариально заверенную копию протокола, а подлин­ный текст закрытого завещания оставляет у себя и хранит в своих архивах.

      Следующая форма завещаний предусмотренная законодательством –завещания, приравненные к нотариально удостоверенным (ст. 1127 ГК РФ),                Новая форма завещания, которая появилась в нашем законодательстве с принятием III части Гражданского кодекса РФ – завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ). Если чрезвычайные обстоятельства затрудняют или делают невозмож­ным составление завещания в обычной форме, совершить завещание в со­ответствии с правилами законодательства, завещатель может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Простая письменная форма означает, что такое завещание может быть написано собственноручно, на простой бумаге, в произвольной фор­ме, содержание должно говорить только о распоряжении имуществом на случай смерти, которым владеет завещатель. Главная особенность напи­сания такого завещания состоит в том, что должны присутствовать два свидетеля. Присутствие двух свидетелей и простая письменная форма го­ворят о публичном характере этого завещания. Завещатель не скрывает ничего от свидетелей, при которых пишет свое завещание собственноруч­но, указывая дату его написания и подписываясь под ним.

     Такое завещание носит временный характер, оно утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной фор­ме. Иная форма в данном случае означает, что завещатель может составить:

1) нотариально удостоверенное завещание; 2) закрытое завещание; 3) заве­щательное распоряжение правами на денежные средства в банках; 4) заве­щание, приравниваемое к нотариально удостоверенным завещаниям.

Но если завещание, составленное при чрезвычайных обстоятельствах, все-таки останется действительным (если завещатель умирает, не успев оформить его соответственным образом), то оно подлежит исполнению. Исполнение такого завещания будет носить сложный характер. И здесь все будет зависеть от наследников, от заинтересованных лиц, поверят ли они в то, что завещание было составлено при чрезвычайных обстоятель­ствах и без всякого давления, или будут опротестовывать его. В данном случае это будет спорный вопрос, и разрешать его будет суд, но только в том случае, если заинтересованные лица обратятся за судебной защитой.

Следует так же отметить, что ранее в проекте III части ГК РФ, предусматривалась и устная форма завещаний при чрезвычайных обстоятельствах, но в Кодекс она не вошла.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ, ПРИЗНАНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
3.1 Порядок  изменения и отмены завещания
      Все права и обязанности, предусмотренные завещательным распоряжением наследодателя, возникают у наследников с момента открытия наследства. Этим, а также общим принципом свободы завещания, в силу которого завещатель может, как оставить те или иные распоряжения на случай смерти, так и пересмотреть их в любой момент, объясняется большое значение правил об отмене или изменении ранее составленного завещания.

Изменение и отмена завещания  регулируются статьей 1130 ГК РФ. Эти действия соответствуют принципу свободы завещаний. Для того, что бы изменить или отменить завещание не требуется ни указания причин такого решения, ни уведомления наследников, а тем более получения от них разрешения.

      Составленное завещание может быть изменено только составлением нового завещания, в котором содержащиеся в первом завещании отдельные распоряжения отменены или изменены. Например, по первому завещанию гражданин завещал принадлежащие ему дом и автомобиль дочери, а дачу – сыну. В составленном позднее втором завещании было указано, что автомобиль завещан сыну. В результате будут действовать два завещания: по первому дочь получит только дом, а сын -  дачу, а по второму автомобиль перейдет к сыну.

      Составленным позднее завещанием предыдущее завещание может быть не только изменено, но и отменено. Если по первому завещанию гражданин завещает все сове имущество сыну, а во втором указывает, что все имущество передается по наследству дочери, это означает, что первое завещание полностью отменено и к наследованию по второму завещанию будет призываться только дочь наследодателя. Таким образом, более позднее завещание всегда отменяет или изменяет ранее составленное.

      Наряду с этим в ст. 1130 ГК РФ указано, что завещание может быть отменено посредством распоряжения об его отмене, которое осуществляется путем подачи заявления о его отмене в нотариальную контору.

      В случае получения заявления об отменен ранее сделанного завещания, либо получения нового завещания, отменяющего или изменяющего предыдущее, нотариусы делают отметку об этом на экземпляре завещания, хранящегося в государственной нотариальной конторе, в реестре для регистрации нотариальных действий и алфавитной книги. Если завещатель предоставляет имающийся у него экземпляр завещания, то отметка об отменен завещания делается и на этом экземпляре, и он приобщается к экземпляру, находящемуся в делах нотариальной конторы.  Отмена завещания, совершенная в любой установленной форме, безвозвратна. Это означает что, если завещание отменено последующим завещанием, а затем последующее завещание отменено поданным по этому поводу уведомлением, первое завещание не восстанавливается и складывается ситуация, при которой наступает наследование по закону, поскольку ни одного завещания нет.

        Другая ситуация возможна, если завещание, отменяющее предыдущее, или уведомление об отмене завещания признаны недействительными. В этих случаях предыдущее завещание полностью восстанавливается, поскольку сделка признанная недействительной, не порождает ни каких юридических последствий.

       В инструкции Сбербанка РФ «О порядке совершения учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации операций по вкладам насе­ления» говорится: новое завещательное распоряжение вкладчик оформля­ет в структурном подразделении банка, в котором хранится вклад, на от­дельном листе бумаги и на извещении. В тексте его он записывает номер своего счета, фамилию, имя и отчество нового наследника, указывает, что ранее составленное по данному счету завещательное распоряжение от такой-то даты на имя такого-то наследника теряет силу, записывает дан­ные своего паспорта, проставляет дату и расписывается. Работник банка проверяет написанное и сверяет данные паспорта, удостоверяет своей подписью новое распоряжение, указав дату, перечеркивает на лицевом счете ранее составленное завещательное распоряжение, делает ссылку на новое завещательное распоряжение, расписывается и проставляет дату. Такое новое завещательное распоряжение помещается в папку завеща­тельных распоряжений. В аналогичном порядке вкладчиком оформляется заявление об отмене завещательного распоряжения, которое помещается для хранения в папку завещательных распоряжений. Нотариально удосто­веренное (или приравненное к нему) завещание, составленное позднее, отменяет завещательное распоряжение, оформленное в структурном под­разделении банка, где хранится вклад, если в завещании об этом содер­жится специальное указание. Если же вкладчик не сообщил структур­ному подразделению банка о завещании, составленном в нотариальном порядке, структурное подразделение банка не несет ответственности за выплату вклада на основании имевшего у него завещательного распоря­жения вкладчика.
3.2. Порядок признания завещания недействительным и его правовые последствия
    О недействительности завещания говорится в статье 1131 ГК РФ.

Возможны два варианта недействительности завещания в зависимости от основания:

1) в силу признания его таковым судом (оспоримое завеща­ние);

2) независимо от признания его судом (ничтожное завещание).

Обязательные предписания, касающиеся завещания, - положения закона, в случае противоречия которым завещание признается недействи­тельным. Сущность обязательных предписаний состоит именно в том, что в случае противоречия им за действием завещателя не признается юриди­ческой силы. Обязательные предписания гражданского законодательства влияют на действительность завещания.

Основные условия действительности завещания:

1) законность содер­жания;

2) соответствие волеизъявлению и воле завещателя;

3) соблюдение формы завещания;

4) в некоторых случаях присутствие свидетелей;

5) указание места составления завещания;

6) дата удостоверения завеща­ния;

7) отсутствие заблуждения при совершении завещания.

        Несоблюдение нотариальной формы завещания влечет его ничтож­ность.

Когда говорят о недействительности завещания, большое внимание уделяется нарушению условий его составления (пороки содержания, субъектного состава, с пороками воли, с пороками формы). Недейст­вительное завещание не порождает желаемого правового результата, а при определенных случаях может повлечь неблагоприятные последст­вия.

Ничтожное завещание, т.е. не отвечающее обязательным требованиям гражданского законодательства, является недействительным с момента его составления независимо от признания или непризнания его таковым судом.

Оспоримое завещание не отвечает обязательным требованиям гражданского законодательства, оно может быть признано недействительным по решению суда.

Основная разница между оспоримым завещанием и ничтожным заключается в том, что:

1) Ничтожное завещание не соответствует требованиям закона, противоречит основам правопорядка и нравственности, не порождает юридических последствий, всегда недействительно с момента составления,

2) Оспоримое завещание совершено с превышением полномочий, совершено завещателем не способным понимать значение своих действий или руководствоваться ими (см. пример с. 39), совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы; может быть признано судом недействительным и считается недействительным с момента вынесения судебного решения.

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или интересы которого нарушены завещателем.

Правовые последствия недействительности завещания – его неисполнение.

Недействительность завещания полностью или частично не лишает наследников основного права – получения наследства по закону или другому завещанию, по иным основаниям. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучая юридическую литературу, научную юридическую литературу, нормативные акты и многое другое, хотелось бы отметить то разнообразие мнений, суждений и предложений буквально по каждому вопросу наследственного права. Тем не менее, хотелось бы выделить тех авторов, мнение которых ближе и понятнее  -  это Барщевский М.Ю., и другие авторы.

    В данной курсовой работе были выявлены  некоторые недоработки наследственного законодательства, которые можно было бы измененить и дополнить:

Ни законодательство, ни ученые–цивилисты не выработали четкого перечня предметов обычной домашней обстановки и обихода или хотя бы критериев, по которым ту или иную вещь следовало бы относить к предметам роскоши или же к предметам обычной обстановки. Таким критерием должно быть потребительское назначение вещи. Другими словами, если та или иная вещь служила удовлетворению повседневных потребностей как наследодателя, так и совместно с ним проживающих наследников, то она должна быть отнесена к этой особой категории имущества. Представляется, что этот критерий является единственно допустимым. Нельзя согласиться с позицией тех авторов, которые считают важнейшим критерием стоимость вещи. В литературе по наследственному праву встречаются высказывания, согласно которым не относятся к предметам обычной домашней обстановки и обихода мебель из особо ценных пород древесины, картины и другие произведения искусства, дорогие ковры, уникальные вещи. Руководствуясь критерием потребительского назначения предметов домашней обстановки и обихода, следует признать то, что роскошью не является то, что есть у очень многих. Весьма спорным остается утверждение, что картины и другие предметы искусства всегда относятся к категории особо ценных вещей и не наследуются в порядке, предусмотренном для предметов домашней обстановки и обихода. Действительно, картины кисти известных мастеров, иные авторские произведения искусства следует считать имуществом, не относящимся к “обычному”. Однако большое количество квартир украшено различного рода произведениями искусства: чеканка, гравюры, литографии, ковры ручной работы, художественные изделия народных промыслов и т.д. Эти вещи нельзя однозначно причислять к предметам роскоши. Не менее важен вопрос о порядке наследования домашних библиотек.

    Также возможно введение дополнения в ч. 3 ст. 1125 ГК РФ следующего содержания: «Рукоприкладчиками не могут являться наследниками по закону, лица, назначаемые наследниками по завещанию, в том числе и подназначенные наследники, а также отказополучатели, выгодоприобретатели и должностные лица, удостоверяющие данное завещание».

      В правила удостоверения завещания лиц, страдающих теми или иными физическими недостатками или не владеющих языком, на котором составлено завещание, выработанных нотариальной практикой, следует добавить два необходимых указания. Во-первых, в тексте завещания и удостоверительной надписи следует отметить, что переводчик предупрежден нотариусом об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод. Во-вторых,  в качестве переводчиков так же, как и рукоприкладчиков, не могут привлекаться ни лица, назначаемые наследниками по завещанию и по закону, ни отказополучатели, ни выгодоприобретатели. Заявление об отмене ранее сделанного завещания может подаваться любому лицу, имеющему право удостоверения завещания, независимо от того, где было удостоверено само отменяемое завещание.

       В ст. 1149 ГК РФ внести изменения чтобы необходимые наследники получали причитавшуюся им долю даже, когда все наследственное имущество состоит из предметов обычной домашней обстановки и обихода, а наследственная масса распределяется в соответствии с правилами наследования по закону.

    Несовершеннолетнему можно предоставить право завещать денежные средства и имущество, источником накопления которых являются его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения. Но в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетним иным путем несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения

Надо полагать, что в ближайшие годы существенно возрастет роль наследственного права в нашей жизни. Хотя подавляющее большинство наших граждан не стало за последнее время жить лучше, но у многих появилась дорогостоящая собственность, ценные бумаги. Если еще вспомнить о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, то придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным. По-видимому, уже в ближайшие годы мы будем свидетелями значительного увеличения числа наследственных дел как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, выдача свидетельств о праве на наследство), так и в судах (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, о недействительности завещания и др.).

Хотелось бы пожелать, чтобы наш институт наследования развивался также быстро, как развивается вся наша страна за последние годы.
ЛИТЕРАТУРА

Нормативные акты

1.     Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. /

2.     Гражданский кодекс Российской Федерации часть III от 1.11 2001г. // Собрание законодательства РФ

3.     Закон Российской Федерации “О введение в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ // Собрание законодательства

4.     Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1 // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,

5.     Закон Российской Федерации от 8.01.1998 г. № 6-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” //

6.     Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти РФ, Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 1996 г. N 1055
Список научной литературы

1.     Акатов А.А. “Социальная справедливость и право наследования” 1988 г.

2.     Барщевский М.Ю. Наследственное право: Учебное пособие. М., 1996 г.

3.     Власов Ю.Н. Наследственное право РФ. М.,2005 г.

4.     Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., Юрайт, 2002. 

5.     Гущин В.В. Наследственное право. Учебное пособие. – М., Дашков и Ко, 2002.

6.     Данилов Е.П. Наследование. Нотариат. - 3-е издание - М.: Право и Закон, 2001 г. (Серия “Справочник адвоката”)

7.     Данилов Е.П. Наследование по закону и по завещанию. М.: Право и Закон, 1999 г.

8.     Калпин А.М. Наследственное право // Вестник МГУ – сер.5 – право –
2002, №4 – с.18-24.


9.     Маковский А.Л. Наследование по закону: Реальность и перспектива. // “Закон”, №4, 2001г.

10. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская юстиция – 1999, №11 – с.13-14.

11.  Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества // Вестник МГУ – сер.5 –право – 2002, №4 – с.4-15.

12. Ятрушев Б.В. Завещание и доверенность // Вестник МГУ – сер.5 – 2002,№5 – с.21-24.

Материалы юридической практики

1.     Постановление пленума Верховного Суда РФ “О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании” от 23.04.1991 г., № 2 (в ред. от 21.12.1993 г., с изменениями от 25.10.1996 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ № 6 , 1996 г.

2.     Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 23.04.1993 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ № 2, 1994 г.

3.     Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1.07.1993 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ № 1, 1994 г.




[1] ч. 3 ГК РФ от 26 ноября 2001г №146-ФЗ / СЗ РФ 3 декабря 2001г. №49 Ст. 4552. (с изм. от 01 марта 2009г.)

[2] Интервью с Е.А. Сухановым, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой гражданского права, деканом юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова / Законодательство. - №8. - август 2001 г. – С.17.

[3] Власов Ю.Н. Наследственное право РФ. М.,2005 г. с. 45

[4] Данилов Е.П. Наследование по закону и по завещанию. М.: Право и Закон, 1999 г., с. 154



1. Диплом Разработка мероприятий по стимулированию сбыта продукции и услуг бара Вельвет
2. Реферат на тему Thomaas Edison Essay Research Paper Dear DadI
3. Курсовая Кондиционирование воздуха в пассажирских вагонах
4. Реферат на тему Egyptian And Roman Death Rituals Essay Research
5. Контрольная работа Классификация налогов и сборов
6. Реферат Налоговые доходы федерального бюджета 3
7. Реферат Поняття про філогенез
8. Контрольная работа Уголь минеральносырьевой потенциал и его освоение в Сибири
9. Реферат на тему Conflict In 2
10. Сочинение на тему Гончаров и. а. - Как илья ильич становится обломовым