Реферат

Реферат Наследственное право в России

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 26.12.2024




НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО РОССИИ




Содержание
Введение

Глава 1. Исторические этапы развития наследственного права

Глава 2. Основные понятия наследственного права

2.1 Понятие наследования

2.2 Субъекты и объекты наследственных правоотношений

Глава 3. Наследование по закону

Глава 4. Наследование по завещанию

4.1 Понятие завещания

4.1.1 Лишение права наследования

4.1.2 Необходимые наследники

4.2 Форма и порядок совершения завещания

4.2.1 Закрытое завещание

4.3 Отмена, изменение, исполнение завещания

Глава 5. Наследование отдельных видов имущества

Заключение

Список использованных источников информации




Введение

Среди известных правовых институтов одним из важнейших является наследование, упоминание о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и т.д. Отношения, связанные с наследованием, - это одна из сфер общественных отношений, которая непременно, хоть раз в жизни, но затрагивает почти каждого человека.

Рано или поздно перед каждым человеком появляется проблема, связанная с решением имущественного вопроса.

Данная работа имеет значительную актуальность в силу непрекращающегося до сих пор развития в России института наследственного права. Доказательством актуальности темы является недавнее введение в действие третьей части Гражданского кодекса РФ, раздела Наследственное право, работа над которым велась в течение нескольких лет.

Развитие института наследственного права на серьезном уровне началось в период существования Римской Республики и получила дальнейшее закрепление в последующий период генезиса Римского государства - эпоху империи. Основы наследственного права Древнего Рима получили дальнейшее развитие в период средневековья в странах Западной Европы. Особых успехов институт наследственного права достиг во Франции во времена Наполеона I. В России в дореволюционный период также шёл процесс развития основных институтов гражданского права. После распада СССР и возрождения независимой России в стране вновь пошел процесс усовершенствования предмета наследственного права. Наследственное право является одним из наиболее древних правовых институтов. Появление наследственного права поставило перед юристами и обществом множество вопросов: что делать с имуществом после смерти человека, кому оно должно принадлежать и как урегулировать вопросы, связанные с развитием брачно-семейных отношений. Несмотря на то, что институт наследования имеет общие корни и строиться на общих принципах, законодательство различных государств имеет существенные различия в правовом регулировании наследственного права. Проведём небольшое исследование по истории развития наследственного права, а так же рассмотрим возникновение Римского наследственного права и становление Российского института наследования. Совершенно естественно, что оставаться безразличным к судьбе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не должны. До недавнего времени законодательство, которое регулировало наследственные.

Цель данной работы – это изучение развития российского наследственного права и перспектив его дальнейшего преобразования. Для этого ставятся задачи по исследованию наследования по закону и наследования по завещанию

В данной работе есть источники, изданные, например, в 1955г. Я считаю, что при рассказе об истории наследственного права эти книги необходимы для лучшего изложения материала.




Глава 1. Исторические этапы развития наследственного права

Наиболее древним из дошедших до нас памятников отечественного права, содержащих нормы о наследовании, является заключенный киевским князем Олегом Договор с Византией (911г.). Договором предусматривалось, что, если русский умрет в Византии, не оставив распоряжений о своем имуществе и не имея родственников в Византии, имущество его должно быть отправлено в Россию его родственникам; если же умерший сделает распоряжения о своем имуществе («створить обряжение»), имущество должно передаваться тому, кому оно предназначено по завещанию. Таким образом, в договоре отражены два признававшихся в древнем русском государстве способа наследования - по закону и по завещанию, причем завещание являлось письменным актом. Наследниками по закону признавались те из ближайших родственников умершего, на которых лежала обязанность кровной мести за убийство своего сородича.[1]

Более пространные положения о порядке наследования содержались в Русской Правде - сложившемся в ХI-ХII вв. своде феодальных законов Киевской Руси и остававшемся основным писаным источником права на всех русских землях вплоть до ХV в. К наследству («задница» или «остаток») относилось только движимое имущество - дом, двор, товар, челядь, скот; недвижимость (земля) принадлежала роду в целом и по наследству не переходила. Наследование допускалось по закону и по завещанию. Завещание («ряд») вплоть до ХIV в. выражалось исключительно в устной форме. Наследовать по завещанию могли только лица, являвшиеся наследниками по закону, поэтому воля завещателя ограничивалась лишь возможностью перераспределить наследство между ними. Наследниками по закону являлись исключительно дети умершего, причем братья устраняли от наследования сестер, которые призывались только при отсутствии у наследодателя сыновей. На получивших наследство братьев возлагалась обязанность выделить своим сестрам приданое, какое смогут дать. Родственники по боковой и восходящей линиям не имели права наследовать. Из наследственной массы часть выделялась на церковь («по душе»), часть - остававшейся вдовой жене наследодателя, а остальное имущество делилось поровну между его детьми. При этом к младшему сыну переходили дом и двор отца. Муж не имел права наследования после жены. Если у умершего не было ни сыновей, ни дочерей, имущество переходило к князю, при наследовании после лиц низшего сословия - смердов - князь получал имущество даже при наличии дочерей.[2]

Псковская судная грамота, памятник права более позднего периода (XIV-XV вв.) различает наследство, оставленное по завещанию («приказное») и наследство, переходящее без завещания («отморшина»). Прежнее отношение между обоими основаниями нарушается и каждое получает самостоятельное значение. Появляется в правах и ответственности тех и других наследников. Завещание, называемое «рукописанием» или «поряной», составляется в письменной форме. Круг лиц, призываемых к наследованию по закону, расширяется путем включения в него боковых родственников – племянников («ближнее племя»). Наследственные права признаются не только за женой после мужа, но и обратно и притом на пользование всем имуществом. Грамота призывает к наследованию и восходящих родственников, отца и мать.

В дальнейшем, вплоть до периода царствования Петра I, мы видим дальнейшее развитие института наследования по закону - развитию наследования по завещанию законодатель практически не уделял внимания.

Указом о единонаследии Петр I в 1714 году установил переход всего имущества к одному сыну. Петром двигали, прежде всего, фискальные мотивы, поскольку раздробление имений при разделе наследства уменьшало их экономическую ценность, что в свою очередь приводило к уменьшению сумм податей, поступивших в казну. Вотчины им поместья сливаются в одно понятие недвижимого имущества. Если наследодатель не назначал сам наследника из своих сыновей, то имущество переходило к старшему из них. Таким образом, завещательное право возвратилось к исходному пункту – свобода завещателя состояла только в выборе члена семьи и завещания в пользу посторонних лиц не допускались. Встретив сопротивление в тогдашнем русском обществе, указ о единонаследии 1714 года был отменен Анной Иоанновной в 1731 году.

Нормы наследственного права, основанные на Соборном уложении 1649г. и последующих узаконениях, были подвергнуты систематизации в Своде законов Российской империи (1835г.) и на всем протяжении его действия (до 1917г.) подвергались уже весьма незначительным изменения. В Своде законов наследственному праву посвящены гл. 5 разд. I и гл. 1-5 разд. II книги III Свода законов гражданских (т. Х ч. 1). Наследство представляло собой совокупность имуществ, прав и обязанностей наследодателя, среди последних особо выделялись долги умершего. Наследование открывалось со смертью наследодателя либо вследствие его безвестного отсутствия, лишения всех прав состояния, пострижения в монахи. В интересах наследников по инициативе частных лиц, полиции, прокурорского надзора, начальства умершего или по собственной инициативе суд принимал меры по охране оставшегося имущества, заключавшиеся в описи имущества, опечатывании и сохранении его до явки наследников и вызове наследников.[3]

Издание в 1832-1833 гг. ч. 1 т. X Свода законов Российской империи явилось итогом систематизации законодательства в области наследственного права за предыдущий период.

Легально определение завещания встречается в т. X ч. 1. ст. 1010 Свода, где указывается, что завещание есть законное объявление воли владельца о его имуществе на случай его смерти. Воля эта должна быть выражена лично самим завещателем и поэтому представительство в завещательном акте не допускалось. Кроме того, что завещание было предсмертным распоряжением об имуществе, закон допускал возможность наличия в завещании распоряжений, направленных на другие предметы: назначение опекунов к малолетним наследникам (т. X ч.1 ст. 227 Свода), назначение душеприказчика, распоряжение на счет похорон и т. п. Допускалось, что содержание завещания могло исчерпываться распоряжением о назначении опеки.

Законом определялось, что все завещания должны были быть составлены в здравом уме и твердой памяти (т. X ч.1 ст. 1016). Действительность завещания предполагала также наличие дееспособности у завещателя в момент составления завещания (т. X ч.1 ст. 1018). Не обладали дееспособностью несовершеннолетние (лица, не достигшие 21 года). Это значительно ущемило завещательные права лиц, вступивших в брак до 21 года и призванных с 20 лет на военную службу.[4]

После Октябрьской революции 1917г. прежнее законодательство о наследовании (т. Х ч. 1 Свода законов) не было сразу отменено, а продолжало действовать постольку, поскольку не противоречило «революционной совести и революционному правосознанию» (Декрет СНК о суде N 1 от 7 декабря 1917г.). В связи с тем, что первые декреты советской власти не затрагивали наследственных правоотношений, суды продолжали применять нормы т. Х ч. 1, касавшиеся состава наследников по закону, порядка составления завещаний и т.п. Разумеется, отпали те нормы старого права, которые относились к сословным привилегиям, ущемляли права женщин при наследовании.[5]

С введением политики военного коммунизма, ставившей целью вытеснение из экономического оборота частнокапиталистических элементов путем национализации мелких и средних предприятий, замену частной торговли государственным распределением продуктов и натурализацию хозяйственных отношений, потребность в нормах, регулирующих переход по наследству частной собственности (каковыми, безусловно, являлись нормы т. Х ч. 1), отпала, и был издан Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. об отмене наследования.

Декрет безоговорочно отменил старое наследственное право, придав этой отмене обратную силу в отношении всех наследств, не поступивших во владение наследников до его издания, и одновременно установил новые правила перехода имущества умершего, правда, не назвав их наследованием. Декрет исключал завещательные распоряжения собственника относительно своего имущества и допускал наследование исключительно по закону. Наследниками являлись родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, полнородные и не полнородные братья и сестры, а также супруг умершего. При этом никакого различия между родством брачным и внебрачным не делалось, а усыновленные по отношению к усыновителям и усыновители по отношению к усыновленным приравнивались к родственникам по происхождению.

В русском дореволюционном наследственном праве мы сталкиваемся с законодательным ограничением воли наследодателя. В условиях отсутствия в русском дореволюционном наследственном праве института обязательной доли интересы семьи охранялись с помощью института родовых имуществ, выступившего в качестве своеобразного суррогата обязательной доли. Суть этого института состояла в том, что родовые имения не принадлежали свободному распоряжению собственника ни по завещанию, ни по дарению. Распорядиться родовым имуществом собственник мог лишь в двух случаях:

1)                если он не имел ни детей, ни иных нисходящих по прямой линии родственников и в этом случае, минуя своих ближайших наследников м не взирая на степени родства, лицо могло составить завещание в пользу любого родственника, но лишь «того рода, из которого досталось завещаемое избранному или наследнику имущество» (т. X ч.1 ст. 1068 п.2 Свода);

2)                при наличии нисходящих по прямой линии родственников, завещатель был вправе оставить свое родовое имение или часть его некоторым нисходящим и даже одному из них (т. X ч.1 ст. 1058 п.1 Свода).

Законодатель, впрочем, предусматривал возможность завещания родовых имуществ тем лицам, которые получили бы это имущество и без завещания.

Подводя итог, хочу отметить, что в дореволюционный период отсутствовал законодательный запрет условных и срочных завещаний. Лишь в отношении родового имущества уловные и срочные завещания были недопустимы в силу того, что право на них принадлежало наследникам в силу самого закона.

Помимо указанных общих форм завещаний Русское дореволюционное наследственное законодательство допускало и особые формы завещаний: военно-походное, военно-морское, госпитальное, заграничное, крестьянское, сущность которых легко определить исходя из их названия.

Переход после окончания гражданской войны к новой экономической политике, направленной прежде всего на создание экономического фундамента дальнейшего развития страны, предусматривал использование рыночных товарно-денежных отношений, допущение в оборот различных форм собственности (в том числе частнокапиталистической). В этих условиях потребовали изменения и нормы о наследовании, главным образом, в части снятия установленных в период военного коммунизма запретов наследования частной собственности как меры, стимулировавшей «допущенное законом частное накопление имущества», которое, в свою очередь, находясь в экономическом обороте, способствовало развитию производительных сил страны.

Гражданский кодекс 1922г. установил наследование имущества, какова бы ни была его природа, в пределах 10 000 золотых рублей. Превышение указанного предела допускалось только в случаях, когда в наследственное имущество входили права, вытекавшие из заключенных частными лицами с государством арендных, концессионных и других договоров. Максимум наследования, установленный в целях ограничения накопления крупной частнокапиталистической собственности, сохранялся до тех пор, пока частнокапиталистические элементы участвовали в экономическом обороте наряду с государственной и коллективной формами собственности. С развитием социалистической индустриализации страны, когда частнокапиталистические элементы постепенно вытеснялись из экономического оборота, а вопрос «кто кого» был уже предрешен в пользу государственной собственности, максимум наследования был в 1926г. отменен.

Существенные изменения в наследственное право были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945г. «О наследниках по закону и по завещанию». Указ расширил круг наследников за счет включения в него родителей, а также братьев и сестер наследодателя. Была введена очередность призвания к наследованию по закону. В первую очередь подлежали призванию дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные лица (ранее эти лица должны были быть еще и неимущими), состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ч. 1 ст. 418). Во вторую очередь призывались трудоспособные родители, а при их отсутствии - в третью очередь - братья и сестры умершего (ч. 3 ст. 418).

Существенные изменения в Гражданский кодекс в части, касаемо наследования, были внесены в 1945 году, которые в почти неизменном виде просуществовали вплоть до принятия ГК РСФСР 1964г.[6]

Хотя раздел ГК 1964г. о наследственном праве продолжал действовать вплоть до 1 марта 2002г. без каких-либо существенных перемен, основополагающие изменения, происходившие с начала 1990-х гг. в базовых принципах построения гражданского оборота, коснулись и перехода имущества после смерти гражданина к другим лицам. Прежде всего, произошло уравнение частной собственности с другими видами собственности, были существенно ограничены законодательные запреты, касающиеся видов имущества, которое может принадлежать гражданам. Объектом собственности гражданина, а значит, и объектом наследственного преемства, могли теперь быть земельные участки и другая недвижимость, сложные имущественные комплексы, пакеты акций, многообразные имущественные права, прежде всего связанные с ценными бумагами и интеллектуальной деятельностью. Все это в конечном итоге определило основные направления реформирования наследственного права, которое было осуществлено в части третьей Гражданского кодекса РФ 2001г.

Наследственное право (разд. V ГК РФ), действующее с 1 марта 2002г., освободившись от идеологических запретов и ставших архаичными ограничений, остававшихся в нашем праве с первых лет советской власти, в то же время сохранило преемственность прежнему правопорядку, прежде всего в части социальных начал при определении круга наследников по закону, защиты интересов наиболее уязвимых категорий наследников, сбалансированного сочетания принципов свободы завещания с обеспечением имущественных интересов членов семьи наследодателя, и др. Однако общая оценка этого законодательства, оценка обоснованности предложенных им новаций и эффективности правовых механизмов не может быть дана, пока не накопится значительная практика его применения.




Глава 2. Основные понятия наследственного права

2.1 Понятие наследования




Конституция РФ гарантирует право наследования. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ каждому гарантируется государством право частной собственности и право наследования. Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащих ему имущественных и некоторых личных имущественных прав и обязанностей к другим лицам в установленном законом порядке.

Понятие «наследование» является ключевым в подотрасли гражданского права – наследственном праве, от него происходят производные «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения». Некоторые авторы понимают под наследованием переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Другие авторы, например Ю. К. Толстой, в своих определениях указывают на то, что данный переход осуществляется в соответствии с нормами наследственного права.[7]

По общему пониманию наследование – это переход имущества умершего к другим лицам; при этом только переход, осуществляемый в порядке универсального правопреемства. Это определение, содержащееся в ст.1110 ГК РФ, считается легальным. Универсальное правопреемство характеризуется тем, что от умершего к наследнику (наследникам) переходит все имущество (вещи, права и обязанности) в неизменном виде в один и тот же момент. Не имеет значения, что наследников может быть несколько, важно, что положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода только прав либо только обязанностей.

Таким образом, можно выделить основные признаки наследования:

1) универсальное правопреемство;

2) переход всего массива (объема) прав и обязанностей;

3) одномоментность перехода

4) переход в порядке правопреемства.

Наследование как переход совокупности прав и обязанностей являет собой сущность наследственных правоотношений.

В состав имущественных прав наследования включается принадлежащее умершему права собственности, право наследуемого владения, права на сбережения в кредитах, права на получение авторского гонорара, право на получение доли в хозяйственных товариществах.

В собственности граждан может находиться имущество производственного назначения (предприятия, комплексы торговли, бытового обслуживания, здания, сооружения, оборудование, транспорт и т.д.). Эти объекты тоже переходят по наследству. Некоторое имущество, принадлежащее наследователю, может относится к вещам ограниченно оборотоспособным, например: оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества. И для принятия этого наследства нужно специальное разрешение. Могут переходить по наследству виды интеллектуальной собственности: открытия, изобретения, рационализаторские предложения, промышленные образцы, программы для ЭВМ. В наследственное имущество входят также и долги наследователя непогашенные им на момент смерти. Наследники, принявшие наследство отвечают по долгам наследователя.
2.2 Субъекты и объекты наследственных правоотношений

К субъектам наследственного правоотношения относятся наследники, призванные к наследованию. Сам наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, поскольку его нет в живых.

В момент смерти прекратилась его правоспособность, а вместе с нею и возможность быть субъектом в каком-либо конкретном правоотношении. Закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых в день открытия наследства, но и тех, кто были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства, т.е. уже после смерти наследодателя.

Субъектный состав наследственного правоотношения может претерпеть и другие изменения. Юридические факты, вызывающие эти изменения, могут относиться как к событиям, так и к действиям. Это и смерть наследника, не успевшего принять наследство, и его отказ от наследства.

Граждане призываются к наследованию как по закону, так и по завещанию независимо от того, являются ли они дееспособными, недееспособными, частично или ограниченно дееспособными. Иностранцы и лица без гражданства призываются к наследованию на общих основаниях с гражданами РФ.

Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию. При этом наследниками могут быть и иностранные юридические лица. Для его призвания к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства. Наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является.

На момент составления завещания наследодатель должен обладать дееспособностью в полном объеме. Завещание не может быть совершено не только недееспособным гражданином, но и гражданином, который на момент совершения завещания обладает лишь частичной или ограниченной дееспособностью. Также несовершеннолетний не может совершить завещание и в отношении заработанных им средств. В случае если лицо, совершившее завещание, будучи полностью дееспособным, впоследствии становится недееспособным, то это обстоятельство само по себе не влияет на юридическую силу ранее совершенного завещания и указанное лицо лишается возможности отменить или изменить ранее совершенное завещание.

При наследовании по закону не имеет значения, был ли наследодатель дееспособен или нет. Иногда значение имеют и причины смерти. К необходимым элементам правоотношения принято относить его объект (предмет).

Объектом наследственного правоотношения на всех стадиях его развития является наследство. На всех этих стадиях право воздействует на поведение людей. На первой стадии) – это действия по принятию наследства или отказу от него, на второй стадии – по оформлению наследственных прав, разделу наследства, исполнению вытекающих из принятия наследства обязанностей и т.д. В случае если бы наследства вообще не было, то совершение указанных действий было бы лишено смысла, поэтому наследство можно считать объектом (предметом) наследственного правоотношения на всех стадиях его развития[8].

В основном по наследству передаются имущественные права и обязанности наследодателя. Поэтому законодатель, говоря о наследстве, часто употребляет термин «имущество» либо такое выражение, как «наследственное имущество». Права наследодателя составляют актив наследства, обязанности – его пассив. В порядке наследования переходят также и некоторые личные неимущественные права наследодателя.

Наследоваться по российскому законодательству может имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Ни самовольно возведенные строения или помещения, ни захваченные земельные участки не могут переходить по праву наследования.

Наследственное имущество – это не только право на конкретные вещи, это целый комплекс прав и обязанностей, который переходит к наследникам.

В состав этого имущества могут входить различные вытекающие из договорных отношений наследодателя обязательства, в том числе и его обязательства по различным договорам, например обязательство возмещения морального вреда.

Основная группа обязанностей, переходящих к наследникам, – денежные долги наследодателя. Обязанность наследников рассчитаться по долгам наследодателя вытекает из сущности универсального преемства. При наличии нескольких наследников наступает долевая ответственность. Каждый из наследников отвечает в пределах полученной доли. Если предмет обязательства неделим, то наследники несут перед кредитором наследодателя солидарную ответственность.




Глава 3. Наследование по закону

Наследование по закону регламентируется главой 63 Гражданского кодекса РФ.[9] Специального закона о наследстве в Российской Федерации нет. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной Гражданским Кодексом:

1.                 дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют только по праву представления.

2.                 полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и не полнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют только по праву представления.

3.                 полнородные и не полнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с Гражданским Кодексом призываются к наследованию:

·                   в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

·                   в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

·                   в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Исключение составляют наследники последующих очередей, в пользу которых отказались наследники предшествующих очередей.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Наследство по закону оформляется у нотариуса. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону нотариус путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, состав и место нахождения наследственного имущества.

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство по закону с согласия всех остальных наследников, принявших наследство по закону и представивших такие доказательства.




Глава 4. Наследование по завещанию

4.1 Понятие завещания

Согласно 62 главе ГК РФ (ст.1118) распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Совершения завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Завещание может быть определено как акт личного распоряжения имуществом на случай смерти. Завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти.

При жизни оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Завещание совершается действием от одного лица, специально направленным на достижение правовых последствий. Завещателем может быть всякий гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме. Завещания малолетних не допускаются.

В юридической литературе спорным является вопрос о возможности совершения завещаний несовершеннолетними (в возрасте от 14 до 18 лет). Случаи, когда несовершеннолетние имели намерение составить завещания, могут встречаться только как исключение. Также, на мой взгляд, должны быть поставлены под сомнение завещания лиц формально дееспособных, но находившихся при совершении завещания в таком состоянии, что не могли понимать значение своих действий, например, в силу болезненного состояния.

В таких случаях, необходима соответствующая медицинская экспертиза. Если медицинской экспертизой будет установлено, что данный гражданин при совершении им завещания находился в состоянии невменяемости, завещание должно быть признано судом недействительным. Важно иметь ввиду, что гражданин, совершающий завещание, должен обладать полной дееспособностью в момент совершения завещания. Поэтому если завещание было составлено недееспособным, то такое завещание будет недействительным, даже если впоследствии гражданин стал дееспособным (например, душевно больной выздоровел).

И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания, например вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической силы.

Завещание может быть совершено завещателем только лично, хотя при составлении завещания нередко приходится прибегать к помощи других лиц (например, нотариус), а если завещатель страдает физическим недугом, то к помощи рукоприкладчика. Но при всех обстоятельствах завещание не может быть совершено через представителя. Завещание, как односторонняя сделка, также характеризуется элементом условности. До тех пор, пока не наступила смерть завещателя, акт составления завещания, не является необратимым. Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. Воля наследодателя может получить в завещании самое неожиданное воплощение. Например, он может лишить права наследования всех своих наследников, т.е. лишить наследства.

В случае указания в завещании несколько наследников, их доли должны быть определены в идеальном выражении.[10]

Наследниками по завещанию могут быть:

·                   наследники по закону, при этом завещатель не связан очередностью наследников и может завещать свое имущество наследникам третьей очереди при наличии наследников первой очереди;

·                   иные граждане, не входящие в круг наследников по закону, независимо от того, есть ли в живых кто-либо из числа законных наследников или нет;

·                   юридические лица, существующие на день открытия наследства;

·                   РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
4.1.1 Лишение права наследования

Завещатель может лишить в завещании права наследования наследников по закону. Лишение права наследования может быть выражено в двух формах:

·                   путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования;

·                   путем умолчания о ком-либо из наследников.

Каждая из названных форм лишения права наследования имеет свои правовые последствия. В первом случае наследник полностью устраняется от наследования независимо от того, охватывает завещание все имущество или только его часть[11].

Во втором случае наследник, которого завещатель обошел молчанием, устраняется от наследования в том случае, если завещатель определяет судьбу всего имущества. Если же окажется, что какая-то часть имущества осталась не завещанной, то это имущество будет делиться между наследниками по закону.

В число этих наследников войдут и наследники, которых наследодатель обошел в завещании молчанием. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст.1149 ГК РФ).




4.1.2 Необходимые наследники

Закон, ограничивая свободу завещательных распоряжений, устанавливает круг необходимых наследников. Право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние дети наследодателя, нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособный супруг наследодателя, нетрудоспособные родители наследодателя, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Нетрудоспособные и иждивенцы наследодателя подлежат призванию к наследованию на основании п.1 ч.2 ст.1148 ГК РФ. В случае нарушения тайны завещания, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ.
4.2 Форма и порядок совершения завещания

Поскольку завещание является односторонней сделкой и порождает определённые правовые последствия, законодательство содержит ряд требований предъявляемых к форме и порядку совершения завещания. Достаточно подробная регламентация порядка и формы совершения завещания обусловлена стремлением законодателя предотвратить возможные споры, связанные с наследованием по завещанию, а также стремлением обеспечить соблюдение принципов совершения завещания (свободы, тайны и т.д.).

Согласно ст. 1124 Гражданского кодекса РФ[12] завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом, либо иным лицом, имеющим на то право в силу законодательства. В момент удостоверения на самом завещании должна быть сделана отметка о месте и дате его удостоверения.

К нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии с пунктом 1 ст. 1127 Гражданского кодекса РФ приравниваются:

·                   завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

·                   завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

·                   завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

·                   завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских

·                   лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

·                   завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

В некоторых случаях, завещание также может быть удостоверено должностным лицом органа местного самоуправления, либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации. Во всех случаях, когда право удостоверения завещания предоставляется иным лицам, нежели чем нотариус, управомоченные законном должностные лица должны соблюдать требования закона, касающиеся формы завещания, порядке его удостоверения и тайны завещания.

Важность соблюдения требований закона относительно формы и порядка составления и удостоверения завещания обусловлена тем, что отступление от указанных требований (в частности несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении) влечёт за собой недействительность завещания.

Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни и лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ГК РФ (ст.1124-1128 ГК РФ), может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он предоставляет собой завещание.

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.

Если завещания составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность[13].

В том случае, если завещание составляется по всем правилам у нотариуса, то такое завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. Пункт 1 ст. 1125 Гражданского кодекса РФ допускает при написании или записи завещания использование технических средств (компьютеров, пишущих машинок и т.д.). Если завещание записано нотариусом со слов завещателя, то до его подписания текст завещания должен быть в обязательном порядке полностью прочитан завещателем в присутствии нотариуса. Для тех случаев, когда завещатель в силу болезни или иных причин не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чём на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Согласно правилу, закреплённому пунктом 3 ст. 1125 Гражданского кодекса РФ, завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. В тех случаях, когда завещатель по причине физических недостатков, тяжёлой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. При этом, в самом завещании обязательно должно быть указано по какой именно причине завещатель не мог подписать завещание собственноручно. Также подлежат указанию фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

При составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

·                   нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

·                   лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

·                   граждане, не обладающие дееспособностью в полном объёме;

·                   неграмотные;

·                   граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

·                   лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

В целях соблюдения принципа тайны завещания нотариус в случае присутствия при составлении и удостоверении завещания свидетеля, либо при подписании завещания иным лицом, нежели чем завещатель нотариус в обязательном порядке предупреждает указанных лиц о необходимости соблюдать тайну завещания. Что касается самого завещателя, то нотариус разъясняет ему положения законодательства о праве лиц, находящихся на иждивении у завещателя на обязательную долю в наследстве и делает соответствующую надпись на самом завещании.

Также в целях реализации принципа тайны завещания, Гражданский кодекс в ст. 1126 закрепляет положение, согласно которому завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Оформленное таким образом завещание именуется закрытым завещанием.
4.2.1 Закрытое завещание

Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, в противном случае завещание считается недействительным. Закрытое завещание передаётся завещателем нотариусу в заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность. В заключение необходимо отметить, что при составлении завещания важно, чтобы отражение воли завещателя было максимально полное и точное. Ведь в противном случае возможно возникновение спора между наследниками, да и кроме того, неточное изложение воли завещателя может привести к тому что будет искажена сама суть завещания, т.е. реализация последней воли завещателя будет осуществлено не в том виде как того желало лицо, совершившее завещание. Для создания ориентиров при разрешении споров связанных с содержанием завещания Гражданский кодекс РФ закрепляет правила толкования завещаний. Так, согласно положениям ст. 1132 Гражданского кодекса РФ при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нём слов и выражений. В тех же случаях, когда буквальный смысл какого-либо положения завещания неясен, он устанавливается путём сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом, с тем, чтобы обеспечить наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.


4.3 Отмена, изменение, исполнение завещания




В соответствии со статьей 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.

Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом, либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения об его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания[14]. К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила п.3 статьи 1130 ГК РФ, т.е. если оно признается недействительным, то наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

При нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание) по статье 1131 ГК РФ. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием[15].

В соответствии со статьей 1133 ГК РФ исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания. Так, в соответствии со ст. 1134 ГК РФ, завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником, при этом согласие гражданина быть исполнителем завещания должно быть собственноручно написано на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Также гражданин признается давшим согласие на исполнение завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.

В ч.2 ст. 1134 ГК РФ закреплено, что после открытия наследства, решением суда, исполнитель завещания может быть освобожден от своих обязанностей, как по собственной просьбе, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей. Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом (ст.1135 ГК РФ). Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных учреждениях. Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (ст.1136 ГК РФ).




Глава 5. Наследование отдельных видов имущества

Наследование в корпоративных отношениях. Речь идет о наследовании имущественных прав, называемых «корпоративными», т.е. принадлежавшими наследодателю как участнику какого-либо юридического лица. Это право может выражаться в виде:

а)                 доли в складочном капитале полного товарищества и товарищества на вере;

б)                вклада в складочном капитале товарищества на вере;

в)                доли в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью;

г)                 акций в акционерном обществе;

д)                пая в производственном кооперативе.

Если для вступления наследника в товарищество или производственный кооператив либо для перехода к нему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью требуется согласие остальных участников товарищества (членов кооператива, участников общества) и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от товарищества (кооператива, общества) действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества.

Если в состав наследства входит, при этом в числе наследников имеется индивидуальный предприниматель или коммерческая организация - наследник по завещанию, то они при разделе наследства имеют преимущественное право на получение такого предприятия в счет своей наследственной доли (ст. 1178 ГК)[16].

При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения. Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения. При невозможности раздела земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на его получение в счет своей наследственной доли. Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном ст. 1170 ГК. Если никто из наследников не имеет преимущественного права или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.

Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. К таким вещам относится оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие вещи. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, специального разрешения не требуется.

Вместе с тем в отношении некоторых из этих вещей законом могут предусматриваться специальные правила. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Возможна ситуация, когда наследодатель имел право на получение заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, сумм возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, однако не успел их получить по причине смерти.

В этом случае право получить указанные суммы принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам. Они могут потребовать выплат этих сумм в течение 4 месяцев со дня открытия наследства. Если такие лица отсутствуют или не предъявляют требования о выплате в установленный срок, то эти суммы наследуются на общих основаниях.

Наследование государственных наград. Государственные награды не входят в состав наследства. Положение о государственных наградах Российской Федерации предусматривает, что награды и документы к ним остаются у наследников. При отсутствии наследников они возвращаются в Управление Президента РФ по государственным наградам. Другие награды, а также почетные, памятные и иные знаки (в том числе награды и знаки в составе коллекций) входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.




Заключение

Итак, мы рассмотрели историю развития наследственного права России. Уже то, что это один из самых древних институтов права, говорит о его значении.

Предметом наследования, прежде всего, является имущество, то есть совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. Отказ от наследования привел бы к снижению трудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, как поступить ему с накопленным имуществом, чтобы не пустить по миру свою семью и передать в надежные руки успешно начатое им дело. Выход для обеспечения преемственности в правах и обязанностях в конечном счете был бы найден, но для этого в ряде случаев пришлось бы искать какие-то обходные пути, в результате чего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителем закона. Наконец, отказ от наследования противоречит самой природе собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право - ведь наступление смерти неизбежно.

По результатам проведенного сравнительного анализа раздела «Наследственное право» проекта части третьей Гражданского кодекса РФ и действующего на территории России наследственного законодательств можно сделать следующие выводы:

1.                 В Законопроекте четко прослеживается преемственность основных положений и принципов действующего законодательства РФ, регулирующего на следственные правоотношения. Это имеет позитивное значение для правоприменительной практики, та как сложившийся порядок реализации прав граждан сфере наследования может быть органично, включен в содержание нормативных предписаний нового наследственного законодательства.

2.                 Нормативное закрепление ряда теоретических положений российского гражданского права, и в частности наследственного права как одной из под отраслей гражданского права, необходимо для единообразного понимания, толкования и применения законодательства и интегрирования в систему права важных элементов теории, образующих базис российского права в целом.

3.                 Нормы Законопроекта основываются на конституционных положениях и принципах, а также включают в себя положения смежных отраслей законодательства: гражданского процессуального и законодательства о нотариальной деятельности.

Таким образом, наследственное право ГК РФ должно обеспечить действительность конституционного положения о гарантированности права наследования.




Список использованных источников информации

1.                 Гражданский кодекс РФ. Часть 3. // Собрание законодательства РФ. – М., 2001.

2.                 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР - 18 июня 1964г. - №24.

3.                 Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. – М., 1955.

4.                 Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. – М., 2004.

5.                 Гражданское право: учебник. Ч.3 / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К.- М., 2004.

6.                 Гражданское право: учебник. / Под ред. Масляева А.В. – М., 2003.

7.                 Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право и процесс. – М., 2004.

8.                 Завещание и договор дарения / Под ред. Абашина А.А. – М., 2002.

9.                 Калпин А.М. Наследственное право // Вестник МГУ – сер.5 – право – 2002– №4.

10.            Наследственное право в Российской Федерации на современном этапе (с учетом проекта части третьей ГК РФ): учебно-методическое пособие / Под ред. Гаврилова В.Н. – Саратов, 2000.

11.            Неволин К. История российских гражданских законов. Т. 3. – М.,2006.

12.            Синайский В.И. Русское гражданское право. – М., 2005.

13.            Толстой Ю. К. Наследственное право. – М., 2003.



[1] Неволин К. История российских гражданских законов. Т. 3. М.,2006. С. 343-344

[2] Неволин К. История российских гражданских законов. Т. 3. – М.,2006. С. 345-346

[3] Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2005. С. 546-620.

[4] Синайский В. И. Русское гражданское право. – М., 2005 - с. 599

[5] Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 16-23.

[6] Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР - 18 июня 1964 г., - №24 - Ст. 406.

[7] Толстой Ю. К. Наследственное право. М., 2003г., - с. 8.

[8] Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право и процесс. – М., 2004. с. 68

[9] Гражданский кодекс РФ. Часть 3. // Собрание законодательства РФ. – М., 2001

[10] Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право и процесс. – М., 2004. с. 155

[11] Гражданское право: учебник. Ч.3 /Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К.- М., Проспект, 2004. с.98

[12] Гражданский кодекс РФ. Часть 3. // Собрание законодательства РФ. – М., 2001.

[13] Завещание и договор дарения / Под ред. Абашина А.А. – М., 2002. с. 105

[14] Калпин А.М. Наследственное право // Вестник МГУ – сер.5 – право – 2002 - №4 – с.25

[15] Толстой Ю.К. Наследственное право. – М., 2003. с.45

[16] Гражданский кодекс РФ. Часть 3. // Собрание законодательства РФ. – М., 2001.

1. Реферат на тему Hamlet As Victim Essay Research Paper Shakespeares
2. Реферат Сражение за Тампере
3. Реферат на тему Thomas Jefferson Essay Research Paper Thomas JeffersonThird
4. Контрольная работа на тему Нумизматика как наука
5. Реферат на тему Nixon Essay Research Paper It is natural
6. Реферат Оценка эффективности выбора типа подвижного состава
7. Реферат на тему Препараты растительного происхождения и ожирение
8. Реферат Мировой кризис цен на продовольствие 2007 2008 годов
9. Биография на тему ПЕТР III Федорович 1728-62
10. Реферат на тему Cyclops Essay Research Paper An Unusual PeopleThe