Шпаргалка

Шпаргалка Шпаргалка по Гражданскому праву 3

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-29

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 25.12.2024



1.

2.Отношения, регулируемые гр. законод-ом. Метод гр-правового регулирования.

Гр. право - это регулируемые нормами гр. права имущее-ые и связанные с ними личные неимущ-ые отношения, хар-ся равенством сторон, автономией воли и имущественной самостоятельностью участников этих отношений. Имущественные отношения это фактические, экон-ие по своей соц. природе отношения, возникающие между людьми по поводу различного имущества (товаров) и представляющие собой весьма широкий круг отношений по производству, распределению, обмену и потреблению различных экономических благ. Складываются по поводу конкретного имущества – мат-ых и нематериальных благ, экономически являющихся товарами (например, право требования уплаты ден. долга); по поводу результатов работ и оказания услуг (перевозка, хранение, результаты интел-ого творчества - произведения науки, лит-ры и искусства, изобретения, промышленные образцы, средства индивидуализации товаров и их производителей - товарные знаки, место происхождения и др.), но непременно имеют экон-ий хар-р товара. Признаки имущ-ых отношений: 1. Имущественная обособленность участников – самостоятельное распоряжение своим имуществом и несение имущ-ой ответсв-ти; 2. • По общему правилу носят эквивалентно-возмездный хар-ер. Возможно и безвозмездные имущ-ые отношения (дарение, безвозмездный заем, безвозмездное пользование чужим имуществом и т.д.); 3. Участники равноправны и независимы друг от друга субъекты данных отношений, которые не находятся в состоянии адм-ой или иной властной подчиненности. Личные неимущ-ые отношения
состоят из 2 групп. 1 группа - результаты интел-го творчества(авторов, патентнообладателей исполнителей и т.д.). Признание авторства влечет неимущ-ые интересы (защита имени создателя, наименования и содержания его произведения от необоснованных воспроизведений, искажений и т.п.), которые подлежат гр-правовой охране. При этом названные объекты становятся товаром, возникают имущ-ые отношения по их использованию, а за их создателями признаются также исключ-ые (имущ-ые) права. 2 группа хар-ся личным хар-ом и полным отсутствием связи с имущ-ым оборотом (жизнь и здоровье, достоинство личности, ее честь и доброе имя, неприкосновенность её ч/жизни и т.п.) - личностные отношения, которые не могут стать предметом товарообмена, отчуждаться, прекращаться по каким-либо основаниям (отнош-я защищаются гр. правом иски в суд. Принципы (обязательны для всех) – исходные начала, определяющие сущность гр. права, общеобязательные идеи. 1. Юр. равенство участников - отсутствие властного подчинения одной стороны отношения другой. 2. Автономия воли составляет необходимое условие для принятия ч/лицами свободного решения относительно того, вступать ли имв те или иные гр. првоотношения или нет, а если вступить, то с кем именно и на каких условиях. Учас-ки самостоятельно решают на свой риск и под собственную имущ-ую ответственность: использовать ли принадлежащие им гр. права или нет, в том числе защищать ли их, например, в судебном порядке или отказаться от такой защиты, требовать полногоили частичного удовлетворения своих требований и т.д. 3. Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела
-
никакие органы и гр-е не вправе вмешиваться в дела участников гр. права (тайна деловой и личной переписки, тайна тел-ых переговоров и т. д.). 4. Неприкосновенность собственности, как частной, так и публичной - возможности использоватьпринадлежащее собственникам имущество в своих интересах, не опасаясь произвольного изъятия или запрета либо ограничений в использовании. Никто не можетбыть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Изъятие имущества в публичных интересах допускается лишь в прямо установленных законом случаях и с обязательной предвар-ой равноценной компенсацией. 5. Свобода договора – участники гр-пра-ых отношений вольны заключать договоры различного хар-ра на условиях, не противоречащих закону, и, кроме того, самостоятельны в выборе партнеров с которыми заключают договор. 6. Беспрепятственное осуществление гр. прав - устранение всяких необоснованных помех в развитии гр. оборота (свобода предприн-ой и иной не запрещенной законом экон-ой дея-ти; свобода перемещения по Рос. территории  товаров, услуг и финн. средств; свобоа имущ-го оборота). Законом устанавливаться некоторые ограничения, например, лиценз-ие отдельных видов предпр-ва, запрет монополизации рынка или недобросовестной конкуренции и т.п. 7. Запрет злоупотребления правом. Так, собс-ик вправе по своему усмотрению совершать в отношении принад-го ему имущества любые действия, однако не противоречащие закону и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других. Собс-ик земли или иных природных ресурсов осуществляет свои права свободно, если это не наносит ущерба ОС и не наруш-ть прав и законных интересов других. 8. Принцип всемерной охраны и судебной защиты – в це­лом хар-ет правоохранительную функцию (задачу) гр. регул-ия. Т.е. участникам гр. правоотношений предоставляются широкие возможности защиты своих прав и интересов (суд. защита, самозащита). 9. Наряду переч-ми общеотраслевыми пр-ми в силу их прямого закрепления в ГК имеются общие принципы, которые определяют несодержание гр-правового регулирования общ-ых отношений, а процесс осуществленияи защиты гр. интересов их участников: принципы добросовестности, разумности и справедливости. Метод гр. праваэто комплекс правовых средстве способов воздействия соответствующей отрасли права на общ-ые отношения. Выделяют: дозволение - возможность для участников самостоятельно выбрать наиболее целесообразный для них вариант поведения. Они вольны по своему усмотрению использовать или не испол-ть предоставляемые им гр. правом средства защиты их интересов; правонаделение – возможность совершения инициативных юр. действий.
3.Гра-ое законодательство (понятие, система, применение).

Гр. права – это система норм права. Гр. закон-во (в широком смысле) - это вся система признанных гос-ом источников, содержащих нормы гр. права, действующие в РФ. Гр. закон-во (в узком смысле) – ГК и принятые в соответсвии с ним ФЗ. По Конституции РФ гр. закон-во находится в ведении РФ. По вопросам совместного ведения акты СРФ, касающиеся гр-правовых ?? (например, по жилищным отношениям), должны основываться и строиться в соответствии с фед-ми НА. Центральное положение среди источников гр. права занимает ГК РФ, и все иные законы, содерж-ие нормы гр. права должны соответ-ть предписаниям ГК. Виды источников гр. закон-ва: I
.
1) Законы – фед. и (по вопросам совместной компетенции) законы СРФ (которые должны строиться на основе и соответствовать ГК РФ). ГК принимался частями в период с 1994 по 2008 гг. 1 часть охватывает общие положения (принципы гр. права; субъекты и объекты гр. правоотношений; возникновение, изменение и прекращение гр. прав, защита; сроки; обязательства и др.). 2 часть посвящена отдельным видам обязательств (дог-ых и внедог-ых). 3 - наследственному праву и МЧП, 4 - правам и результатам интел-ой дея-ти и средствам индивидуализации товаров и их производителей. С момента введения в действие части 4 ГК, полностью утратили силу Основы гр. закон-ва СССР 1991 г. и ГК РСФСР 1964 г. Новый ГК РФ предусматривает принятие иных ФЗ для урегулирования отдельных институтов гр. права (ФЗ о юр. лицах и их гос. регистрации, об ипотеке и др). При этом при наличии прямого указания в ГК иной ФЗ может урегулировать соответствующее отношение иначе, чем предусмотрено ГК. 2) Подзаконные акты высокого ранга (иные правовые акты): Указы Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ и иным ФЗ (или, по сложившейся практике, приниматься и действовать до принятия соответствующего закона); Пост. Правительства РФ, которые могут содержать нормы гр. права, принятые на основании и во исполнение ГК РФ, ФЗ и указов Президента РФ. 3) Ведомственные акты, которые могут содержать нормы гр. права только в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, ФЗ и «иными правовыми актами». Могут издаваться только в форме пост., приказов, распор., правил, инструкций, положений, но не в виде писем и телеграмм. II. Общепризнанные принципы и нормы межд-го права и межд-ые договоры РФ. Для их действия, характерно: *обладают непосредственным действием; *имеют приоритетное действие, что предусмотрено Конституцией РФ. III. Обычаи делового оборота - это не противоречащие закону, иным обязательным для субъектов положениям правила поведения, сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательскойдея-ти. При этом не имеет юр. значения, зафик-ны ли эти правила в каком-либо док-те или нет. Обычаи традиционно отличаются от обыкновений. Обыкновение - сложившееся правило, которым согласились руководствовался стороны конкретного договора (т.е. это условия договора, и если ссылки в договоре нет на намерение сторон руководствоваться обыкновением, то последнее не учитывается как обязательное правило). IV. B рос-ой пр-ой системе весьма велико значение судебной практики. Судебный прецедент (вступившее в законную силу решение суда по конкретному делу) формально не считается источником права. Однако в ряде случаев высшие ВС РФ, ВАС РФ) дают разъяснения (пост. Пленумов) по содержанию и применению норм действующего законод-ва, которые не содержат новых НП, а содержат толкование пр. норм, обязательных для суд. системы. Вступление НПА в юр. силу. По общему правилувсе НА, содержащие нормы гр. права, подлежат обязательному офиц. опубликованию (Парламентской газете, «Российской газете или в «Собрании законод-ва РФ). ФЗ и НПА органов испол. власти  вступают в силу через 10 дней после опубликования (НПА оганов исп-ой власти подлежат не только официальному опубл-ию, но во многих случаях и госрегистрациив МЮ РФ), иные НПА (указы Президента и пост. Правительства) - после 7 дней офиц. опубл-ия. Акты теряют юр. силу в результате их непосредственнолй отмены вновь принятыми актами, либо при принятии нового акта в данной сфере. Может быть и иной порядок. Действие гр. законод-ва во t

.
По общему правилу гр-правовые НА не имеют обратной силы (искл.: обратное действие закона (его распространение на ситуации, возникшие после введения закона в действие) допускается лишь в случаях, когда это прямо предусмотрено в законе). Действие пространстве и по кругу лиц. Действие на всей территории РФ. Ограничение террит-го действия может вводиться лишь ФЗ и только в случаях, когда это необходимо для печения безопасности гос-ва, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Правила гр. закон-ва распрост-ся на рос-х субъектов гр. права (гр-н, юр. лиц и публично-правовых образований), на иностранных гр-н и юр. лиц, если иное не предусмотрено законом. Применение гр. законод-ва: 1. По характеру применения: *диспозитивные нормы – институт договора  *императивные нормы – институт исковой давности; 2. По аналогии: *аналогия закона, когда при пробелах в закон-ве, в договорном регул-ии и при отсутствии для данного случая обычая делового оборота применяется гр. закон-во, регулирующее сходные отношения; *аналогию права, когда при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гр. законод-ва (основные начала гр. закрн-ва, принципы). Следует подчеркнуть, что правила об аналогии закона и аналогии права используются в гр. праве только при применении законод-ва в строгом смысле слова, т.е. ФЗ. Они не могут распр-ся на действие подзаконных НА. 3. Толкования. При применение норм, необходимо учитывать способы толкования норм (грамматическое, логическое, систематическое, историческое; по объему: расширительное ограничительное. Необходимо учитывать волю законодателя. Цель толкования – вникнуть в суть (содержание) статьи.

4.Понятие и особенность гр. правоотношений.

Гр. правоотношение
- общественные отношения, урегулированные нормами гр. права, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, возникающих по основаниям, предусмотренным законод-ом, и действий субъектов, порождающих субъективные права и обязанности. Субъектный состав правоотношения - совокупность лиц, участвующих в данном правоотношении (минимум 2 субъекта - управомоченный и обязанный). Субъекты: *гр-не, юр. лица, РФ, * субъекты РФ, муниц-ые образования, ино-ые гр-не юр. лица. Содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности его субъектов. Субъективное право - мера возможного поведения управомоченного лица. Субъективное гр-ое право необходимо отличать от гр-го права в объективном смысле, представляющего собой совокупность гр-правовых норм, регулирующих общественные отношения. Субъективная обязанность - мера должного поведения лица. Для возникновения гр. правоотношения необходимо наличие определенных обстоятельств, называемых юр. фактами
(основания возникновения
, изменения и прекращения правоотношения).
Объект правоотношения
- это то, по поводу чего возникают гр. правоотношения: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; инф-ия; результаты интел-ой дея-и, в том числе исключительные права на них (интел-ая собственность); нематериальные блага (честь, достоинство, имя и др.). Особенности гр. правоотношений: 1. Субъекты гр. правоотношений обособлены друг от друга как в имущественном, так и в организационном плане, в силу чего они самостоятельны, независимы друг от друга, соотносятся друг с другом как равные; 2. Равенство участников обеспечивается нормами гр. права. Обязанный субъект во всех случаях находится в равном положении с управомоченным субъектом, т.е. в отношениях координации, а не субординации; 3. Диспозитивность регулируемых отношений гр. законод-ом указывает на то, что основными юр. фактами, порождающими, изменяющими и прекращающими гр. правоотношения, являются акты свободного волеизъявления субъектов – сделки; 4. В качестве юр. гарантий реализации гр. правоотношений применяются присущие только гр. праву меры защиты субъективных гр. прав и мер ответственности за неисполнение обязанностей, обладающие глав образом имущ-ым хар-ом (ден. компенсация). Важное значение имеет деление гр. правоотношений на виды: *
по субъектам: относительные правоотношения - в них все субъекты точно, поименно определены (обязательства в гр. праве – К-П, аренды и др., где все субъекты точно зафиксированы, могут быть конкретно, поименно названы); абсолютные правоотношения - в них лишь 1 сторона - носитель субъективного права точно определена (собс-ик имущества), а другая сторона - неопределенное, бесчисленное множество лиц, всякий и каждый обязан воздерживаться от нарушения прав собст-ка; многосубъектные по содержанию правоотношения, где имеются взаимные, встречные права и обязанности (правоотношении между жилищным управлением и нанимателем жилой площади по обязательству жилищного найма); *по направленности: регулятивные - большинство правоотношений, которые состоят из установленных для лиц юр. прав и обязанностей по совершению тех или иных действий, выполнению работ и т.д., или, напротив, по воздержанию от действий известного рода; охранительные - правоотношения, содержание которых состоит в применении к правонарушителю мер госпринуждения, санкций (например, уплата неустойки в гр. праве); они связаны с защитой прав и юр. ответственностью; 5. Содержание носит сложный хар-р.
5.     Понятие и способы защиты гр. прав.

Понятие - защита гр. прав: в широком смыслеохрана гр. прав – вся совокупность мер (правовых, экон-их, полит-их, организационных), обеспечивающих нормальный ход реализации прав; в узком смысле - это меры, которые направлены на восстановление или признание гр. прав и защиту интересов при их нарушении или оспаривании. Субъективное гр. право на защиту – это предоставление управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного хар-ра для восстановления его нарушенного или оспариваемого права. Элементы права на защиту: *возможность совершения управомоченным лицом собственных положительных действий; *возможность требования оспариваемого поведения от обязанного лица в компетентных органах. Предмет защиты - право и интерес. Защита охраняемого законом интереса, а не субъективного права, имеет место и в случае, когда в результате правонарушения само субъективное право прекращается (при уничтожении вещи, право соб-ти прекращается). Следовательно, в данном случае собств-ик может защитить не свое право, а свои интересы с помощью иска из причинения вреда, либо иным способом защиты. Формы защиты – это комплекс мероприятий по защите прав и охраняемых законом интересов: Юрисдикционная, т.е. защита прав в суде (общей юрисдикции, арбитражных, третейских, вышестоящих). Порядок: 1) общийобращение субъекта в суд (районный, городской, областной и т.п.): иск - обращенное об отправлении правосудия; заявление – по делам особого производства, где нет спора, это дела по установлению юр. фактов, имеющих юр. значение (о признании гр-н безвестно отсутствующими и объявлении умершими; ограниченно дееспособными или недееспособными и др; жалоба – обращение в Конституционный суд. 2) специальный – адм-ый, который применяется, если он прямо указан в законе. Средства защиты: жалоба, подаваемая в соответствующий управомоченный орган. В некоторых случаях применяются оба порядка (административно-судебный). В этом случае потерпевший, прежде чем предъявить иск в суд, должен обратиться с жалобой в гос. орган  (споры патентного хар-ра, дела в сфере управления). Неюрисдикционная это действия гр-н и организаций по защите прав и интересов, которые совершаются самостоятельно, без обращения в компетентные органы, т.е. самозащита гр. прав, при которой можно использовать различные способы, которые должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Способы – закрепленные законом материально-правовые меры принудительного хар-ра, посредствам которых производиться восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. Выбор способа определяются спецификой защищаемого права и хар-ом нарушения (например, способ -защиты, как возмещение убытков и взыскания неустойки – применяется при нарушении имущ-ых прав; пресечение действий, нарушивших право или создающие угрозу его нарушения - способ защиты личных неимущ-ых прав). При этом, самостоятельный выбор защиты определяется обстоятельствами. Различаю меру защиты и меру ответственности по основаниям применения, соц-му назначению и выполненным функциям, принципам реализации и др. По общему правилу, меры ответственности, в отличие от мер защиты, применяются лишь к виновному нарушителю субъективного права и выражаются в доп-ом обременении в виде лишения правонарушителя определенных прав или возложение на него доп-ых обязанностей. Меры ответственности – возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда, меры защиты – все остальное. 1) признание субъективного права (способ для защиты собств-сти, абсолютных - авторское право,  относительных прав) возникает при подвержении субъективного права сомнению, либо оспаривается (у соб-ка нет док-ов на собств-ть, он не может ее продать). Выход. Признание права может быть реализовано в суд-ом (судебном) порядке. При этом требование истца обращено к суду, а не к ответчику. Однако, в этом случае требуется доказать, что гр-н обладает соответствующим правом; 2) Восстановление положения существенного права до нарушения последнего, т.е. нарушенное право может быть прекращено и восстановлено путем устранения последствий правонарушения. Круг действий (возврат соб-ти собств-ку из чужого владения, выселение лица, самоуправно занявшего помещение). Восстановления права происходит в суде, либо иными способами. 3) Пресечение действий. Данный способ может применяться в сочетании с др. способами (взыскание убытков, неустойки) или иметь самостоятельное значение. Имеет длительных хар-ер. 4) Признание оспариваемой С. недействительной и применение последствий ее недействительности, применение последствий недействительности ничтожной С. это способ восстановления положения существующего права до нарушения права. 5) Признание недействительности акта гос. органа илиоргана МС -  обжалование действий исп. органов гр-ом в суде. Суд может принять решение в признании акта недействительным полностью и ли частично. По общему правилу, незаконные акты признаются недействительными с момента их издания, если они не стали таковыми с момента принятия нового закона. Этот способ защиты может сочетаться с др. способами (требование возмещения убытков). 6) Не применение судом акта гос. органа или органа МС, противоречащего закону. При этом, суду необходимо объяснить, почему он не применяет данную норму. И если суд компетентен, признать акт недействительным, он это делает, если нет, то игнорирует данный акт (районный суд не может признать недействительным акт Министерств и т.д.). 7) Присуждение к исполнению обязанности в натуререальное исполнение. Это самостоятельный способ (обязанное лицо должно совершить те действия, которые от него требуют в силу обязательств последнего. Обычно – это ден. компенсация, если потерпевший согласен. 8) Возмещение убытков и взыскание неустойкив сфере дог-ых и внедог-ых отношений. Всегда только ден. компенсация, которая может быть увязана с размером причиненного вреда (возмещение убытков), либо связана с ними косвенно, или вообще независима (взыскание неустойки). Убытки – это реальный ущерб + неполученная выгода. Неустойка – штраф, предусмотренный прямо законом, либо договором. 9) Компетенция морального вреда – ден. компенсация за физ. и нравственные страдания. Способ огранич-ся обстоят-ми: *требование могут быть заявлены только конкретными гр-ми, т.к. юр. лица таких страданий не испытывает; *нарушение права должно носить личный неимущ-ый хар-р; *в некоторых случаях компенсация за моральный вред должна прямо указываться в законе. 10) Прекращение, изменение правоотношенияпокупатель, при нарушении его прав, может отказаться от товара, либо потребовать замены. Чаще реализуется в суд-ом порядке, т.к связан с принудительным прекращением или изменением правоотношения, но не исключает самостоятельного применения. Перечень не исчерпывающий.
6.Понятие, общая хар-ка и классификация оснований возникновения гр. правоотношений.

Содержащиеся в гр. закон-ве нормы сами по себе не порождают, не изменяют и не прекращают гр. правоотношения (прав, обязанностей). Для этого необходимо наступления обстоятельств, предусмотренных гр-правовыми нормами – юр. фактов. Виды оснований: *единичный юр. факт (заключение  договора К-П – простой юр. факт); *2 или более юр. фактов – сложный состав, в который могут входит как действия, так и события (для возникновения права на страховое возмещение по случаю разрушения дома от землетрясения (события) необходимо наличие и другого юр. факта – действия - договора страхования, заключенного собст-ом дома со страховщиком). Сложные составы. Юр. составы порождают правовые следствия при условии возникновения составляющих их юр. фактов в строго определенном порядке и наличия их вместе взятых в нужное время (наследник, указанный в завещании может стать собств-ом наследуемого имущества при на следующих юр. фактов, разворачивающихся в строгий последовательности: составление завещания наследодателем; открытие наследства; принятие наследства наследником. Простой состав. Юр. составы порождают правовые последствия только при наличии всех вместе взятых необходимых юр фактов независимо от того, в какой последовательности они возникают (приостановление срока исковой давности наступает приналичии следующих фактов (безразлично, в каком порядке они накапливаются): нахождение истца или ответчикав составе ВС; перевод ВС на в/положение. Важно только то, чтобы эти 2 факта были в наличии, и то, что они возникли в течение последних 6 месяцев срока исковой давности). Перечень юр. фактов в ст. 8 ГК не исчерпывающий (это связано с экон-им развитием рыночных отношений). Классификация: *в зависимости от хар-ра течения: события – обстоятельства, протекающие независимо от воли чел. (стихийные бедствия, смерть, рождения); действия – совершаются по воле чел (исполнение обязательств, принятие наследства). Не все юр. факты порождают гр-правовые последствия, а лишь те из них, которые находятся в нормах гр. законод-ва. Действия бывают: правомерные – соответствовать требованиям гр. законод-ва; неправомерные – противоречащие требованиям законов, что влечет неблагоприятные последствия – санкции. Правомерные действия делятся на: юр. поступки – правомерные действия, которые порождают гр-правовые последствия независимо от желания субъекта достичь какого-либо результата (находка вещи, обнаружение клада. Эти действия, если даже субъект не предполагал этого, при определенных условиях порождают у них право соб-ти на найденную вещь, обнаруживший клад). К юр. поступкам относятся и создание произведений лит-ры, науки и искусства, т.к авторское право на них возникает в силу самого факта создания (автор может и не знать о комплексе своих прав); юр. акты – правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение, измен-ие, прек-иегр. правоотношений (подразделяются на адм-но-правовые и гр-правовые).. Судебные решения: *признание права собственности на самовольное строение и др. Адм-правовые (защита публичных интересов) – всегда совершаются с намерением вызвать соответствующие адм-но-правовые последствия: *лицензирование отдельных видов дея-ти - оказание страховых, банковских услуг, выполнение строительных работ; *изъятие земел. участков, неиспользуемых в соответствии с их назначением; *госрегисрация юр. действий, событий и прав – рег-ии подлежат права на недвижимое имущество и сделки с ними. Гр-правовые. Сделки совершаются с целью вызвать только гр-правовые последствия. Сделки – это действия гр-н и юр. лиц, направленные на установление, измен-ие, прекр-ие гр. прав и обязанностей (договоры – К-П, дарения, подряда и т.п.; завещание и др.). Общее между юр. актами и сделками – правомерные действия и спец. намерения. Различия: *юр.акты совершаются органами госвласти, МС; *юр. акты порождают гр. правоотношения и адм-ые последствия, а сделки только гр-правовые последствия; *орган, совершаемый адм. акт, суд. решение не становится участником правоотношения, в сделках – становится.



7.Правоспособность гр-н

Гр. правоспособность
-
принадлежащее каждому гр-у и неотъемлемое от него право, содержание которого заключается в способности (возможности) иметь любые допускаемые законом гр. права и обязанности. Только при наличии правоспособности возможно возникновение конкретных субъективных прав и обязанностей. Пр-ть - необходимая предпосылкавозникновения правообладания суб. права, которая приобретается не от природы, а в силу закона. П + Д (субъект должен обладать) + юр.факт = гр. правоспособнсотиь: субъект права и субъект. обязанности. Правосп-ть – это естественное право, которое признается за всеми гр-ми возникает с момента рождения и прекращается со смертью (факты фиксируются в актах гр. состоянии). Ей свойственно абстрактность и неотчуждаемость. Факты рождения и смерти устанавливаются по мед показателям: момент рождения – 1 вдох ребенка; момент смерти – биологическая смерть – необратимые процессы в организме чел., (при клинической смерти правоспособность теряется); спорные моменты – жизнь поддерживается искусственно. Закон в некоторых случаях охраняет права и интересы зачатого, но еще не родившегося ребенка (будущего субъекта права - к наследованию могут призываться гр-не, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Однако, это не означает, что зачатый, но не родившийся ребенок признается правосп-ым. Правоспособность как субъективное право нельзя смешивать с конкретными субъективными правами, возникшими в результате ее реализации, т.к. быть правоспособным еще не означает фактически, реально иметьконкретные права и обязанности, которые предусмотрены или попускаются законом (так, каждый может иметь право авторства на изобретение, но далеко не все его имеют). Содержание правоспособности – имущ-ые и личные неимущ-ые права и обязанности, которыми гр-н, согласно закону, может обладать, т.е. гр. правосп-ть  составляют не сами права, a возможность их иметь. Примерный перечень имущ-ых и личных неимущ-ых прав, дается в ст. 18 ГК: • иметь имущество на праве собственности; • наследовать и завещать имущество; • заниматься предпр-ой и любой иной не запрещенное законом дея-ью; • создавать юр. лица; • совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; • избирать место жительства и др. Все гр-не обладают = по содержанию правосп-ью, никто не имеет никаких привилегий и преимуществ в способности обладать правами. Однако, не все элементы, хар-щие = гр-ой правосп-ти, могут реализовываться полностью, во всем объеме (право гр-на избирать мест жительства, входящее в содержание правосп-ти, нельзя понимать в том смысле, что каждый гр-ин может поселиться в любом месте России, поскольку существуют территории, где действует особый режим (приграничная полоса, расположение в/част и т.п.). Гр-ин не вправе отказаться от правосп-ти или ограничить ее (т.е. правосп-ть неотчуждаема, кроме случаев указанных в законе: ограничение в качестве наказание за правонарушение, но ограничение не правосп-ти в целом, а только способности иметь отдельные права - занимать опред-ые должности, заниматься определенной дея-тью. Принуд-ое ограничение правосп-ти нельзя смешивать с лишением гр-на отдельных субъективных прав. Так, конфискация имущества по приговору суда означает лишение гр-на права собст-ти на определенные вещи и ценности, но не связана с ограничением правосп-ти. Свои права и обязанности гр-н осуществляет только под своим именем. Однако в некоторых случаях гр-н может пользоваться псевдонимом (писатель), либо менять имя в законном порядке, при этом гр-н обязан сообщить новое имя кредиторам, должникам и т.п.


7. Дееспособность граждан (понятие, значение, содержание)


Гр. дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать гр. и создавать для себя гражданские обязанности (офиц. опр.) Обладать дееспособностью - значит иметь способность лично (через представителя) совершать различные юр. действия: заключать договоры, выдавать доверенности и т.п., а также отвечать за причиненный имущественный вред (повреждение или уничтожение чужого имущества, повреждение здоровья и т. п.), за неисполнение договорных и иных обязанностей. Элементы деесп-ти: *сделкоспособность - способность к совершению сделок и *деликтоспособность - способность нести ответственность за неправомерные действия. Значение. Деесп-ть обеспечивает активное участие личности в экономическом обороте, хозяйственной жизни, реализации своих имущественных прав, в первую очередь права собственности, а также личных неимущественных прав. Д-ть граждан представляет большую ценность в силу того, что является юр. средством выражения свободы «суверенитета» личности в сфере имущественных и личных неимущественных отношений. Д-ть, как и правоспособность, нельзя рассматривать как естественное свойство человека, они предоставлены гр-м законом и являются юр. категориями. Поэтому закон устанавливает неотчуждаемость и невозможность ограничения по воле гр-на. Однако, Д-ть можеть быть ограничена иначе, как к случаях и в порядке, установленных законом (при злоупотреблении спиртными напитками или наркотическими веществами). Содержание Д-ти гр-на  как субъективного права включает следующие возможности: • способность гр-на своими действиями приобретать гр. права и создавать для себя гр. обязанности; • способность самостоятельно осуществлять гр. права и исполнять обязанности; • способность нести ответственность за гр. правонарушения. Содержание Д-ти гр-н тесно связано с содержаем их правоспособности, т.к.. содержание правоспособности составляют права и обязанности, которые физ. лицо может иметь, содержание Д-ти хар-ся способностью лица права и обязанности приобретать и осуществлять собственными действиями. Поэтому Д-ть есть предоставленная гр-ну законом возможность реализации своей правоспособности собственными действиями. В содержание Д-ти гр-а теперь входит и право заниматься предпринимательской дея-ью (необходима его госрегистрация в качестве ИП). Если же гражданин осуществляет данную дея-ть без госрегистрации, то к сделкам, которые он совершает, суд может применить положения, установленные для предп-ей (в частности, правила о безвиновной ответственности предп-ля за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, о недопущении ограничении его ответственности перед потребителем и др.). В с/х предп-ая деятельнос-ть без образования юр. лица может осуществляться в форме ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - объединение гр-ан, связанных родственными отношениями, имеющих в общей собст-ти имущ-ва  и совместно осуществл-их производственную или иную хоз. дея-ть, основанную на их личном участии. Членами крестьянского (фермерского) хоз-ва могут быть супруги и их близкие родственники, но не более чем из 3х семей, а также и гр-не, не состоящие в родстве с главой ферм-го хоз-ва (max количество которых не может, превышать 5 человек). Для образования крестьянского (фер-го) хоз-ва необходимо заключение соглашения между его участниками (разновидность договора простого товарищества). В отличие от правоспособности, дееспособность связана с совершением гр-ом волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня псих-ой зрелости. Различает несколько разновидностей Д-ти: • полная Д-ть; • частичная Д-ть н/л-их в возрасте от 14 до 18 лет; • частичная Д-ть малолетних в возрасте от 6 до 14 лет; • ограниченная Д-ть. Предусматривается также возможность признания гр-на полностью недееспособным (только по решению суда).

8. Дееспособность н/л-их


Дееспособность – это способность гр-на своими действиями приобретать и осуществлять гр-ие права, создавать для себя гр-ие обязанности и исполнять их. Дееспособность, как и правоспособность, неотчуждаема. Никто не может быть ограничен в дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. В отличие от правоспособности, дееспособность связана с совершением гр-ом волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня псих-ой зрелости. ГК закрепляет наличие и объем дееспособности граждан в зависимости от возраста. До 6 лет ребенок считается полностью недееспособным в силу абсолютной незрелости психики. Категория граждан от 6 до 14 лет признается в целом недееспособной (дееспособность малолетних (ограниченная). Н/л-ие в возрасте от 14 до 18 лет обладают частичной деесп-ью, поскольку могут совершать сделки с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя. В полном объеме гражданская дееспособность возникает с наступлением совершеннолетия (18 лет). Она означает и совершенно самостоятельную имущественную ответственность гр--на. Т.е. гр-н отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Приобретения полной дееспособности ранее 18 лет в следующих 2 случаях: 1) если гр-н вступает в брак до достижения 18 лет в случаях. Приобретенная таким образом полная дееспособность сохраняется и после расторжения брака до достижения гражданином 18 лет. 2) если достигший 16 лет гражданин работает по тр. договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпр-ой дея-ю - эмансипация. При согласии на эмансипацию н/л-го обоих родителей, усыновителей или попечителя решение о ней принимается органами опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия - судом. Н/л-е, не достигшие 14 возраста (малолетние), по общему правилу недееспособны, все сделки от их имени совершают только их родители, усыновители или опекуны. Однако 14 лет - достаточно большой промежуток для становления психики н/л-го, его интеллектуальной зрело­сти. Поэтому закон предусмотрел возможность совершения малолетними определенных сделок - от 6-до 14 лет. В этом возрасте малолетние вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки - сделки, которые направлены на удовлетворение обычных, каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи (покупка хлеба, молока, др. продуктов питания), и незначительные по сумме (зависит от уровня дохода родителей); сделки направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нот-ого удостоверения либо госрегистрации малолетние вправе совершать, поскольку такие сделки, как правило, не налагают на них обязанностей; сделки по распоряжению средствами. Указанные сделки совершаются под косвенным контролем законных представителей малолетнего для целевое использование средств малолетними. Реализуя предоставленные возможности, ребенок демонстрирует законным представителям свою зрелость, взвешенность и обоснован­ность заключаемых им гражданско-правовых сделок, что позволяет корректировать его поведение еще задолго до достижения дееспособ­ности в полном объеме. Малолетние, несмотря на обладание возможностью совершения определенных сделок, не несут самостоятельной ответственности, являясь недееспособными. Ответственность несут их родители, усыновители или опекуны в полном объеме, они же отвечают и за вред, причиненный малолетними. С достижением 14-летнего возраста н/л-ие наделяется правом совершать самостоятельно любые сделки, при условии письменного согласия его законных представителей. Согласие может быть получено как до совершения сделки, так и быть письменным одобрением уже состоявшейся сделки. Н/л-ие от 14 до 18 лет вправе самостоятельно и без согласия законных представителей, помимо сделок совершаемых малолетними, распоряжаться собственным заработком, стипендией или иными доходами; осуществлять права автора произведений науки, лит-ры или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интел-ой дея-ти; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, а также по достижении 16 лет быть членами кооперативов. Когда н/л-ий неразумно расходует заработанные средства, законные представители либо орган опеки и попечительства вправе вмешаться и ход-ть перед судом об ограничении или лишении н/л-го права самостоятельно распоряжаться заработком или стипендией. Следует иметь в виду, что отдельные права и обязанности возникают с достижение определенного возрасти, как например, право на приобретение огнестрельного оружия.
9. Недееспособные и ограниченно дееспособные граждане

Ограничение дееспособности граждан возможно лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом, и означает лишение гражданина способности своими действиями приобретать такие гражданские права и создавать для себя такие гражданские обязанности, которые он в силу закона уже мог приобретать и создавать. Ограниченным в дееспособности может быть как лицо, имеющее частичную дееспособность (от 14 до 18 лет), так и лицо, имеющее полную дееспособность. Н/л-ий от 14 до 18 лет может быть ограничен в праве самостоятельно распоряжаться заработной платой, стипендией, иными доходами или вовсе лишен этого права. Ограничение частичной дееспособности несовершеннолетних осуществляется судом по ходатайству родителей, усыновителей, попечителей либо органа опеки и попечительства. Законодатель прямо указал, что ограничение или лишение н/л-го права распоряжаться заработком или стипендией возможно "при наличии достаточных оснований", к которым можно отнести расходование денег на цели, противоречащие закону и нормам морали (покупка спиртных напитков, наркотиков, азартные игры и т.п.), либо неразумное их расходование, без учета потребностей в питании и одежде. Совершеннолетние граждане могут быть ограничены в дееспособности на основании судебного решения, и им назначается попечитель. Основанием для ограничения дееспособности гражданина является: злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, если при этом он ставит свою семью в тяжелое мат-ое положение. В данной норме заложено два юридических факта, которые должны быть в наличии одновременно: гражданин злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами и гражданин ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Например, если гражданин проживает один и злоупотребляет спиртными напитками, он не может быть ограничен в дееспособности. С момента вступления в силу решения суда об ограничении гражданина в дееспособности он может совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать зарплату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими лишь с согласия попечителя, а мелкие бытовые сделки гражданин с ограниченной дееспособностью вправе совершать самостоятельно. В случае прекращения гражданином злоупотребления спиртными напитками или наркотиками или когда семья лица, признанного ограниченно дееспособным, перестала существовать (развод, смерть, разделение семьи) и, следовательно, отпала обязанность этого лица предоставлять средства на ее содержание, суд отменяет ограничение его дееспособности. Согласно ГК РФ гражданин решением суда, с учетом заключения СПЭ, может быть признан недееспособным, если вследствие душевной болезни или слабоумия он не может понимать значение своих действий или руководить ими. На основании состоявшегося судебного решения недееспособному назначается опекун, который от имени недееспособного совершает сделки. В случае выздоровления или значительного улучшения здоровья гражданина, признанного недееспособным, суд признает его дееспособным и своим решением отменяет установленную над ним опеку.
10. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим

Длительное б/отсутствие гр-а, когда нет никаких сведений о месте его пребывания, создает неопределенность в реализации гр. прав и обязанностей этого гр-на и других лиц, связанных с ним гр. правоотн-ми. В данном случае гр-ое законод-во регулирует два правовых положения: признание гражданина по суду б/отсут-им и объявление гр-на по суду умершим. Гр-ин может быть признан в суд. порядке по заявлению заинтересованных лиц безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания. Необходимые условия: *безвестность отсутствия лица в постоянном м. жительства; *длит-ое (свыше года) неполучение сведений о месте пребывания отсутствующего; *невозможность устранить неизвестность его пребывания при помощи мер, принятых заинтересованными лицами и государственными органами; наличие суд. решения по заявлению заинтересованных лиц. Начальным моментом течения указанного срока считается день получения последних известий об отсутствующем. Если этот день установить невозможно, годичный срок исчисляется с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - с 1 января следующего года. Практическое значение и правовые последствия признания гр-а б/отсутствующим заключается в том, что: *его иждивенцам при наличии предусмотренных законом условий назначается пенсия; *супруг лица, признанного безвестно отсутствующим, может расторгнуть с ним брак; *прекращается Д поручения; *прекращается действие доверенности, выданной им или ему; *решением суда устанавливается над имуществом безвестно отсутствующего опека. Для постоянного управления имуществом б/отсутствующего на основании решения суда орган опеки и попечительства назначает лицо, с которым заключает Д о доверительном управлении этим имуществом. Следует отметить, что орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего гр-на назначить управляющего его имуществом. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет ранее вынесенное решение о признании его безвестно отсутствующим, а также отменяется опека над имуществом этого гражданина, прекращается выплата пенсий иждивенцам, брак может быть восстановлен органами ЗАГС по совместному заявлению супругов. Гр-н может быть в суд. порядке объявлен умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать гибель его от определенного несчастного случая, - в течение 6 месяцев. Законодатель выделил в особую норму категорию лиц, которые пропали без вести в связи с военными действиями: в/сл-ий или иной гр-н, пропавший без вести в связи с в/действиями, может быть в суд. порядке объявлен умершим не ранее чем по истечении 2 лет со дня окончания в/действий. При установлении юр. факта физ-й смерти гр-на днем прекращения его правосубъектности считается день ее факт-го наступления. В случае объявления умершим гр-на, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гр-на день его предполагаемой гибели. В этом случае днем смерти гр-на считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В тех случаях, когда гр-ин, объявленный умершим, появляется в месте своего жительства или в месте нахождения своего имущества, отменяется акт объявления его умершим и к нему возвращаются все имущ-ые и личные неимущ-ые права.

11. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц.

Понятие и признаки юр. лица. Юр. лицо - это наделенная гр-ой правосубъектностью организация, которая имеет в собственности или на основании иного вещного права (хоз-го ведения, оперативного управления) обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать имущ-ые и личные неимущ-ые права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юр. лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету и, как правило, - счет в банке. Наделение организаций качеством юр. лица является необходимым условием для их участия в хоз-ой жизни, в товарно-рыночных (коммерческих) отношениях, обеспечения защиты их прав, прав их учредителей и членов. Регулирование организации и функционирования юр.х лиц по ГК РФ отличается в соответствии с общими началами закон-ва универсальностью и диспозитивностью. Гр-не вправе создавать юр. лица, участвовать в них по своему усмотрению. При этом по общему правилу коммерческие организации, кроме унитарных и казенных предприятий, а также иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гр-ие права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов дея-и, не запрещенных законом. Правоспособность юр. лиц возникает в момент его создания (гос-ой регистрации) и прекращается в момент завершения его ликвидации внесением соответствующей записи в госреестр юр-х лиц. Признаки. 1) Организационное единство предполагает, что юр. лицо выступает и действует в гр.-правовых отношениях как единое целое. Юр. лицо имеет четкую устойчивую структуру, закрепленную в учр. док-ах. Дея-ть всех структурных подразделений юр. лица подчинена руководящим органам, которые формируют и выражают волю юр. лица вовне. 2) Имущественная обособленность означает, что юр. лицу принадлежит имущество на каком-либо вещном праве: праве собственности, праве хоз. ведения, праве опер. управления. Данное имущество обособлено от имущества учредителей (участников) юр. лица, что оформляется наличием самостоятельного баланса вида сметы. 3) Самостоятельная гр-правовая ответственность заключается в том, что по своим обязательствам юр. лицо отвечает лично всем принадлежащим ему имуществом. Учредители (участники) юр. лица или собственники его имущества по общему правилу не отвечают по обязательствам юр. лица. Искл. могут быть предусмотрены законом или учредительными док-ми. 4) Выступление в гр-ом обороте от своего имени предполагает возможность юр. лица от своего имени приобретать и осуществлять имущ-е и личные неимущ-е права, в том числе заключать гр-правовые договоры, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Классификация юр. лиц. Виды юр. лиц - это подразделения всей системы юр. лиц, основные группы организаций, отражающих состояние и направления экономико-соцальной и духовной жизни общества, участие гр-н в различных объединениях, имеющих гр-ую правосубъектность. Подразделяют: 1. По цели деят-ти: коммерческие; некоммерческие организации. Ком-ие организации - организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-ти. Они включают 3 основные разновидности: а) хоз. товарищества и общества. Хоз. товарищества: полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные). Участники полного товарищества (полные товарищи) занимаются предпринимательской дея-ю от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам своим имуществом. В товариществе на вере, кроме полных товарищей, существуют еще коммандитные, несущие ответственность по обязательствам товарищества в пределах суммы внесенных ими вкладов и не участвующие в предпр-ой дея-ти от имени товарищества. Хоз. общества: АО и ЗАО, ООО, общества с доп. ответственностью. Участники акционерного общества, ООО не несут ответственности по обязательствам общества. Участники общества с доп. ответственностью солидарно несут субсидиарную ответственность в размере стоимости их вкладов в уставный капитал общества; б) производственные кооперативы - это добровольные объединения гр-н на основе членства для совместной производственной или иной хоз. дея-ти путем объединения его участниками имущества и личного участия; в) гос-ые и муниц-ые унитарные предприятия основанные на праве хоз. ведения и оперативного управления. Все остальные организации, наделяемые гр-ой правосубъектностью (кроме публичных образований), приобрели в гр-ом законодательстве название некоммерческих, т.е. организаций, не имеющих в качестве своей основной цели дея-ти извлечение прибыли и не распределяющих свою прибыль (доходы) между членами и участниками организации. Это деление во многом носит формально-юр. характер. Перечень некоммерческих организаций охватывает организации различного профиля (политические, профсоюзные, кооперативные, религиозные, спортивные, «по интересам граждан» и др.). Ком-ие и некоммерческие организации в целях координации дея-ти, обеспечения защиты прав могут объединяться в различные объединения (например, хоз. ассоциации (союзы)). 2. По характеру прав учредителей (участников) в отношении юр. лица и его имущества: *юр. лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные права (хоз. товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы); *юр. лица, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право (гос. и муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые собственником учреждения); *юр. лица, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущ-ых прав (общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юр. лиц (ассоциации и союзы). 3. По признаку гос-ти: *гос. (унитарные предприятия, публичные образования) и *негосударственные юр. лица. В этом отношении сохраняет существенное значение деление разнообразных юр. лиц на: *предприятия - организации, занимающиеся хозяйственной дея-ю и действующие на своей «собственнической» основе (праве собственности; праве хоз. ведения и др.); *учреждения - управленческие, социально-культурные и иные субъекты, действующие на основе и в пределах публичной (гос-ой) собственности или иных собственнических отношений. Наряду с общим определением учреждения, рассматриваемого в одной паре с предприятием, в ГК РФ особо хар-ся учреждение как некоммерческая организация.
12. Образование юридических лиц.

Юр. лицо становится субъектом гр. права только в результате сложного юридико-фактического состава, включающего в себя принятие учредителями решения о создании юр. лица, принятие учредительных док-в, госрегистрацию юр. лица. Моментом создания юр. лица является момент внесения записи о его создании в единый гос. реестр юр. лиц. Отказ в госрегистрации допускается только в случаях, установленных законом: а) при непредставлении необходимых по закону док-ов; б) при представлении док-ов в ненадлежащий регистрирующий орган. Необходимым условием госрегистрации является принятие в установленной законом форме учредительных док-в юр. лица. Юр. лицо действует на основании устава (например, АО, фонд, общественная организация), либо учред-го договора и устава (например, ООО, ассоциация или союз), либо только учред-го договора (например, полное товарищество, товарищество на вере). В случаях, предусмотренных законом, юр. лицо, не являющееся ком-ой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида. Учредительный договор - заключается, а устав утверждается его учредителями (участниками). Юр. лицо, созданное 1 учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем. Содержание учредит. док-ов: наименование юр. лица, место его нахождения, порядок управления дея-ью юр. лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные законом для юр. лиц соответствующего вида. В учредительных док-ах неком-их организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций, должны быть определены предмет и цели дея-ти юр. лица. Предмет и определенные цели дея-ти ком-ой организации могут быть предусмотрены учредительными док-ми и в случаях, когда по закону это не является обязательным. В учредительном договоре учредители обязуются создать юр. лицо, определяют порядок совместной дея-ти по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его дея-ти. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления дея-ью юр. лица, выхода учредителей (участников) из его состава. Однако не каждый договор, заключаемый при создании юр. лица, относится к учредительным док-ам. Например, заключаемый учредителями АО договор о создании общества является договором о совместной дея-ти и не относится к учредительным док-ам АО. Особенности правоспособности юр. лиц. Пр-ть юр. лица означает способность иметь гр. права, соответствующие целям дея-ти, предусмотренные в учредительных док-ах, и нести связанные с этой дея-ью обязанности. Пр-ть возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Юр. лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Юр. лица, кроме лиц, финансируемых собственником учреждений, отвечают по обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Пр-ть должна соответствовать целям, которые предусмотрены в его учредительных док-ах. Отдельными видами дея-ти, перечень которых устанавливается законом, юр. лицо может заниматься только на основании спец. разрешения (лицензии). Юр. лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Место нахождения юр. лица определяется местом его госрегистрации. Коммерческие организации (за искл. унитарных предприятий, а также организаций, указанных в законе) имеют общую (универсальную) правоспособность - они могут иметь гр. права и нести гр. обязанности, необходимые для осуществления любых видов дея-и, не запрещенных законом. Некоммерческие организации - имеют спец. правоспособность (могут заниматься только той дея-ю, которая прямо указана в их учр. док-тах. Лицо, которое в силу закона или учредительных док-ов юр. лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юр. лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юр. лицу. От органов юр. лица необходимо отличать: *представительство - обособленное подразделение юр. лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы последнего лица и осуществляет их защиту; *филиал - подразделение, которое также расположено вне места нахождения юр. лица и осуществляет все или часть его функций, в том числе функции представительства. Ни 1 ни 2 не являются юр. лицами, они действуют на основании утвержденных для них положений, а их руководители - на основании доверенности.
13. Реорганизация юридических лиц

Реорганизация юр. лица может быть осуществлена в 5 формах: *слияние; * присоединение;  *разделение; *выделение; *преобразование. Реорганизация в любой из этих форм может быть осуществлена по решению учредителей (участников) юр. лица или органа юр. лица, уполномоченного на то учредительными док-ми. В случаях, установленных законом, реорганизация в форме разделения или выделения может осуществляться по решению уполномоченных гос-ых органов или по решению суда, а в формах слияния, присоединения или преобразования - с согласия уполномоченных гос-ых органов. Юр. лицо считается реорганизованным с момента госрегистрации и внесения соответствующих изменений в единый госреестр юр. лиц. Вопросы правопреемства при реорганизации юр. лица, при котором в зависимости от формы реорганизации применяются разделительные балансы или передаточные акты. Указанные док-ты утверждаются учредителями (участниками) или органом, принявшим решение о реорганизации, и представляются вместе с учредительными док-ми для госрегистрации и внесения соответствующих изменений в единый реестр. Так, в соответствии с передаточным актом права и обязанности переходят: *при слиянии - от каждого из лиц, участвующих в слиянии, к вновь возникшему юр. лицу; *при присоединении - от присоединенного юр. лица к юр. лицу, к которому осуществлено присоединение; *при преобразовании - от реорганизованного юр. лица к вновь возникшему юр. лицу. В соответствии с разделительным балансом права и обязанности передаются к вновь возникшим юр. лицам при разделении и выделении юр. лиц. Учредители (участники) юр. лица или орган, принявший решение о реорганизации, обязан письменно уведомить об этом кредиторов реорганизованного юр. лица. Последние вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства реорганизуемого юр. лица и возмещения убытков. При невозможности определения правопреемника, вновь возникшие юр. лица несут солидарную ответственность по указанным обязательствам.
14. Ликвидации юридического лица

Ликвидация юр. лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей к другим лицам в порядке правопреемства. Ликвидация может быть осуществлена: добровольно - по решению его учредителей (участников) или уполномоченного его органа, в том числе с достижением цели, ради которой оно создано (нецелесообразность дальнейшего существования; достижение или не достижение установленных целей и др.); принудительно - по решению суда в случае грубых неоднократных нарушений закона при его создании и функционировании, если эти нарушения носят неустранимый характер, в том числе при осуществлении регламентированной дея-ти без лицензии, а также в случае признания коммерческой организации, потребительского кооператива или фонда несостоятельным (банкротом). При этом, как пояснил К. Суд неоднократные нарушения закона в совокупности должны быть столь существенными, чтобы позволить арбитражному суду с учетом всех обстоятельств дела принять решение о Л. юр. лица в качестве меры, необходимой для защиты прав и законных интересов других лиц. Для хоз. обществ и унитарных предприятий предусмотрено основание для ликвидации – утрата имущества, т.е снижение стоимости чистых активов ниже уровня мин. размера уставного капитала. Порядок Л. Лицо, принявшее в соответствии с законом решение о Л. юр. лица, обязано незамедлительно сообщить об этом в госорган, ведущий единый госреестр юр. лиц, для внесения в него сведения о том, что данное юр. лицо находится в процессе ликвидации. При этом назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) и определяются сроки и порядок Л. По окончании срока для предъявления требований кредиторами составляется промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о Л., и на основании которого удовлетворяются требования кредиторов. Если денежных средств недостаточно (кроме учреждений) для удовлетворения всех требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юр. лица с публичных торгов. Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 1 - требования гр-н за причинение вреда жизни или здоровью; 2 - требования по выходным пособиям и оплате труда с лицами, работающими по тр. и авторским договорам; 3 - требования по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юр. лица; 4 - задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Требования кредиторов, предъявленные после установленного срока, не признанные Л-ой комиссий и не удовлетворенные из-за недостаточности имущества, считаются погашенными (при этом если не было иска в суд от кредиторов). Особые случаи удовлетворения требований кредиторов. После удовлетворения требований кредиторов оставшееся имущество передается учредителям (участникам), имеющим в отношении этого имущества в соответствии с законом вещные или обязательственные права. После завершения расчетов с кредиторами составляется ликвидационный баланс (завершающий). Л. юр. лица считается завершенной, а юр. лицо - прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый госреестр юр. лиц. Несостоятельность (банкротство) юр. лица. Как и в отношении граждан-предпринимателей (ИП), ГК РФ предусматривает возможность признания судом юр. лица (ком-ой организации, потребительского кооператива, фонда) несостоятельным, т.е. банкротом, если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. Такое признание влечет за собой Л. юр. лица (ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
15. Правовое положение хоз. товариществ

Хоз. товарищества – ком-ие организации с разделенным на доли учредителей уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное хоз. товариществом в процессе его дея-ти, принадлежит ему на праве собст-ти. Вкладом в имущество может быть все то, что имеет стоимостную оценку: имущественные права, ценные бумаги, деньги, имущество в натуре и др. Хоз. товарищества: полные товарищества и товарищества на вере. Полным товариществом признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпр-ой дея-ью от имени товарищества и несут ответственность по обязательствам товарищества принадлежащим им имуществом. Полная имущественная ответственность товарищей по обязательствам товарищества определяет положение о том, что любое лицо может быть участником только одного полного товарищества. П.т. действует на основании един-го учр-го документа – учр. договора, который кроме общих для юр. лиц положений должен содержать сведения о размере и составе складочного капитала, о долях и вкладах товарищей и ряд других, спец-ых для полного товарищества положений. П.т. не имеет индивидуального испол-го органа. Управление дея-ью осуществляется по общему согласию всех участников, имеющих по одному голосу, если учредительным договором не предусмотрено иное. Ведение дел осуществляется по общему правилу всеми участниками. При изменении состава участников (выход участника, смерть участника и т.д.) по общему правилу товарищество прекращает свою дея-ть, если учред-ым дог-м или соглашением оставшихся участников не предусмотрено иное. Товарищество на вере - это товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпр-ую дея-ть и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полные товарищи), имеется один или несколько участников - вкладчиков. Эти вкладчики (коммандитисты) несут риск убытков в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпр-ой дея-ти. Лицо может быть полным товарищем только в одном коммандитном товариществе. Управление дея-ью осуществляется полными товарищами (непосредственно участвуют в предпр-ой дея-ти товарищества и в управлении). Ведение дел от имени товарищества осуществляется либо каждым из полных товарищей, либо совместно всеми товарищами: требуется согласие всех товарищей на совершение сделки или товарищи выдают доверенность тем лицам (полным товарищам), которым поручено ведение дел товарищества. Товарищи не вправе без согласия остальных полных товарищей совершать от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки; солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества; вправе выйти из товарищества, заявив об отказе от участия в товариществе; передают долю участника в складочном капитале другому участнику или третьему лицу только с согласия остальных полных товарищей. Вкладчики - коммандитисты не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества, и могут выступать от его имени не иначе, как по доверенности. Они не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества. Права вкладчиков - получение части прибыли товарищества, причитающейся на их долю в складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным договором. При ликвидации товарищества вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на получение своих вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. При выбытии всех участвовавших в товариществе на вере вкладчиков оно должно быть ликвидировано или по решению всех полных товарищей преобразовано в полное товарищество. В любом случае товарищество на вере способно продолжать свою дея-ть, пока в нем остаются по крайней мере 1 полный товарищ и 1 вкладчик. Отличие товарищества от общества (ООО, ОДО, АО), которые тоже являются ком-ми организациямизаключается в том, что 1 товарищество - объединение лиц не только капиталом, но и своей дея-ью, а общество - только объединение денежных и иных финансовых вложений. 2 по субъектному составу участников. Участниками товариществ  могут быть ИП и (или) ком-ие организации, участниками хоз. обществ и вкладчиками в товариществах на вере, помимо ИП и ком-их организаций, могут быть гр-не и юр. лица. Госорганы и органы МС не вправе выступать участниками хоз. обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом. Ответственность учредителей: участники полного товарищества и полные товарищи в товариществе на вере солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества; участники хоз. обществ по общему правилу не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с дея-ью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (принадлежащих им акций). Искл., участники общества с доп. ответственностью, которые солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными док-ми общества. Вкладчики в товариществе на вере (коммандитисты), подобно участникам общества с ограниченной ответственностью, не отвечают по обязательствам товарищества и несут риск убытков в пределах сумм внесенных ими вкладов.
16. Правовое положение ООО

ООО – хоз. общество с разделенными на доли уставным капиталом, участники которого не отвечают по обязательствам и несут риск убытков, связанных деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники общества не обязаны лично участвовать в его деятельности, поэтому ООО должно иметь особые исполнительные органы. Их состав и компетенция определяются уставом ООО, утверждаемым учредителями и являющимся его единственным учредительным документом. Воля же учредителей на создание общества и условия участия в нем выражаются в решении учредителей и в договоре об учреждении общества. В ООО обязательна двухзвенная структура управления: общее собрание и исполнительный орган, но возможна и трехзвенная система управления (общее собрание – наблюдательный совет – исполнительный орган), если она специально предусмотрена уставом конкретного общества. Высшим (волеобразующим) органом общества является общее собрание (ОС) его участников, к компетенции которого отнесены: определение основных направлений деят. ООО; изменение устава (уставного капитала (УК)); образование и досрочное прекращение полномочий его исполнительных органов и ревизионной комиссии; утверждение годовых отчетов и бух. балансов, распределение чистой прибыли; реорганизация и ликвидация ООО. Испол-ый (волеизъявляющий) орган (ИО) осуществляет текущее управление его деятельностью и подотчетен ОС. Он может быть как коллегиальным (правление, дирекция), так и единоличным (президент, ген. директор). Коллегиальный орган должен быть предусмотрен уставом, а единоличный во всех случаях. Уставом ООО может быть предусмотрено создание наблюдательного совета (совета даректоров) (НС) как постоянно действующего органа его участников, контролирующего ИО , к компетенции которого может быть отнесено образование ИО, решение вопросов о совершении крупных сделок от имени ООО и подготовка и проведение ОС. Ревизионные комиссии (РК) (или исполняющие их ф-ии ревизоры), не являются органами ООО. Участниками ООО могут быть любые субъекты ГП, за исключением гос. и муниц. органов. Количество участников ограничено 50. ООО может быть создано и одним лицом. В этом случае отсутствует ОС. Участник ООО вправе произвести отчуждение своей доли или ее части как другим участникам ООО, так и иным 3-м лицам. В уставе может быть предусмотрена обязательность получения предварительного согласия на уступку своей доли другим участникам, а также вообще запретить уступку 3-м лицам. Участники ООО пользуются преимущественным правом приобретения доли, это может быть закреплено Уставом. Уставом может быть установлена необходимость получения согласия на переход доли наследникам (при отсутствии согласия компенсируется стоимость доли). Участники вправе выйти из ООО путем отчуждения своей доли ООО независимо от согласия других, если это предусмотрено Уставом. При этом он вправе получить действительную стоимость своей доли. Участники могут приобретать дополнительные права, предусмотренные Уставом (право голоса, превышающее пропорциональный размер доли в УК). Участник ООО, грубо нарушающий свои обязанности или затрудняющий своими действиями деят-ть ООО, может быть исключен из него, но только в судебном порядке.
17. Правовое положение АО

АО – хоз. общество, уставный капитал (УК) которого разделен на определенное количество одинаковых долей, выраженных ценными бумагами – акциями, а его участники (владельцы акций – акционеры) не отвечают по долгам АО и несут лишь риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акции по общему правилу свободно обращаются, в том числе на фондовых биржах. Следовательно, и выход из общества может быть осуществлен только путем отчуждения акций другому лицу. Устав АО является его единственным учредительным документом. Заключаемый учредителями договор, определяющий порядок осуществления ими деятельности по созданию общества, по своей юр. природе, является не учредительным, а договором о совместной деятельности. В момент гос. регистрации АО как ЮЛ этот договор прекращается. В Уставе АО наряду с общими сведениями, должны содержаться условия о категориях выпускаемых АО акций, их количестве и номинальной стоимости. При учреждении АО все его акции первоначально должны быть распределены среди его учредителей и оплачены ими по номиналу. Лишь после этого возможно проведение открытой подписки на акции (в ОАО). Наряду с общим собранием акционеров (ОСА), являющимся высшим (волеобразующим) органом АО, и исполнительным (волеизъявляющим) органом (ИО), в АО с числом участников более 50 обязательно создание наблюдательного совета (НСО) (совет директоров) как постоянно действующий (волеобразующий) орган акционеров, контролирующий управляющих (директоров) АО. Это трехзвенная структура. ОСА имеет исключительную компетенцию и включающую наиболее принципиальные вопросы жизни АО, которые не могут быть переданы на решение как ИО, так и НСО. Вместе с тем ОСА не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, прямо не отнесенным законом к его компетенции. НСО (совет директоров) тоже имеет исключительную компетенцию, определяемую не только законом, но и Уставом АО: вопросы подготовки и созыва ОСА; образование ИО АО и досрочное прекращение его полномочий; использование резервных и иных фондов АО; утверждение внутренних документов АО; дача согласия на заключение некоторых сделок; рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты. ИО АО может быть единоличным (дир., ген. дир.), либо коллегиальным (правление, дирекция, предусмотрено Уставом). По решению ОСА полномочия АО могут быть переданы наемному управляющему (индив. предпр. или комм. орг-ии), с которым заключается соответствующий гражданско-правовой договор. ИО осуществляет руководство текущей деятельностью и решает все вопросы не отнесенные к исключительной компетенции ОСА. ОАО вправе продавать свои акции, т.е. формировать УК, не только по закрытой подписке, но и путем открытой (публичной), т.е. свободной продажи акций всем желающим. В ОАО обязательна ежегодная публикация для всеобщего сведения годового отчета, бух. Баланса и счета прибылей и убытков (подтвержденных независимым аудитом). Количественный состав участников не ограничивается. ЗАО могут распределять свои акции только между учредителями или иным заранее определенным кругом лиц. Число участников не более 50. Участниками АО могут быть любые лица, может быть учреждено и одним лицом. В АО должен вестись реестр акционеров. Владельцы привилегированных акций АО (гарантируется получение заранее определенного дивиденда) по общему правилу не имеют право голоса на ОСА. Акционеры несут обязанность лишь по оплате приобретенных ими акций АО.
18. Гос. и муницип. унитарные предприятия: понятия, виды, правовой статус

УП – ком-ая организация, имущество которой остается неделимой собственностью ее учредителя. Создавший такое предприятие единоличный учредитель (публичный собственник) сохраняет за собой право собственности на переданное предприятию и приобретенное им в ходе своей дея-ти имущество, тогда как само предприятие как самостоятельное ЮЛ в силу закона наделяется лишь определенным ограниченным вещным правом, по сути, используя чужое имущество. Наемные работники, которые не участвуют в образовании имущества своего предприятия, не несут имущественной ответственности по его долгам, а потому и не имеют на это имущество каких-либо прав. УП несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам всем находящимся у него на ограниченном вещном праве имуществом учредителя. С другой стороны, УП не отвечает этим своим имуществом по долгам своего учредителя-собственника. Собственник несет ответственность по долгам УП лишь в субсидиарном порядке и только в случае его банкротства, вызванного выполнением указаний собственника.  УП обладает не общей, а целевой правоспособностью. Поэтому в его Уставе помимо общих сведений, должны содержаться сведения о целях, предмете и видах деятельности. Сделки совершенные УП с нарушением его правоспособности, являются недействительными. Подавляющее большинство сделок ГУП и МУП не вправе совершать без предварительного согласия учредителя-собственника. Более того, любым своим имуществом такое предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом. Кроме того, собственнику УП предоставлено право оспаривать в суде действительность заключенных его предприятием сделок, в которых сам учредитель не участвовал и истребовать имущество своего предприятия из чужого незаконного владения других лиц. УП может быть создано лишь одним публичным собственником – РФ, ее субъектом или (МО). Создание УП путем соучредительства не допускается. В фирменном наименовании УП должно содержатся указание на собственника его имущества (учредителя). Единственным учредительным документом УП является его устав, утверждаемый уполномоченным на то органом соответствующего публично-правового образования (органы исполнительной власти). Собственник имущества УП назначает ему руководителя (директора), который является единственным (единоличным) исполнительным органом, подотчетным собственнику. Учредитель наделяет УП уставным фондом, который не может быть менее 5 тыс. МРОТ для ГУП и 1 тыс. МРОТ для МУП. В случаях предусмотренных законом УП обязано публиковать отчетность о своей деят-ти для всеобщего сведения. Разновидности УП: основанное на праве хоз. ведения и на праве оперативного управления (казенное (КП)). КП создаются для производства ограниченно оборотоспособной продукции (вооружений) и продукции, предназначенной главным образом для обеспечения фед-х и иных публичных нужд, а также для использования имущества, необходимого для обеспечения безопасности РФ, реализации ее стратегических интересов. Право опер. управления КП по своему содержанию более узкое, чем право хоз. ведения. В частности, для совершения любых сделок КП по распоряжению имуществом требуется обязательное согласие собственника. У КП может быть изъято излишнее, используемое не по назначению имущество. При недостатке у КП своего имущества наступает субсидиарная ответственность их учредителей по долгам.
19.  Некоммерческие организации: понятие и виды.

Некоммерческие организации - это организации, не имеющие в качестве своей основной цели дея-ти извлечение прибыли и не распределяющце свою прибыль (доходы) между членами и участниками организации. Виды неком-их организаций: - потребительские кооперативы; - общественные и религиозные организации (объединения); - фонды; - учреждения; - объединения юр. лиц (ассоциации и союзы). ФЗ предусматривают иные виды неком-их организаций: автономные неком-ие организации, неком-ие партнерства и т.д. Потребительский кооператив -- это добровольное объединение гр-н и юр. лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Содержание дея-ти кооператива и основные вопросы статуса и функционирования определяются уставом. В Уставе определяются условия о размере и порядке внесения паевых взносов, ?? управления, в том числе те, решения по которым должны приниматься единогласно или квалифицированным большинством голосов и др. Члены потреб. кооператива обязаны в течение 3 месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем доп. взносов. Они солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части доп. взноса. Если кооператив в соответствии с законом и уставом занимается предпринимательской дея-ю, то полученные в результате этой дея-ти доходы распределяются между его членами. Общественные и религиозные организации и объединения - это добровольные объединения гр-н, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей (политических, соц-ых и др.). Участники (члены) организаций вправе передавать им имущество в собственность, но они не сохраняют на него (как и на членские взносы) каких-либо прав. Указанные организации вправе осуществлять предпр-ую дея-ть лишь для достижения целей, ради которых они были созданы, и соответствующую этим целям. Участники (члены) рассматри­ваемых организаций не отвечают по их обязательствам, а организации не отвечают по обязательствам своих членов (участников). Фонды - это не имеющая членства добровольная организация, учрежденная гр-ми и (или) юр. лицами на основе добр-ых имущественных взносов, преследующая соц-ые, благотв-ые, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Фонд использует переданное ему имущество для целей, определенных в его уставе. Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не несет ответственности по обязательствам своих учредителей. Фонд вправе осуществлять предпри-ую дея-ть лишь для достижения целей, ради которых он был создан, и соответствующую этим целям. При этом фонд вправе создавать хоз-ые общества и участвовать в них. В ГК РФ, ФЗ, уставах фондов определяется порядок управления ими, а также изменение устава и порядок лик­видации фондов. Учреждения  - это организация, созданная собственником (органом, выполняющим властные полномочия) для осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций неком-го хар-ра и финансируемая им полностью или частично. Имущественной основой учреждения является вещное право в форме опер. управления закрепленного за ним имущества - форме аналогичной (но не тождественной) имущественной основе казенных предприятий. Можно предположить, что категория «учреждение» может получить в последующем и более широкое распространение, например, при организации экон-ой жизни в области естественных монополий. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении дене. средствами. При их недостаточности ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества в субсидиарном порядке. Гос. или муниц-ое учреждение может быть бюджетным или автономным учреждением. Если в отношении бюджетного учреждения распространяются общие правила субсидиарной ответственности собственника имущества, то в отношении автономных учреждений по обязательствам последнего ответственность собственника не предусмотрена. Объединения юр. лиц - ассоциации и союзы - это объединения коммерческих организаций, создаваемые ими по договору в формах ассоциаций и союзов в целях координации их предпр-ой дея-ти, а также представления и защиты их имущественных интересов. Ассоциации и союзы являются обобщающими категориями, которые хотя и имеют неком-ий хар-ер, но создаются и функционируют в сфере коммерческих отношений, находятся на грани с ними (тем более, что «координация» коммерческой дея-ти может приносить прибыль). Однако, если ассоциация или союз непосредственно осуществляют предпр-ую дея-ть, они преобразуются в хоз-ые общества или товарищества. В настоящее время все более широкое распространение получают такие объединения, как холдинги (холдинговые компании), которые, не являясь по ГК РФ юр. лицом, имеют в немалой мере ком-ий хар-р и находят правовое обоснование через определение основного и дочерних хоз-ых обществ. Ассоциация или союз может иметь свое имущество, создаваемое из взносов образовавших объединение комих организаций. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, но последние несут субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации в размере и в порядке, предусмотренных учредительными докми ассоциации - учредительным договором. Предусматривается, что члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услугами.
22.                Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального вреда.

Нематериальные блага - не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителя блага и свободы, признанные и охраняемые действующим законодательством. К числу нематериальных благ можно отнести: жизнь, здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, не отчуждаемые и не передаваемые иным способом. Их признаки: 1) неотделимы от личности гражданина, их нельзя продать, подарить; 2) носят абсолютный характер, их владельцу противостоит неограниченный круг лиц, которые не должны нарушать его блага; 3) не распространяется исковая давность; 4) нормы защиты таких благ применяются, когда совершается неправомерное посягательство. Защита нематериальных благ осуществляется в соответствии с ГК РФ и другими законами, регулирующими данные правоотношения. Защита применяется в тех случаях и пределах, котрые вытекают из существа нарушенного нематериального права, а также последствий такого нарушения. Гражданско-правовая защита имеет место в 2 случаях: когда сущность нарушенного блага (права) и характер последствий нарушения допускают возможность использования общих способов гражданско-правовой защиты, предусмотренные ГК, а также когда ГК или иные законы предусматривают иные способы защиты. Специальные способы защиты предусмотрены для защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и юр. лиц, защиты права на имя, защиты интеллектуальной собственности. Среди общих способов защиты нарушенного права чаще всего используются возмещение причиненных убытков и компенсация морального вреда. При определении размеров компенс. МВ суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства, а так же учитывает степень физ. и нравств. страданий. Компенсация МВ осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущ. вреда. Способ и размер компенс. МВ: 1. Компенс. МВ осуществляется в денежной форме. 2. Размер компенс. МВ определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физ. и нравст. страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенс. вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Компенсация МВ осуществляется: *если нарушено немат-ое благо, то всегда; * если нарушено мат-ое благо, то в случаях, предусмотренных в законе о правах потребителей. Кроме общих способов защиты, существуют еще и специальные, применяемые в определенных ситуациях, например в случае причинения вреда здоровью, связанного с выполнением работником своих трудовых обязанностей. Закон закрепляет право граждан требовать по суду опровержения сведений, порочащих их честь, достоинство или деловую репутацию, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гр-на, распространены в СМИ, они должны быть опровергнуты в тех же СМИ. При защите прав авторства можно требовать от нарушителя: признания прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушению; возмещения убытков, включая упущенную выгоду; взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков; выплаты компенсации; принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их прав. По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти (например, защита прав умершего его наследниками).
20. Ц. бумаги как объекты гр. права

Ц.б. - это строго формальный док-т с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущ-ые права, осуществление которых возможно только при предъявлении Ц.б., которая подтверждает права ее владельца на определенные мат. и немат. блага – вещи, деньги, действия 3 лиц, др. Ц.б. Ц.б. бывают именные, предъявительные, с залоговым обеспечением или ограниченные в обращении, обычные и конвертируемые – обменные. Признаки: • обладает стоимостью; • удобное средство платежа; • строгая определенная форма с необходимыми реквизитами (отсутствие хотя бы 1 делает бумагу ничтожной. Реквизиты устанавливаются законод-ом и применительны к каждому конкретному виду Ц.б.); • точно определена конкретная сума дохода (дивидендов, %); • возможность передачи др. лицам (переход всех прав - удостоверительные Ц.б.); • легитимность Ц.б. – признание в законе данного док-та; •  осуществление субъективного гр. права (возможно лишь при предъявлении Ц.б. Утрата её влечет невозможность реализации закрепленного ею права). При этом лицо, утратившее Ц.б., вправе обратиться в суд с заявлением о признании утраченной Ц.б. недействительной и о восстановлении прав на неё. Классификация видов: 1) на основе способа обозначения управомоченного лица: а) предъявительскиеобладают наивысшей обороноспособностью, т.е. в Ц.б. не указывается определенное лицо. Держатель такой Ц.б. получает необходимые блага по Ц.б. лишь предъявив последнею (гособлигации, банковские сбер. книжки, приватизационные чеки и др.); б) именная Ц.б.выписывается на имя конкретного лица. Переход Ц.б. к др. лицу предусматривает соблюдение ряда правил, что хар-ет Ц.б. как малой оборотноспособностью; в) ордернаявыпускается на определенное лицо, но может передаваться др. лицам. Это осуществляется путем совершения передаточной надписи (индоссамент: • банковый – без указания лица или• ордерный – с указанием лица, которому должно быть произведено исполнение). Количество индоссаментов неограниченно, что указывает на высокую обороноспособность. Надлежавшим держателем ордерной Ц.б. будет лицо, имя которого стоит последним. Ордерная Ц.б. отличается повышенной надежностью, т.к. лицо, сделавшее передаточную надпись, несет ответст-ть не только за действительность права, но и за его осуществление. При этом ответственность пред владельцем несет непосредственно должник + лица, совершившие передаточные надписи, если они не сделали спец-ой оговорки: «без оборота на меня», которая устраняет их ответственность; г) документированные выполняются на бланках установленного образца, бездокументарные запись производится в реестре (могут быть только именные Ц.б., у лиц со спец. лицензией); 2) по правовому критерию, т.е. эмиссионные и неэмиссионные. Эмиссионные Ц.б. – закрепляют имущественные и неимущественные права, подлежащих удостоверению с соблюдением законной формы и порядка, размещаются выпусками, имеет = V и сроки осуществления прав внутри 1 выпуска, вне зависимости от t приобретения Ц.б. (акции, облигации, сберегательные сертификаты и др.); неэмиссионные Ц.б. - выпускается штучно, закрепляется за их обладателями индивидуальный V прав (чеки, векселя, коносаменты, складские свидетельства др.) 3) в зависимости от того, кто является лицом, несущим обязательства по Ц.б. (эмитентом) Ц.б. различают: *гос-ые - определяются законом, где обязательства могут носить краткосрочный хар-р (до 1 года), среднесрочный (от 1года до 5 лет) и долгосрочный (от 5 лет до 30). Они имеют форму госзаймов (гос. облигации Правительства). Гос. Ц.б. могут выступать в обращении также нац-но-гос-ого и адм-но-территориального образованиями, которые несут по ним самостоятельную ответственность, если только они не были гарантированы Правительством РФ; *Ц.б. частных лиц – гарантированы лишь имуществом этих лиц; 3) Ц.б. делятся по хар-ру имущ-го права на:-  денежные – дают право обладателям на получение ден. суммы (чеки, векселя, сбер-ые сертификаты); товрные Ц.б. - дают право на товары и услуги (целевые товарные облигации и жилищные сертификаты). При этом, Ц.б. как денежные, так и товарные дают право на участие в управлении АО, являются голосующими акциями. Облигация – Ц.б. с правом на получение ее держателем в предусмотренной ею срок ее номинальной стоимости или иного % (иное имущественное право). Это отношение займа, между владельцем - кредитором и должником – эмитентом (гос-во, ч/лица). Если гос-во выпускает Ц.б., то дефицит бюджета - цель содержание инфляции. Если ч/лицо (юр.), то доп. средства для формирования заемного капитала. Вексель - Ц.б. с правом получения в срок ден. суммы: простая и переводная (самому держателю и др. лицу). Чек - Ц.б. с письменным распоряжением банку об уплате держателю указанной суммы. Это срочная Ц.б., которая бывает именная – не подлежит передачи, и переводная. Обязательной предпосылкой выдачи чека является соглашение между чекодателем и плательщиком. Отличие векселя от чека: плательщик только банк – чек, любое лицо – вексель. Депозитный и сберегательный сертификат – письменное свидетельство банка о вкладе д. суммы с правом получения по истечении срока суммы вклада + % в любом учреждении данного банка (филиал, представительство). Для юр. лиц выдаются депозитные сертификаты, гр-ам – сберегательные. Оба вида могут быть именными или на предъявителя, срочными или довостребования. Срок по срочным вкладам – 1 год, при досрочной выдаче – сумма вклада и % ниже ставки. Банковская сберегат. кн. – Ц.б. удостоверяющая внесение в банк д. суммы и дающая право на получение д. суммы в соответствии с условиями д. вклада. Обладателям кн. являются гр-не РФ, иностранцы. Право предаются путем простого вручения. Коносамент  - товарораспределительный док-т с правом распоряжения и получения груза. Используется в сфере морской перевозки грузов. Это обязательство по выдаче груза предъявителю коносамента. Бывают именными, ордерными, на предъявителя. При составлении нескольких подлинников, выдача груза по предъявленному К. прекращает действие остальных экземпляров. Акция – Ц.б. с правом на получение части прибыли АО в виде дивидендов, право на участие в управлении, право на часть имущества после ликвидации. Бывают именные и на предъявителя (в настоящее t только 1); свободно образующиеся и ограниченно (ОАО и ЗАО); простые – с правом фиксир. дивиденда, получении части имущества после ликвидации; кумулятивные – накопление в течение года дивидендов и их выплата. Приватизационная Ц.б.- гос. Ц.б. целевого назначения, как платежноесредство для приобретения объектов приватизации (ваучеры). Понятие имущество – отдельные вещи или их совокупность (вещи и деньги и Ц.б.), не только вещные объекты, но и имущ-ые права, обязанности субъектов. Деньги – всеобщий эквивалент, заменяющий любой объект имущ-ых отношений. Д. – особый объект гр. права. Они могут быть предметом некоторых гр-правовых сделок: договоров займа, дарения, кредитных договоров. Они являются законным средством платежа в возмездных договорах. Функции Д: мера стоимости, средство обращения, средство накопления образования богатств, средство платежа, мировые Д. Ден. единицей РФ является руб. признание руб. законным средством платежа означает, что рубли могут служить средством погашения денежного обязательства, независимо от согласия кредитора принять их в счет платежа. Виды ден. расчетов: 1) расчеты посредством наличных Д - средством платежа являются Д. знаки; 2) безналичный расчет происходить путем цифровых записей об обращающейся ден. массе. При этом опред-ая Д. сумма списывается со счета субъекта и зачисляется на сочтет др. Данная форма не единственная, есть и др.
23.Понятие, признаки, виды сделок

Сделка – правомерное действие гр-н и юр. лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гр. прав и обязанностей. Признаки: *сделка порождает гр. правоотношения; *это волевой акт;*это правомерное юр. действие; *направлена на устанвлене, изменение или прекращение гр. прав и обязаннотсей. Для совершения сделки необходимо: *внутренняя воля и доведение до сведения др. лиц способами (волеизъявление): 1) прямое волеизъявление – в устной или письменной форме (согласие); 2) косвенное волеизъявление – лицо совершает такое действие, из сущности которого явно следует намерение заключать сделку. Такое действие называют конклюдентной (оплата проезда в транспорте); 3) изъявление воли по средствам молчания – только если это предусмотрено законом или соглашением сторон. Воля и волеизъявление должны соответствовать друг другу, иначе наступают последствия, которые лицо не желало. Мотив – психологический элемент, попудривший к совершению сделки: 1) юр. безразличие (покупка фотоаппарата); 2) имеющие юр. значение (для противоправных действий), что ведет к недействительности сделки. Мотив и цел всегда отличаются от ее основания – юр. результат, который достигается исполнением сделки. Виды: по числу участников: 1) односторонние - С., для которых достаточно выражения воли одной стороны (составление завлекания). С. создают обязанность у одного лица, но могут порождать обязанности у нескольких лиц (3) (только по закону или по соглашению) – подача заявления на регистрацию юр. лица; 2) двухсторонние или более – договорные С. – воли сторон встречные (воли сторон в одном направлении – одна цель (учредительный договор) и противоположные (арендодатель сдает квартиру в наем, ему важно доход и хор. состояние кв-ры, а съемщику наплевать); по экономическому содержанию: 1) возмездные – получение платы за исполнение обязанностей  (договор аренды). По общему правилу любой договор предполагается возмездным, если иное не предусмотрено законом или договором (если цена не установлена, то она определятся по ценам похожих товаров); 2) безвозмездная – если сторона по договору обязуется выполнить обязательства без встречного предоставления чего-либо (договор дарения); по моменту С.: 1) реальные - для совершения необходимо соглашение + передача вещи (рента, хранение), но не работы и услуги;  2) консенсуальные – для совершения достаточно воли сторон (договор К-П, розничная торговля – можно немного предержать товар). Как определить сделку? – смотри договор: если «обязуется» - консенсуальная, если «передает» - реальная, если «передает, обязуется предать – или 1 или 2; по значению основания действительности С.: 1) каузальные – имеют основания, при отсутствии последнего недействительны; 2) абстрактные – для закона безразлично основание (вексель, чек); по исполнению С. в определенный период времени: 1)срочныеопределен срок вступление в действие С. или  прекращение, или то и др. (возникновение – отлагательный срок, прекращение – отменительный срок); 2) бессрочные – вступление С. в силу немедленно; в зависимости от условий: 1) безусловные; 2) с условием: *под отлагательным условием  - не определен характер С., т.е. С. откладывается на неопределенный период (поступление в вуз); *под отменительным условием – хар-р С. не определен, С. заключена, но если возникнут определенные обстоятельства, то С. отменяется; по объему финн. вложений: 1) мелкие бытовые (зависят от возраста)дети до 14 и подростки от 14 до 18 лет, лицами ограниченными в дееспособности по решению суда; 2) крупные С. – отчуждение имущества, стоимость которого 25% и более балансовой стоимости актив общества, должно быть одобрено высшим руководством, собственником; по предмету С.: 1) С. с недвижимостью (К-П, аренда, залог и др); 2) С. с Ц.б. (вексельные); 3) фидуциарные (доверительные) С. – утрата доверия приводит к прекращению правоотношений в одностороннем порядке (передача имущества в доверительное управление).
24.             Форма сделок и последствия ее несоблюдения. Гос-ая регистрация сделок.

Для сделки юридически существенным является форма, в которой она совершена. Формы: Устная обмен высказываниями. У.ф. – возможно, если не предусмотрено исползовать др. форму сделки. Независимо от суммы, главное чтобы одновременно происходил обмен (товар – деньги). Устно нельзя делать С. с участием юр. лиц (искл. – одномоментная С. на небольшую сумму). Разновидность устной С. – совершение конклюдентных действий (готовность вступить в догов. отношения – продажа газ воды в автоматах). Конклюдентные действия (их разновидность) – выкладывание товара на прилавок (готовность продать). Письменная форма: *простая письменная – оформление письменного док-та, из содержания которого можно определить: участников С., их права и обяз-ти, условия С., и подписанный участниками. Несоблюдение простой пис-ой формы С.: 1) сторонам нельзя ссылаться на свидетельские показания, но разрешаются др. виды показаний (писм., вещ-ые). *Если оспаривается фактическое заключение Д. – нельзя ссылаться на свид-ие показания. *Если должник говорит, что деньги брал и отдал, а С. заключена в устной форме, то здесь свидет-ие показания будут учитываться. 2) Несобл-ие простой пис-ой формы влечет недействительность С., если это прямо предусмотрено в законе. Если бы Д. дарения был односторонним, то Вам можно было бы подарить вагон радиоактивных отходов. Д. дарения должен быть закл-н в простой пис. форме, или бцдет признан недействительным; *нотариальная. Любую С. можно оформить нотариально. Несоблюдение нотар-ой формы ведет к ее ничтожности (не порождает прав и обязанностей). Искл-е, если 1 из сторон исполнила обязательства по С. или полностью., или частично, а др. сторона уклоняется от нотар-го удостоверения, то такая С. в суде может быть признана в суде. Не соответствие С. закону всегда ведет к ничтожнотси С. (В Д. необходимо писать то, что не регулируется ГК, или регул-ся диспозитивно, а тло что императивно не надо). Недействительная С. – С., в отношении которой не соблюдены условия действительности С. Гос-ая регистрация С.это доп-ая стадия совершения отдельных видов С. письменной формы (с недвижимость, землей, морские суда, космические объекты – в связи с их большой стоимостью). Если З. предусмотрено, что С. подлежит госрегистрации, то до момента пока С. не будет зарегистрирована она будет считаться несовершенной. Требование госрег-ии не может быть установлено соглашением сторон. Госрег-я проводится в соответствии с гр. законод-ом и включает стадии: *прием док-ов, *правовую экспертизу док-ов и законность совершения С., *установление отсутствия противоречий между заявленными требованиями о регистрации и уже зарегистрированными правами на данный объект, *внесение инф-ии в ЕГР, * совершение надписей на правоустанавливающих док-ах. Различают регистрацию прав на недвижимое имущество и регистрацию С. с недвижимым имуществом. , влекущих переход права. В отношении С., влекущих переход права собственности, о требование госрег-ции самой С. отсутствует (икл. Д. продажи жил. помещения, предприятий, отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты). Все они подлежать госрег-ции и считаются заключенными с момента такой регистрации. Госрег-ции подлежит Д-ы об ипотек, аренды зданий или сооружений (свыше года срока аренды), Д. аренды предприятий; передача недвижимости в доверительное управление подлежит госрег-ции (сам договор не регистрируется). Отказ в госрег-ииможет быть обжалован в суд. Несоблюдение госрег-ии влечет недействительность С. В силу прямого указания З., такая С. – ничтожна. Процедура госрег-ции связана с затратами времени и средств (личное присутствие обязательно). Если уклоняются обе стороны – признается недействительной. Если уклоняется одна из сторон, то С. регистрируется на основании решения суда (если суд сочтет С. действительной). При этом сторона, которая вынуждена прибегать к помощи суда, несет расходы не только предъявление судебного иска, но и на в связи с задержкой госрег-ции С.Если суд признает недобросовестность одной из сторон в С. от ее надлежащего оформления и гос. рег-ции, то суд на это сторону возлагает обязанность возместить др. стороне убытки, вызванные задержкой. Решение суда – не факт уклонения стороны, уклонение может быть вызвано болезнью или др.
25.     Сроки в г-ом праве: понятие, природа, исчисление, виды

Сроки – момент или периоды времени, наступление или исчисление которых влечет определенные правовые последствия. Т.к. наступление (истечение) сроков не зависит от воли субъектов гр. права, они относятся к категории событий. Правила исчисления. Срок определяется календарной датой, истечением периода t, а также указанием на событие, которое неизбежно должно наступить. Сроки – периоды t определяются указанием на их продолжительность и исчисляются годами, месяцами, неделями, днями, числами. Особенность определения срока путем указания на событие, которое неизбежно должно наступить состоит в том, что участники гр. правоотношения не знают заранее точной даты его наступления. (Например, окончание договора пожизненного содер-ия закон связывает со смертью). Для исчисления срока важно точное определения его начала (срок начинает течь на следующий день после календарной даты или наступления событий, которыми определено его начало) и окончания (течение срока зависит от используемой единицы t: а) годами – истекает в соответствующий месяц и число (н.-01.04.95., о.- 01.04.98.). По аналогии таким же образом исчисляются сроки – квартала, месяцев, недель). Условия: • срок, исчисляемый месяцем, приходится на последний день этого месяца, если соответствующего числа в этом месяце нет. (28 и29 февраля); срок, определенный в полмесяца = 15 дням, независимо от числа дней в соответствующем месяце; • если последний день окончания срока выпадает на нерабочий день, днем окончания будет ближайший рабочий день следующий за нерабочим днем; •  Если срок установлен для совершения действия, оно может быть выполнено, по общему правилу до 24 часов последнего дня. Если же это действие происходить в организации, срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращается соответствующие операции (закончен рабочий день – склад закрылся); • все письменные заявления и извещения, предназначенные для организаций, на званые на почту или телеграф до 24 часов последнего дня срока, считаются поданными в срок. Классификация видов по критериям: 1) кто устанавливает:  законные сроки зафиксированы в законах и др. нормативно – пр. актах (общий срок И.д. 3 года); • договорные сроки – устанавливаются соглашением сторон; • судебные сроки – установленные судом, арбитражным или третейским судом (срок для опубликования опровержения сведений, порочащих честь и достоинство гр-на); 2) в зависимости от порождаемых сроком правовых последствий: правообразующие – эти строки определяют момент возникновения гр. прав и обязанностей (момент передачи вещи = моменту возникновения права соб-ти); • правоизменяющие – наступление или истечение срока влечет изменение гр. права и обязанностей (просрочка передачи вещи приводит к тому, что риск случайной гибели переходит на сторону, допустившую просрочку); • правопрекращающие – приводят к прекращению прав и обязанностей (если кредиторы наследователя заявят свои претензии в течение 6 мес. со дня открытия наследства, эти претензии считаются погашенными); 3) по хар-ру определения сроков:  императивные -  сроки определены законом и не могут быть изменены по соглашению сторон; • диспозитивные – сроки, предусмотренные законом, но могут изменяться по соглашению сторон; • абсолютно определенные - указывают на точный момент или период t с которыми связывают юр. последствия; • относительно-определенные – сроки хар-ся меньшей точностью, однако так же связаны с конкретным периодом или моментом t (срок по договору – 2 квартал, эти события должны непременно наступить); • неопределенные – имеют место, если законом или договором вообще не установлен временной ориентир, хотя правоотношения имеет временные границы; • общие – сроки имеют общее значение, т.е. касаются любых субъектов гр. права и всех однотипных случаев; • специальные – они устанавливаются в качестве исключений из общего правила и девствуют в случаях, прямо указанных в законе; 4) в зависимости от назначения сроков:  сроки осуществления гр. прав – сроки, в течении которых обладатель субъективного права может реализовывать те возможности, которые заложены в субъективном праве. Чаще всего они устанавливаются законом и иными норм. актами, но могут предусматриваться соглашением сторон: а) сроки существования гр. права – сроки действия субъективных прав во t доверенность может быть выдана на срок не более 3 лет); б) пресекательные сроки – назначение досрочно прекращения субъективных прав в случае их осуществления или ненадлежащего осуществления; в) претензионные – срок, в течение которого управомоченный субъект вправе (должен) обратиться к обязанному лицу (непосредственно, письменно с претензией до обращения в суд); г) гарантийный срок – должник ручается за товар и обязуется устранить недостатки за свой счет начала течения – день покупки, либо ввод в эксплуатацию; д) сроки годности, хранения, реализации. Просроченные товары продавать запрещено; е) срок службы - устанавливается производителем и должен обеспечиваться техническим обслуживанием; • сроки исполнения гр. обязанностей - сроки, в течение которого должник обязан совершить определенные действия, или наоборот отказаться от их совершения. Срок предусматривается законом, актами, соглашением между сторонами (договором). Различают: 1) общие весь период исполнение обязанности (срок поставки в 2001 г.); 2) договор о частных (промежуточных сроках выполения обязанностей в пределах общего срока (сроки отдельных партий товаров; • Сроки защиты гр. прав – в течение которого определенное лицо может требовать принудительного осуществления или защиты своего нарушенного права. Значение Всякое бытие, включая общественные отношения, регулируемые гражданским правом, существует во времени и пространстве, которое во многих случаях оказывает важное влияние на их развитие. Истечение определенного отрезка времени (срока) имеет большое значение в гражданском праве. Оно представляет собой юридический факт, с которым закон связывает различные гражданско-правовые последствия. Роль сроков в гр. правоотношениях значительна. Они указывают начало и конец действия правоотношения, устанавливают необходимость совершения предусмотренных действий, вносят определенность в гражданские правоотношения, дисциплинируют их участников. В договорных отношениях сроки зачастую служат их обязательственным элементом. Правильное применение сроков обеспечивает осуществление и охрану прав участников гр. правоотношений
26.  Недействительность сделки: понятие, виды, последствия.

Достижение в сделке правовых последствий возможно в том случае, если она будет удовлетворять условиям, с которыми закон связывает ее действительность. Условия действительности С.: 1) законность содержания (С. не должна противоречить никаким НА); 2) правоспособность и дееспособность участников; 3) соответствие воли волеизъявлению, т.е. лицо реально будет стремиться к достижению результата; 4) соблюдение формы. С. должны совершаться в простой пис. форме, за искл-ем С., требующих нотариального удостоверения. Соблюдение простой пис. формы не требуется для С., которые могут быть совершены устно. Т.е. содержит элементы: - субъекты С. - субъективная сторона (воля и волеизъявление); - форма (устная, письменная: простая, нотариальная, госрегистрация); - содержание (соответствие закону, либо соответствие основам правопорядка и нравственности), порок любого из элементов C. приводит к ее недействительности. При этом, наряду с отдельными составами недействительных С., закон формирует общую норму – недействительной считается любая С. не соответствующая треб. закона или иным правовым актам (когда С. не имеет пороков, но противоречит по своей направленности и по своему содержанию треб. закона). Пример, гр-н приобрел строительный материал у неизвестного водителя, однако в последствии выяснилось, что водитель не является собственником этого материала. В зависимости от дефектного элемента С.: на виды: 1) С. с пороком субъекта: а) связан с недееспособностью (ограниченной) гр-н (по решению суда при заболеваниях или злоупотреблениях), либо частичной дееспособностью (малолетних – 6-14 л.,  несовершеннолетних – 14-18 л.). По таким сделкам дееспособная сторона обязана, помимо исполнения общего требования по недействительным сделкам, возместить др. стороне реальный ущерб, понесенной в результате заключения недействительной С., при этом это условие действует, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности др. стороны и этот факт нужно доказать (сложно на практике). Если недееспособным гр-н, или малолетним (до 14л.) совершена С., она считается недействительной с момента ее заключения, однако, если эта С. совершена к выгоде малолетнего или недееспособного, с. признается действительной по решению суда при предъявлении требований законными представителями. Если С. совершена несовершеннолетним гр-ми (после 14л.) и гр-ми с ограниченной судом дееспособностью, то она будет считаться недействительной, если С. требует согласия законных представителей. Отсутствие согласия не делает С. недействительной. Согласие может быть дано и после совершения С., если это оправдано; б) связан с правоспособностью юр. лиц: - С. выходящие за пределы спец. правоспособности (юр. л обладают правоспособностью в соответствии с целями, установленными в их учредительных документах), либо С., совершенные юр. л. работающими без лицензии и нанесли вред правам, интересам, здоровью гр-н; обороне страны и безопасности гос-ва; - С., совершенные органами юр. л. с превышением полномочий могут быть признаны недейств-ми, если доказано, что др. сторона в С. знала или должна была знать об указанных ограничениях. Закон признает только ограничения полномочий органа юр. л. , которые отражены в учредительных док-ах, если нет, то С. считаются действительными; 2) С. с пороками воли: а) С., совершенные без внутренней волиэто С. под влиянием насилья, угрозы, злонамерением, а также с гр-ми не способными понимать значение своих действий или руководить ими. В данном случае воля у гр-на отсутствует, а волеизъявление – др. лица, но отражает ее гр-н, непонимающий значение своих действий, либо гр-н, которому угрожают; б) С., в которых внутренняя воля сформировалась неправильно – это С. с обманом, заблуждением, Кабальные С. Обман умышленное заблуждение (искажение о представлении о самой С., + искажение мотива и цели). Заблуждение отличается от обмана – не является умышленными действиями. Недействительность С. при заблуждении признается в том случае, если заблуждение будет признано судом как существенное. Кабальные С. – следствие тяжелых обстоятельств, что побуждает заключить С. на крайне невыгодных условиях для себя. 3) С. с пороками формы. Несоблюдение простой пис. формы влечет недействительность С. только в случаях спец-но указанных в законе. Несоблюдение же требований законом нотариальной формы и госрегистрации, всегда ведет к недейств-ти С. 4) С. с пороками содержания признаются недейств-ми вследствие расхождения условий С. с требованиями закона и иных правовых актов: а) заведомо противоправные основам правопорядка и нравственностиквалифицир-ый состав =  квалифицир-ый субъективный момент + цель, при этом более жесткое наказание. Т.е., если действовали с умыслом обе стороны, но одна исполнила запланированное, а др. нет, то со стороны получившей исполнение по С., будет взыскано в доход РФ как все ею полученное, так и все, что она сама должна была исполнить по этой С; б) мнимые и притворные С. – это где М. С. совершается для вида, П. для прикрытия др. С. (при М. – дог-р дарения, чтобы избежать конфискации; П. – где С., которая прикрывает – ничтожна, С., которую прикрывают – действительна, если она не противоречит закону). В гр. праве существует деление недействительных С. на оспоримые и ничтожные: Оспоримая С. – недействительны в силу признания ее таковой судом. До вынесения решения суда никто не может признать О. С. недействительной: (С. с юр.л., выходящие за пределы его правоспособности, либо совершенные представителями юр.лиц с превышением полномочий; С. несовершеннолетних после 14 л., гр-н огранич-ой дееспособностью, С. с пороками воли могут быть признаны судом недействительными в течение 1 года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах, являющихся основанием недействительности С. Для С. под влиянием насилия установлен спец. срок - его течение начинается со дня, когда прекратилось действие насилия). Ничтожная С. – неоспорима, она не требует факта признания ее таковой в судебном порядке: (С. не названные в ГК как оспоримые – ничтожны. В частности ничтожны С. – мнимые и притворные; С. недееспособных гр-н; С. не соответствующие треб-ям закона, совершаемые с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности; С. без соблюдения требований закона нотариальной формы или госрегистрации. Поскольку ничтожная С. недействительна и без признания ее таковой, то закон устанавливает только срок исковой давности для предъявления требований о применении последствий недействительности ничтожной С. Срок  = 3 годам со дня, со дня, когда началось исполнение ничтожной С.). Последствия Недействительности С. По общему правилу при нед. С., каждая сторона обязана возвратить др. стороне все полученное по сделке, а при невозможности возместить в натуре, возместись деньгами (двусторонняя реституция). Если С.исполнена лишь 1 стороной, то только она вправе требовать возврата переданного (односторонняя реституция). При ничтожности С., совершенной с целью, противоправной основам правопорядка и нравственности влечет более серьезные последствия. Если обе стороны, действуя умышлено, исполнили С., все полученное ими по С. взыскивается в пользу РФ. При исполнении С. лишь одной стороной с др. стороны взыскивается в доход РФ все полученное ею и все причитавшееся с нее 1 стороне. При наличии умысла только у одной стороны, все  полученное ею по С. подлежит возврату др. стороне, а полученное не причитавшееся 1 стороне взыскивается в доход РФ.
29.Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности.


Термин «право собственности» понимается в 2 значениях: право собственности в объективном смысле и право собственности в субъективном смысле. Право собственности в объективном смысле — совокупность правовых норм, регул-щих отн-я собственности. Право собственности в субъективном смысле – юридически обеспеченная возможность лица осуществлять правомочия - собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, он вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Владение – юр. обеспеченная возможность удержания имущества в сфере своего хоз-го господства. Пользование – юр. обеспеченная возможность извлечения из имущества его полезных свойств. Распоряжение – юр. обеспеченная возможность определения юридической судьбы имущества. Право собственности – абсолютное правоотношение, обязанными лицами в нем выступают все лица, помимо собственника, на них возлагается юр. обязанность воздерживаться от любых действий, препятствующих собственнику владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению. По общему правилу, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Объектом субъективного права собственности (который иногда именуют просто "собственностью") всегда является вещь. В ГК говорится об объектах интеллектуальной собственности (результатах интел-ой дея-ти человека), однако право собственности как вещное право в собственном смысле этого слова не применяется к таким объектам, кот. не являются вещами. Право собственности и право интеллектуальной собственности – абсолютно различные правовые понятия, поэтому само название, указанного правового института "интеллектуальная собственность" представляется некорректным. Формы собственности: Частная (граждан и юр.лиц). Гос-ая (РФ и субъектов РФ). Муниципальная (городов, поселков, других МО). В скобках приведены виды собственности, в пределах каждой из форм. Если один объект принадлежит нескольким субъектам, то независимо от того, какую форму собственности они представляют, возникает общая собственность. Общая собственность не образует ни самостоятельной формы собственности, ни отдельного вида собственности.

27. Исковая давность (понятия, значение, правила применения)

И.д. – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (в судебном порядке). Значение. Институт И.д. облегчает установление судами объективной истины по делу и тем самым содействует вынесению справедливых решений (т.е., если бы не было И.д. была бы вероятность утраты док-ов, а также вероятность неадекватного отражения обстоятельств дела). И.д. содействует стабилизации гр. оборота, устранению неопределенности, скорейшему разрешению споров. И.д. укрепляет договорную дисциплину, стимул-ет активность участников, усиливает взаимный контроль за исполнением обязательств. Право на иск в процессуальном и материальном смысле. Право на иск – обеспеченная законом возможность заинтересованного лица обратиться в суд с требованием о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком в целях защиты нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса лица. Право на иск состоит из 2 правомочий: 1) право на предъявление иска – право в процессуальном смысле – это право требовать рассмотрения и разрешение спора в процессуальном порядке по ГПК. Право на иск в процессуальном смысле не зависит от истечения сроков, т.е. в суд можно обратиться независимо от истечения срока И.д.. 2) право на иск в мат-м смысле  - это возможность принудительного осуществления требования истца через суд. Истечение И.д. погашает именно это возможность и служит основанием для отказа в иске. Императивность правил об И.д. Правила по И.д. носят императивный хар-р. И.д. применяется судом только по заявлению стороны. И заявить о неприменении И.д. можно лишь в отношении уже возникшее спора, до вынесения решения по делу. Т.о., право на иск в проц-ом порядке реализуется заявителем независимо от истечения сроков ИД, но право на иск в мат-ом смысле (получение принудительной защиты) возможно только в пределах давностного срока. ИД применяется судом по заявлению стороны в споре, сделанному до момента вынесения решения, т.е. действует, как возражение против иска, которое ответчик может выдвигать или нет. Если ответчик не ссылается на истечение ИД, суд не вправе учитывать это обстоятельство при вынесении решения. Виды. 1) Общие сроки И.д. – 3 года, распространяется на все правоотношения, кроме тех, в отношении которых установлены сец-ые сроки. 2) Спец-ые сроки И.д. – применяются к отношениям указанным в законе требованиям. Они менее продолжительны (сокращ-ые сроки). Годичные срок по искам вытекающий и ненадлежащего качества работы, выполненной по договору подряда (кроме зданий и сооружений); из перевозки грузов и др. Эти сроки призваны стимулировать скорейшее предъявление иска для правильного разрешения дела. Продолжительный срока И.д. – 10 лет, установлен для исков о применении последствий недействительности ничтожной С, исчисляемый со дня, когда началось ее исполнение. И.д. отличается от иных сроков тем, что иные сроки могут быть изменены соглашением, а И.д. -  только с соответствии с законом. Начала течения срока И.д. – И.д. начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В ряде случаев ГЗ непосредственно определяет момент начала ИД – по обязательствам с точно определенным сроком исполнения обязательств; в транспортных обязательствах. Приостановление СИД возможно лишь, когда: а) предъявлению иска препятствовало действие непреодолимой силы; б) истец или ответчик находились в ВС, переведенных на в/положение; в) Правительство РФ на основании ФЗ была введена отсрочка обязательств (мораторий); г) действие закона или иного НПА, регулирующего соответствующие отношения, было приостановлено. После прекращения названных обстоятельств, течение ИД продолжается на оставшийся период, а практически удлиняется до 6 месяцев, в интересах потерпевшего. Особым случаем приостановления ИД ГЗ называет оставление предъявленного иска в суде без рассмотрения, возможного по причинам, предусмотренным ГПК. Перерыв срока – время действия И.д. начинает течь по-новому с момента наступления требуемого события. Перерыв имеет место при наступлении события ( если в установ-ом пороке предъявлен иск, а также если обязанное лицо совершило действия, свидетельствующие о признании им долга. После перерыва течение срока начинается заново. В исключительных случаях ГЗ допускает восстановление СИД по решению суда, когда суд признает уважительной причину пропуска СИД по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.). Причины пропуска СИД могут признаваться уважительными, если они имели место в последние 6 месяцев срока давности (ст.205). Требования, на которые И.д. не распространяется. По общему правилу И.д. распространяется на все гр. правоотношения. Искл-е: 1) если указано в законе  (нарушение Л. неимущ-ых прав, нематериальных благ, на требование вкладчиков к банку о выдаче вкладов, на треб-ия о возмещении вреда, причиненного ж. и з. гр-на. При этом в последнем случае требования, предъявленные по истечение срока давности 3 года, удовлетворяются не более чем за 3 года, предшествующие предъявлению иска. 2) И.д. не применяется к требованиям собственника или иного владельца, от устранения всяких нарушений его прав, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (негаторный иск). Перечень не исчерпывающий.

 
28. Представительство и доверенность по гражданскому праву

Представительство (далее – ПР)  – особое ГП отношение, суть которого состоит в том, что действия, направленные на приобретение, изменение или прекращение граж-их прав и обязанностей, совершает одно лицо (представитель), а эти самые гр. права и обязанности возникают, изменяются или прекращаются у другого лица (представляемого), а не у представителя. По общему правилу представитель действует от имени представляемого безвозмездно. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении других лиц, представителем кот. он одновременно является. Некот. действия (например, усыновление), в силу их тесной связанности с личностью гр-на, не могут осуществляться от его имени представителем. Не является представителем юр. лица орган юр. лица, действующий от имени юр. лица, на основании закона или учредительных док-в юр. лица. ПР может основываться на Д ти, законе, акте уполномоченного гос.органа или органа МС, а также явствовать из обстановки (например, продавец в магазине). Обязательное ПР возникает из закона, адми-го акта (например, родители в силу указания закона являются законными представителями своих н/л-их детей), в таком случае и полномочия представителя определяются законом либо адм-ым актом. Добровольное ПР возникает на основании Д-ти. Если у лица отсутствуют полномочия по представлению другого лица, либо представитель вышел за пределы установленных полномочий, сделка, совершенная представителем, действующим без полномочий (с превышением полномочий), считается совершенной от имени и в интересах данного совершившего ее лица (представителя без полномочий, либо с превышением полномочий), однако последующее одобрение указанной сделки представляемым лицом делает ее заключенной от имени представляемого, причем не с момента одобрения, а с момента ее совершения. Особенности коммерч. ПР : представителем может быть только предприниматель, постоянно и самостоятельно занимающийся представительской дея-ью; представляемым может быть только предприниматель; ПР осущ-ся при заключении договоров в сфере осуществления предпринимательской деят-ти. В отл. от обычного представителя, коммерч. представитель м/б представителем одновременно обеих сторон сделки, если согласие на то дали стороны либо такая возможность прямо предусмотрена законом (например, при биржевых сделках). Коммерч. ПР по общему правилу носит возмездный характер. Коммерч. ПР основывается на договоре поручения, заключенном в письменной форме. Коммерч. представитель обязан сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках, в кот. он выступал в качестве коммерческого представителя, даже после исполнения соответствующего поручения. Доверенность (Далее – Д). Д – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверителем) другому лицу (поверенному), для представительства перед третьими лицами. Д выдается как поверенному, так и третьим лицам, с кот. поверенный будет совершать юридически значимые действия от имени доверителя. По общему правилу Д составляется в простой письменной форме. Нотариальное удостоверение Ди необходимо, когда она выдается для совершения сделок, требующих нотариального удостоверения, гос-ой рег-ии. К нотариально удостоверенным приравниваются Ди выданные дежурным врачом, начальником исправительного учреждения, администрацией учреждения соц. защиты (для военнослужащих, заключенных, лиц, находящихся в учреждениях соц. защиты). Упрощенные требования – к Д-ям на получение заработной платы, корреспонденции, пенсий, пособий, стипендий, авторского вознаграждения, вклад ов граждан в кредитных учреждениях – могут быть удостоверены организацией, в которой доверитель работает (учится), ЖЭКом, администрацией больницы, либо кредитным учреждением (при получении выплат и вкладов) или почтой (при получении выплат и корреспонденции). Д, выдаваемая юр. лицом в простой письменной форме, должна быть подписана рук-лем юр.лица и скреплена печатью юр. лица Д, выдаваемая гос.(муниц.) унитарным предпр-ем, гос. (муниц.) учрежд-ем, на получение (выдачу) матер. ценностей, должна быть также подписана глав. бух-ом данного юр. лица. Виды Д-ей: 1) Генеральная – по всему объему деятельности юридического лица или общему управлению имуществом гражданина (генеральная доверенность выдается, например, руководителю филиала юридического лица). Специальная – выдается на совершение комплекса взаимосвязанных действий. Разовая – выдается на совершение одного конкретного действия. Д может быть выдана на срок не более 3 лет (с момента выдачи Ди), если в Ди не указан срок ее выдачи, она действует в течение 1 года с момента выдачи. Поверенный может осуществить передоверие только 1) если Д ему выдана с правом передоверия; 2) Поверенный вынужден осуществить передоверие в силу возникших обстоятельств, если передоверие осуществление в интересах доверителя. Передоверие осуществляется путем выдачи Ди первоначальным поверенным новому поверенному, нотариальное удостоверение Ди, выдаваемой в порядке передоверия, является обязательным. Д, выдаваемая в порядке передоверия, не должна предоставлять новому поверенному полномочий больше, чем было предоставлено доверителем первоначальному поверенному по первоначальной Ди. Первоначальный поверенный обязан известить доверителя о передоверии и о лице, которому осуществлено передоверие (новому поверенному), в противном случае первоначальный поверенный отвечает перед доверителем за действия нового поверенного как за свои собственные. Основания прекращения Ди: Истечение срока, отмена Ди доверителем, отказ поверенного, ликвидация доверителя либо поверенного (юр. лица) смерть доверителя либо поверенного, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим (физ лица). Если доверитель отменяет Д, умирает, признается недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, доверитель (его правопреемник или попечитель) обязан известить об этом поверенного и третьих лиц (для представительства перед кот. поверенному была выдана данная Д). В случае отмены Ди поверенный обязан немедленно вернуть Д доверителю.
30. Основания и способы приобретения права собственности.

Основаниями возникновения права собственности называются юр-кие факты, в результат кот. возникают эти права. Они делятся на первоначальные и производные. Первоначальные – право собственности на вещь возникает впервые либо независимо от воли предыдущего собственника: Производство вещи (изготовление новой вещи для себя из своих материалов). По общему правилу, право собственности на новую вещь, правомерно изготовленную или созданную лицом для себя, приобретается этим лицом. Спецификация (изготовление новой вещи из чужих материалов). По общему правилу право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается собственником материалов (с возмещением стоимости переработки). Однако если стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило переработку для себя (с возмещением стоимости переработки). Право собственности на новую недвижимую вещь возникает с момента его гос-ой рег-ии. Не приобретается право собственности на самовольную постройку – объект недвижимости, созданный на земельном участке, не отведенном для этих целей в установленном порядке, либо без получения необходимых разрешений, либо с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. По общему правилу самовольная постройка подлежит сносу, но в искл-ых случаях суд может признать право собственности на самовольную постройку (либо лица, осуществившего самовольную постройку, либо лица, на чьем земельном участке осуществлена самовольная постройка). Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (например, сбор ягод, лов рыбы). Приобретение собственности членом потребительского кооператива, полностью внесшим свой пай (например, приобретение в собственность квартиры членом жилищно-строительного кооператива). Приобретение права собственности на продукцию, плоды и доходы от принадлежащих вещей. Обращение в собственность брошенных вещей. Находка и клад, Приобретательная давность. Производные: Правопреемство (в результате смерти гр-на, реорганизации юр.го лица). По договору (например, купли-продажи, мены, дарения). По общему правилу (ст.35 Конституции РФ), принудительное изъятие имущества у собственника не допускается. Перечень исключений из этого правила содержится в п.2 ст.235 ГК, изъятие осуществляется на основании судебного решения.
31. Основания прекращения права собств-ти (краткая хар-ка).

Чаще всего прекращение права соб-ти происходит по воле соб-ка, который передаёт это право другим лицам на основании различных договоров, администр-ых актов и т.п., а также при отчуждении собств-ом своего имущества, отказ от его права соб-ти, гибели или уничтожении имущества и при утрате права соб-ти имущества в иных случаях в силу закона. Однако существует и принудительное изъятие имущества у собственника. По общему правилу оно допускается лишь по основаниям, предусмотренным законом. Основания прекращения: 1) отчуждение имущества, которое не может принадлежать данному лиц в силу запрета, имеющегося в законе (вещи, изъятые из оборота или ограниченные в обороте, например оружие, наркотики и т.п.); 2) отчуждение недвижимости (зданий, строений и т.п.) в связи с изъятием участка, на котором она находится (земельный участок, изъятый у ч/соб-ка в публично-правовых интереса, например, для прокладки магистрали). При этом соб-ку недвижимого имущества, расположенного на земельном участке, изымаемом у него для гос. или муниц-ых нужд, предоставляются необходимые гарантии. При этом гос. органу необходимо доказать, что этот участок действительно необходим; 3) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (когда соб-ик культурных ценностей бесхозяйственно их содержит, что грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению суда могут быть изъяты у собс-ка путем выкупа гос-ом или продажи с публичных торгов. При этом соб-ку возмещается их стоимость в размере, по соглашению сторон, а в случае спора - судом. При продаже с публичных торгов соб-ку передается вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на проведение торгов; 4) выкуп домашних животных в случае ненадлежащего обращения с ними; 5) реквизиция - изъятие имущества у собств-ка в интересах общества по решению госорганов в случае ЧС (стихийных бедствий, аварий, эпидемий, и др.). Она проводиться только в соответствии с законом, с выплатой собств-ку стоимости реквизир-ого имущества. При этом собств-ик может оспорить в суде оценку, по которой ему возмещается стоимость реквизированного имущества; 6) выплата компенсации участнику долевой соб-ти взамен причитающейся ему части общего имущества при ее несоразмерности выделяемой доли; 7) приобретение права соб-ти на недвижимость по решению суда в случаях невозможности сноса здания или сооружения, находящихся на чужом з/участке; 8) выкуп з/участка для гос. или муниц-ых нужд в соответствии с решением суда; 9) изъятие у соб-ка з/участка, используемого им с грубым нарушением предписаний законов; 10) продажа с публичных торгов по решению суда бесхозяйственно содержимого жилого помещения; 11) национализация - отчуждение имущества у ч/лиц в собств-ть гос-ва, осуществляемое на основании спец-го акта компет-го гос-го органа. Затрагивает преимущественно отрасли и производства, требующие больших и долгосрочных вложений, либо наиболее пострадавшие от мирового кризиса и ставшие нерентабельными, предприятия в которых находятся под угрозой закрытия. Законод-во определяет порядок Н. как проводимой в общественных интересах меры с выплатой собственнику национализируемого имущества компенсации). Безвозмездные основания прекращения: а) обращение взыскания на имущество соб-ка по долгам (в судебном порядке, устанавливается очередность таких взысканий); б) конфискация – принуд-ое безвозмездное изъятие в собственность гос-ва имущества в качестве санкции (полная или частичная конф-ция личного имущества гр-на применяется в качестве доп. меры наказания, например, за гос. преступления). Орудия, средства преступления (оружие, транспорт и др.) или добытые преступным путем, изымаются во всех случаях. При этом гос-во не отвечает по долгам и обязательствам осужденного. В качестве санкции за гражданские правонарушения изымается, например, имущество, которое было передано либо подлежало передаче по недействительной сделке (совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств и т.п.);


32. Вещные права лиц не являющиеся собственниками.

Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого имущества. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются: 1) право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 2) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 3) сервитуты (право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом); 4) право хозяйственного ведения имуществом; 5) право оперативного управления имуществом ( 216 ГК) и другие. Виды вещных прав установлены законом и не могут устанавливаться договором. Признаки ограниченных вещных: *связь с вещью, выраженная в господстве над нею, *право следования за вещью. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество, *абсолютный характер защиты (против любого и каждого), *бессрочный характер прав. Признаки права хоз. ведения и права опер. управления: * ограниченные вещные права, *принадлежат юр. лицам, *объектами этих прав являются предприятия как имущественные комплексы. Право хоз. ведения или право оперативного управления имуществом возникает у этого предприятия или учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием или учреждением по договору или иным основаниям, поступают не в собственность юр. лицу, а в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения. Собственником этого имущества становится учредитель предприятия (гос-во, МО). Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по решению собственника. Право хоз. ведения – это право гос- или муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом гос-ва или МО в пределах, определяемых в соответствии с ГК. Субъектами этого права являются искл-но гос-ые и муниципальные унитарные предприятия, за исключением казенных предприятий. Данные предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хоз. ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хоз-ых обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за искл. случаев, установленных законом или иными правовыми актами. Собственник имущества обладает определенными правами, в частности:  *решает ?? создания предприятия, *пределения предмета и целей его дея-ти, его реорганизации и ликвидации, *назначает директора (руководителя) предприятия, *осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества, *имеет право на получение части прибыли от использования имущества (ст. 295). Право оперативного управления – это право казенного предприятия или учреждения владеть, пользоваться и распоряжаться в отношении закрепленного за ними имущества в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей дея-ти, заданиями собственника и назначением имущества. Субъектами права - казенные предприятия и учреждения. Собственник имущества вправе: 1)  изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению; 2) определять порядок распределения доходов казенного предприятия. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (297). В отличие от казенного предприятия учреждение вообще не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. Это прерогатива собственника имущества. Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой дея-ти, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. Однако, законодательством четко не определен характер вещных прав на это имущество. В то же время учреждение несет ответственность по своим обязательством данным имуществом.

33. Общая собственность: понятие, виды, особенности осуществления полномочий собственника.

Понятие права общей собственности. Когда имущество принадлежит на праве собственности не одному лицу, а 2 или более лицам, в таких случаях на имущество возникает общая собственность. Основания возникновения: наследования, состояния в браке, образования крестьянского (фермерского) хозяйства, приватизации, совместной покупки вещи, совместной постройки дома, соединения и смешения вещей. Объект права - индивидуально-определенная вещь (например, жилой дом) или совокупность таких вещей (например, совокупность вещей, входящих в состав наследства). Объектом может быть и предприятие в целом как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпр-ой дея-ти. Признаки: множественность субъектов права собственности (участники общей собственности или сособственники. Данные отношения по своей юр. природе являются абсолютными. Общая собственность хар-ся переплетением отн-ий собственников ко всем третьим лицам и отн-ий между самими сособственниками. Данные отношения - относительны. Виды права общей собственности. 2 вида: долевая и совместная (п. 2 ст. 244). Долевая тогда, когда каждому из ее участников принадлежит определенная доля. Совместная - доли её участников заранее не определены, они фиксируются лишь при разделе совместной собственности или при выделе из нее (развод). Каждому собственнику принадлежит доля в праве собственности на все общее имущество. При этом право каждого сособственника не ограничивается какой-то конкретной частью общей вещи, а распространяется на всю вещь, сохраняется указание на то, что объектом этого права является вещь (собственности как особого вида общей соб-ти). Общая собственность на имущество является долевой, кроме случаев, когда законом предусмотрено образование на это имущество совместной собственности. Допускается перевод имущества с режима общей совместной на режим общей долевой собственности. Допускается общая долевая собственность не только граждан, но также граждан и юр. лиц, граждан и гос-ва, юр. лиц и гос-а. Образование общей совместной собственности допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Перейти с режима общей долевой на режим общей совместной собственности можно тогда, когда это допускает закон. Определение долей в праве общей собственности. Размер доли может увеличиться или уменьшиться (вследствие изменения состава участников). Доля выражается в виде дроби либо в виде %. Доли участников считаются =, если иное не вытекает из закона, договора или существа сложившихся между ними отн-ий. Осуществление права общей долевой собственности. Содержание права составляют принадлежащие сособственникам правомочия по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом. Каждый сособственник при осуществлении права независимо от размера своей доли имеет 1 голос. Осуществление права должно происходить по взаимному согласию всех сособственников. Собственник может быть заинтересован: *в меной, в потребительской стоимости имущества; *в доходах, кот. приносит общая вещь, *в использовании эту вещь для удовлетворения своих потребительских нужд. Собственник имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества соразмерно доле. Каждый сособственник по своему усмотрению может распоряжаться принадлежащей ему долей в общей собственности, без согласия др. сособственников. При продаже доли постороннему лицу остальные сособственники имеют преимущественное право покупки доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. Продавец доли обязан в письменной форме известить остальных сособственников с указанием цены и других условий продажи. Если остальные сособственник откажутся в течение одного месяца, а на движимое имущество в течение 10 дней со дня извещения, продавец может продать долю любому лицу. При нарушении, любой другой сособственник вправе в течение 3 месяцев в судебном порядке требовать перевода на него прав и обязанностей покупателя. Прекращение права общей долевой собственности. При разделе общая собственность прекращается для всех её участников, при выделе - для того, чья  доля из общей собственности выделяется. Раздел и выдел могут иметь место, как по взаимному согласию сособственников, так и по судебному решению. Выдел доли может происходить по требованию кредиторов для обращения взыскания на его имущество. Раздел и выдел происходят путем выдела доли в натуре, должны происходить соразмерно принадлежащим собственникам долям. Общая совместная собственность может быть образована лишь в случаях, предусмотренных законом. Два вида -супругов и членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Участники совместной соб-ти владеют и пользуются общим имуществом сообща, распоряжение -  по взаимному согласию всех сособственников. Когда один из сособственников совершил С. по распоряжению общим имуществом, не имея необходимых полномочий, она может быть признана недействительной по требованию других сособственников, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была об этом знать. Совместная собственность в отличие от долевойне имеет заранее определенных долей, они определяются лишь при разделе совместной собственности или выделе из нее. Общая совместная собственность супругов (имущества нажито супругами во время брака, если договором не установлен иной режим этого имущества). Супруги в брачном контракте могут отнести это имущество, либо к общей долевой собственности, либо к раздельной собственности каждого из них. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак признается их раздельной собственностью. Аналогичный: правовой режим распространяется на имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар или по наследству, а также на вещи индивидуального пользования Имущество каждого из супругов может быть отнесено к совместной собственности, если во время брака в указанное имущество за счёт общего имущества супругов или за счет личного  имущества другого супруга были внесены вложения, кот. значительно увеличили стоимость имущества. Общая совместная собственность членов крестьянского (фер­мерского) хозяйства (производство товарной продукции, реализуемой на рынке).  Членам (трудоспособные члены семьи и другие граждане, совместно ведущие хозяйство хозяйства, но с 16 лет) предоставляется право создать на базе имущества хозяйства хоз. товарищество или производственный кооператив. Указанное товарищество или кооператив признается юр. лицом и обладает правом собственности как на имущество, переданное ему членами хозяйства, так и на имущество, полученное им в результате собственной дея-ти и по иным основаниям. В совместной собственности хозяйства входит: земельный участок, насаждения, постройки и сооружения, продуктивный и рабочий скот, техника, оборудование, транспортные средства и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, продукция и доходы - общие и используются по соглашению между ними. Сделки по распоряжению имуществом совершаются главой хозяйства либо иным доверенным лицом. При разделе крестьянского хозяйства на его базе образуется два или более самостоятельных хозяйства. При этом раздел осуществляется таким образом, чтобы не подорвать экономические возможности ни одного из хозяйств. При выделе один или несколько членов хозяйства выбывают из его состава, а оставшиеся члены продолжают заниматься производственной и иной хоз. дея-ью. При этом земельный участок и средства производства разделу в натуре не подлежат. Вышедший имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общем имуществе. Срок выплаты компенсации не должен превышать 5 лет. Если вышедший их хоз-ва член в течение 5 лет не потребовал своей доли в общем имуществе, то он право на это имущество утрачивает. Крестьянское хозяйство прекращает свою дея-ть в связи с выходом из него всех его членов. Общее имущество подлежит разделу по правилам, пре­дусмотренным гр. законодательством для раздела общей собственности. Если наследник умершего члена хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения — судом, не может превышать один год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследникам, доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В случае, когда после смерти члена хозяйства оно прекращает­ся, в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства и никто из наследников не пожелал продолжить ведение хозяйства, имущество хозяйства делится между наследниками по правилам ст. 258 и 1182 ГК.


35. Понятие, элементы и основания возникновения обязательств.

Обязательством называется гр. правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307). Субъектами обязательства являются кредитор и должник. Содержание обязательства - субъективные права и обязанности его участников. Объект обязательства действия либо воздержание от действия. Обязательство опосредует экономический оборот. Оно является относительным правоотношением (конкретному обязанному лицу противостоит конкретное управомоченное лицо). Состав участников обязательства может меняться в силу правопреемства. Осуществление обязательств обеспечивается мерами гос-го принуждения в форме санкций (неблагоприятных для лица правовых последствий, наступающих в случае совершения правонарушения). По основаниям возникновения обязательства делятся на договорные, внедоговорные (деликтные) и обязательства из односторонних сделок. По соотношению прав и обязанностей - на односторонне-обязывающие (у одной стороны есть только права, у другой только обязанности (например, договор займа) и двусторонне-обязывающие (у каждой из сторон есть и права и обязан­ности). Выделяют обязательства, которые носят строго личный характер (обязательство по созданию произведения литературы, науки, искусства; после смерти должника оно прекращается), и обязательства, в которых личность кредитора и должника не имеет юр. значения (после смерти должника его права и обязанности переходят к его правопреемникам). Различают также обязательства, в которых должник обязу­ется выполнить строго определенное действие, обязательство, в котором при невозможности выполнить определенное действие должник может заменить исполнение иным, заранее определенным в договоре (факультативные обязательства); обязательства, в которых должник обязан совершить одно из нескольких действий, заранее определенных договором или законом (альтернативные обязательства). При этом право выбора принадлежит должнику, если иное не вытекает из договора, закона или существа обязательства. Обязательства также бывают главные (основные) (могут существовать самостоятельно (купля-продажа)) и доп-ые (акцессорные) (могут существовать только при наличии главного (обязательства, вытекающие из поручительства).

Основаниями возникновения обязательств являются юр. факты или их совокупность (юр. составы, в результате наступления которых возникают обязательственные правоотношения). К числу таких оснований относятся сделки, адм-ые акты, причинение вреда другому лицу, неосновательное обогащение, иные действия граждан и юр. лиц, события. Ведущее место занимают договоры, когда субъекты гр. права, вступая в дог-ые отношения, добровольно принимают на себя права и обязанности. Обязательства могут возникнуть также из односторонних сделок, когда какой-либо субъект гр. права в одностороннем порядке принимает на себя определенные обязанности (например, объявление конкурса). В редких случаях обязательства возникают из адм. акта, т.е. индивидуального акта органа административного управления (например, выдача ордера местной администрацией, в результате чего возникает обязательство заключить договор найма жилого поме­щения). Обязательство может возникнуть из факта причинения вреда, когда лицо, причинившее вред, рассматривается в качестве должника, а потерпевший - в качестве кредитора. Под неосновательным обогащением понимаются случаи, когда лицо без установленных законом, иным правовым актом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица. Такое лицо является должником по отношению к лицу, за чей счет оно неосновательно обогатилось. В результате одних только событий обязательства не возникают. Как правило, они являются частью совокупности юр. фактов.

36. Исполнение обязательств.

Исполнение обязательства состоит в совершении должником в пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет обязательства, либо в воздержании от определенных обязательством действий. Такое поведение должника должно в точности соответствовать всем условиям обязательства, определенным договором. Законом или НПА, а также другими требованиями законодательства и обычаями делового оборота. Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленном в их договоре, указанным в законе или соответствующим обычаям способом в установленные сроки и в надлежащем месте, признается надлежащим. Надлежащее исполнение во всех случаях освобождает должника от его обязанностей и прекращает обязательство. Исполнение обязательства как правомерное и волевое действие должника, направленное на прекращение имеющейся у него обязанности, представляет собой сделку, причем часто одностороннюю. Принципы исполнения обязательств: а) принцип надлежащего исполнения (соблюдение договорной дисциплины и действующего законодательства); б) принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства (запрет на односторонний отказ от исполнения обязательств, а для договорных – запрет одностороннего изменения условий договора); в) принцип реального исполнения (совершение именно тех действий (бездействия), которые предусмотрены содержанием обязательства); г) принцип разумности и добросовестности (общие принципы осуществления ГП и исполнения О – разумный срок, разумная цена, разумные меры); д) принцип добросовестности и честной деловой практики (МНО); е) принцип взаимного сотрудничества сторон (МНО). Субъектом исполнения обязательства является должник. Обычно предполагается, что он сам исполняет лежащий на нем долг, но во многих обязательствах допускается перепоручение исполнения, т.е. возложение должником исполнения своего обязательства на третье лицо, которое производит исполнение либо непосредственно кредитору, либо должнику. Должник при этом не выбывает из обязательства, оставаясь полностью ответственным перед кредитором за надлежащее исполнение обязательства. Должник обязан произвести исполнение надлежащему лицу (кредитору) и вправе специально удостовериться в этом. По указанию кредитора допускается переадресование исполнения обязательства вместо кредитора другому лицу. При этом 3 лицо не приобретает никаких прав требования в отношении должника, что отличает данную ситуацию от договорного обязательства, заранее заключенного в пользу другого лица. Предмет исполнения должен быть либо точно определенным, либо определимым (исходя из содержания обязательства и указаний закона), иначе исполнение становится затруднительным или невозможным. Срок исполнения обязательства может предусматриваться в виде конкретной даты (дня) или периода времени, в течении которого оно подлежит исполнению. В последнем случае исполнение может последовать в любой момент (ежемесячные поставки в течение года – в любой день соответствующего месяца). При невозможности установления точного срока исполнения обязательство подлежит исполнению в разумный срок после его возникновения, который определяется существом обязательства и обычаями делового оборота. Срок исполнения может быть определен моментом востребования (договор хранения и банковского вклада). Отдельными видами договоров может быть предусмотрен определенный льготный срок для исполнения обязательства с момента предъявления кредитором требования об его исполнении (договор займа с неопределенным сроком – 30 дней). Досрочное исполнение должником своего обязательства допустимо в качестве общего правила, если иное не вытекает из законодательства, условий обязательства или его существа. Просрочка в исполнении обязательства должником влечет его ответственность за возникшие у кредитора убытки. Место исполнения обязательства определяется законом или договором, а также может вытекать из обычаев делового оборота или существа обязательства (обязательство по передаче вещи - место нахождения продавца или покупателя; кредитные обязательства – в месте нахождения банка). В тех случаях, когда место исполнения обязательства невозможно определить, исполнение производится в месте определяемом ГЗ (ст.316): а) О по передаче недвижимости – в месте нахождения НД; б) О по передаче вещей (товаров), предусматривающих их перевозку – место сдачи перевозчику, а для О в сфере предпринимательской деятельности – известное кредитору место изготовления или хранения имущества; в) для денежных О – место нахождения (жительства) кредитора; г0 для всех иных О – место нахождения (жительства) должника.
37. Понятия и общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств, их виды.

Каждое обязательство основывается на вере кредитора в будущее исполнение должником действия, необходимого для удовлетворения интереса кредитора. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства, как правило, влечет возникновение у кредитора притязания на возмещение убытков или притязаний на возмещение убытков и на исполнение обязательства в натуре. Но реализация указанных притязаний зачастую оказывается невозможной ввиду отсутствия у должника необходимого имущества. Учитывая это, законодатель предусмотрел доп. меры, которые побуждают должника к надлежащему исполнению обязательства - способы обеспечения исполнения обязательства (Гл.23). Цель таких спец. правовых средств - обеспечение имущественных интересов кредитора путем создания особых гарантий надлежащего исполнения обязательства должником. Способы (п.1 ст.329): неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором. Перечень не исчерпывающей. Спец-ые способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. Формами личного кредита (поручительство и банковская гарантия), ибо при их установлении кредитор руководствуется принципом: верю не только личности должника, но и личности поручителя (гаранта). Формы испол-е обяз-в реального кредита (задаток, залог, удержание), ибо при их установлении кредитор руководствуется принципом: верю не личности должника, а имуществу. Доп. санкция – неустойка, по отношению к основной общей санкции за нарушение обязательства - возмещению убытков. При установлении неустойки закон и кредитор исходят из предположения о том, что, будучи связанным угрозой строго определенной доп. имущ-ой невыгоды, должник будет стремиться исполнить обязательство надлежащим образом. Соглашаясь с установлением неустойки, кредитор также получает определенный доп. личный кредит от должника. Другие способы обеспечения испол. обязательств, предусмотренные законом или договором, можно отнести к иным способам обеспечения исполнения обязательств. Обеспечительная передача вещи в собственность, при которой кредитору для обеспечения его требования передается право собственности на вещь, и обеспечительная уступка требования, при которой должник в целях обеспечения лежащего на нем обязательства уступает кредитору свое требование к третьему лицу. В этих случаях у приобретателя возникают права на реализацию переданной ему вещи или требование и удержание вырученной суммы в качестве удовлетворения. При превышении этой суммы размера обеспечиваемого обязательства излишек должен выдаваться отчуждателю права. Если обеспеченное обязательство исполняется надлежащим образом, то получивший обеспечение обязан возвратить право своему контрагенту по обеспечительной сделке. Передача проданной вещи с оговоркой о сохранении права собственности за продавцом до оплаты вещи покупателем, обеспечительный характер заключается в том, что сохраняя за собой право собственности на переданную вещь, отчуждатель побуждает покупателя к надлежащему исполнению обязательства по уплате покупной цены. В качестве способа обеспечения исполнения обязательств могут также использоваться заключаемые под отлагательным условием договоры цессии, аренды, доверительного управления имуществом, в которых отлагательными условиями могут являться различные факты нарушения должником обеспечиваемого обязательства. К установленным Д способам обеспечения испол. обязательства необходимо отнести и разнообразные конструкции предварительного договора (в отношениях будущей К-П, цессии, залога, аренды, доверительного управления и пр.), совершенных как под условием, так и без такового. Обеспечение, как правило, устанавливается по соглашению между участниками обеспечиваемого обязательства или между кредитором по этому обязательству и третьим лицом. При этом недействительность соглашения о неустойки, договора о залоге, договора поручительства, договора банковской гарантии и соглашения о задатке не влечет недействительности сделки, из которой возникло обеспечиваемое обязательство. Различают личные и вещные (реальные) способы обеспечения исполнения обязательств. Личные способы хар-ся тем, что они либо порождают доп. обязанность у основного должника (пр-р: обязанность к уплате неустойки), либо помимо него обязывают перед кредитором третье лицо (пр-р: поручителя или гаранта), и, следовательно, предоставляют кредитору возможность получить удовлетворение из всего имущества основного должника и третьего лица. При вещных (реальных) обеспечительных мерах происходит выделение определенного имущества, из стоимости которого кредитор может получить удовлетворение в случае неоплаты основного должника. К ним в частности относятся залог, удержание, задаток и обеспечительная передача вещи в собственность. Способы подразделяются на акцессорные (дополнительные) и неакцессорные. Задаток, поручительство, залог являются акцессорными способами. Соглашение об установлении какого-либо из перечисленных способов обеспечения исполнения обязательств порождает доп., акцессорное обязательство, призванное обеспечить исполнение главного, основного обязательства, а также могут возникать непосредственно из предписаний закона при наступлении определенных юр. фактов. Так, в силу закона при наличии условий, предусмотренных ГК, может возникнуть право залога. Последствием акцессорного характера обязательства, обеспечивающего исполнение основного, являются следующие правила: 1.Недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено законом. 2.Недействительность доп. соглашения об обеспечении испол. обязательства не влечет недейств-ти обеспечиваемого (основного) обязательства. 3.При замене кредитора в обеспечиваемом обязательстве, если иное не установлено законом, соглашением сторон или не противоречит существу средства обеспечения испол. обязательства, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение основного обязательства (переданного права требования). К неакцессорным способам обеспечения исполнения обязательств относится банковская гарантия, так как предусмотренное ею обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. Неакцессорным характером обладают некоторые другие способы обеспечения исполнения обязательства, отнесенные законом к иным. Обязательства, обеспечивающие исполнение основных обязательств, но не носящие характер акцессорных, являются просто взаимосвязанными с основными обязательствами. В случаях, когда имеет место простая, т.е. без признаков акцессорности, взаимосвязанность основного и обеспеч-го обязательства, действительность обеспечительного обязательства может сохраниться даже в случае признания недействительности основного обязательства (пр-р: при недействительности основного обязательства сохраняется обязательство гаранта перед бенефициаром). Обеспечительный характер всех способов обеспечения надлежащего исполнения обязательств и их взаимосвязь с основным обязательством означают, что соглашения об их установлении должны иметь место до факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства. Если такие соглашения совершатся после нарушения обязательства и исполняются с целью удовлетворения требований кредитора, то чаще всего такие сделки являются притворными со всеми вытекающими последствиями.
38. Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков.

Согласно п.1 ст. 330 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Обеспечительное действие неустойки заключается в том, что обязанность к уплате неустойки побуждает должника к надлежащему исполнению обязательства. При его неисполнении неустойка утрачивает своей обеспечительный характер и фигурирует в качестве средства защиты интересов потерпевшего кредитора. Неустойка является самым распространенным способом обеспечения исполнения обязательства, в связи с тем, что исчисление неустойки не предполагает проведению сложных расчетов, а ее взыскание не требует установления причинной связи между неправомерным поведением должника и понесенными кредитором убытками. Договор о неустойки (яв-ся каузальным договором) может быть заключен как до, так и после возникновения основного обязательства, входит в разряд охранительных договоров. Существенными условиями являются установление размера неустойки, указание на основное обязательство и вид неисправности должника. Обязательно составляется в письменной форме. Может быть оформлен тем же документом, что и основная сделка, или отдельным документом. Неустойка может быть уплачена добровольно или взыскана в принудительном порядке. Виды неустойки: В зависимости от способа начисления неустойки различают штраф и пеню. Штраф начисляется однократно, пеня – за определенный период времени (за час, день, месяц и т.д.) и могут исчисляться в твердой или пропорциональной сумме. Типичным начислением пени выступает просрочка исполнения основного обязательства, штрафы устанавливаются в иных случаях. Различают неустойку в зависимости от: 1. Основания установления – договорную (добровольную) и законную (нормативную) неустойку. Договорная устанавливается соглашением сторон, а законная – ФЗ. Установленный размер законной неустойки по соглашению сторон может быть увеличен, если это не запрещено законом (но не уменьшен). 2. Соотношения уплачиваемой неустойки и взыскиваемыми убытками – зачетную, штрафную, исключительную и альтернативную неустойку. Зачетная - убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Это общее правило, поскольку иное не установлено законом и договором, и причиненные убытки должны возмещаться, по возможности, полностью. Исключительная – кредитор вправе требовать уплаты неустойки, взыскание убытков исключается. Применяется тогда, когда необходимо ограничить размер ответственности должника. Такая неустойка упрощает расчеты между участниками обязательства и может устанавливаться законами, например транспортными уставами и кодексами, а также договором. Штрафная – уплачивается должником сверх возмещаемых им убытков (предусматривается при особо серьезных нарушениях обязательств). Альтернативная - у кредитора право выбора: он может требовать либо неустойку, либо возмещения убытков. При этом осуществление кредитором притязания на возмещение убытков влечет прекращение притязания на неустойку и наоборот (используется крайне редко). 3. Вида неисправности должника – неустойку за неисполнение обязательства и неустойку за его ненадлежащее исполнение. Соотношение неустойки и убытков: 1. Убытки могут быть взысканы лишь тогда, когда они действительно имели место. Причем для взыскания такого вида убытков, как упущенная выгода, необходимо также учитывать предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. Между тем неустойка может быть взыскана независимо от указанных обстоятельств, кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 2. Размер убытков, особенно при длящихся нарушениях должником своих обязательств, определяется лишь в будущем, после свершившегося факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Напротив, размер неустойки известен заранее, что существенно облегчает и делает неизбежным ее взыскание. Тем самым повышается реальность неблагоприятных имущественных последствий для должника, не исполняющего или ненадлежащим образом исполняющего обязательство. В любом случае кредитор может взыскать неустойку, не дожидаясь ни возникновения убытков, ни точного определения их размера. 3. Определяя размер неустойки и ее соотношение с убытками, законодатель (при установлении законной неустойки) или стороны (при установлении договорной неустойки) тем самым дают оценку значимости обеспечиваемого обязательства. Как правило, чем большее значение придается исполняемому обязательству, тем выше устанавливается размер неустойки и ярче проявляется ее штрафной характер. В то же время, если размер подлежащей взысканию неустойки будет явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, суд вправе по своему усмотрению уменьшить неустойку.

40. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств и его виды.

Залог есть гр. правоотношение, в силу которого кредитор (залогодержатель) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства вправе получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Предметом залога могут служить только способные быть проданными вещи и имущественные права. Залоговое правоотношение устанавливается между залогодержателем и залогодателем. В качестве залогодержателя выступает кредитор по обеспечиваемому залогом обязательству. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Заложенное имущество обычно остается у залогодателя. Однако стороны договора о залоге могут оговорить, что подлежащая залогу движимая вещь передается залогодержателю. Залоговое право яв-ся акцессорным правом по отношению к обеспечиваемому им требованию. Это проявляется в том, что возникновение, изменение и прекращение права залога связано с возникновением, изменением и прекращением этого требования. Право залога служит обременением права собственности на вещь, ограничивающим возможность собственника распоряжаться заложенной вещью. По общему правилу залогодатель может распорядиться заложенной вещью лишь с согласия залогодержателя. Для обращения взыскания на заложенное имущество требуется материальные и формальные предпосылки. К материальным относятся неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые отвечает должник. К формальным относят акт, подтверждающий наличие материальных предпосылок: судебное решение или соглашение залогодержателя и залогодателя обращении взыскания на наложенное имущество. Взыскание производится на основании решения суда, но суд  может отказать, если допущенное должником нарушение незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого несоразмерен стоимости заложенной вещи. Обращение взыскания на заложенную вещь во внесудебном порядке производится по соглашению сторон, а в случае заклада – в порядке, установленным договором. Обращение взыскания состоит в продаже заложенной вещи с публичных торгов, проводимых в виде аукциона. Залогодержатель продает вещь от своего имени. Виды залога. В зависимости от того, у кого находится предмет залога: заклада, т.е. залога с передачей имущества залогодержателю, и залога без передачи имущества залогодержателю. В случае заклада залогодержатель отвечает за сохранность переданного ему предмета в порядке, установленном законом, он вправе пользоваться предметом, если это предусмотрено договором. Залоговое право возникает с момента заключения договора залога, а в случае заклада  с момента передачи вещи во владение залогодержателя. Особые виды залога. Ипотека представляет собой залог недвижимых вещей. Предмет ипотеки не передается во владение залогодержателя. Здание или сооружение не может быть заложено без одновременного залога земельного участка, на котором оно расположено. Д об ипотеки подлежит государственной регистрации. Установление ипотечного права может сопровождаться выдачей закладной, которая является обыкновенной именной ценной бумагой. Правовой режим закладной определяется Законом об ипотеке. Обращение взыскания на заложенное имущество допускается в судебном порядке или на основании нотариально удостоверенного соглашения залогодателя и залогодержателя, заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на это имущество. Продажа имущества осуществляется путем проведения публичных торгов, которые организуются судебными приставами, или проведением аукциона, организованного специализированной организацией. Участники торгов вносят задатки в пределах 5% начальной продажной цены. При проведении повторных торгов начальная цена снижается на 15%. Если повторные торги не состоятся, то залогодержатель вправе приобрести предмет залога в собственность по цене не более чем на 25% ниже его начальной стоимости на первых торгах. Закон об ипотеке устанавливает особенности залога земельных участком, предприятий и жилых помещений. Залог прав. Залог может быть установлен на имущественные права, в частности на долю в праве общей собственности, право требования, право аренды, исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности. Заложенное право, в частности требование, остается у залогодателя, который обязан уведомить должника о залоге права и воздерживаться от уступки заложенного права другому лицу. Залогодатель должен принимать меры по защите права от посягательства третьих лиц, не допускать прекращения права или уменьшения его стоимости. В противном случае залогодержатель может потребовать перевода заложенного права на себя.  При исполнении должником залогодателя своей обязанности, корреспондирующей заложенному праву, залогодержатель приобретает право залога на полученные предметы. Если залогодержатель получает от своего должника в счет исполнения  денежные средства, то они должны быть переданы залогодержателю для его удовлетворения. В случае нарушения обеспеченного залогом обязательства заложенное право подлежит продаже в порядке, установленном ГК. Залог ценных бумаг. Предметом залога могут выступать предъявительские, ордерные, именные и обыкновенные именные ценные бумаги (ректа-бумаги). Установление права залога на предъявительскую ценную бумагу производится по предписаниям о залоге движимых вещей. При этом бумага передается во владение залогодержателя или в депозит нотариуса. Если договором залога не предусмотрено иное. В случае предпосылок для обращения взыскания на заложенную бумагу она подлежит продаже. Однако залогодержатель может приобрести право залога на имущества, полученное от обязанного по бумаге лица. Ордерные ценные бумаги могут быть заложены в общегражданском порядке или по праву ценных бумаг. В первом случае ордерные бумаги закладываются так же как бумаги на предъявителя.  Во втором случае залог совершается с помощью залогового индоссамента. Этот индоссамент должен содержать оговорку «валюта в обеспечение», «валюта в залог», «как залогодержателю» и т.п. Для возникновения права залога на ордерную бумагу помимо залогового индоссамента требуется договор о залоге бумаги и передача бумаги залогодержателю. Залогодержатель бумаги не становится ее собственником и не имеет право распоряжения, однако может осуществить право из бумаги от собственного имени. Залог ректа-бумаги совершается по предписаниям о залоге прав. Для возникновения права залога на удостоверение ректа-бумагой право передачи бумаги залогодержателю по общему праву не требуется. Залог товаров в обороте. Предметом выступает товарная масса в виде сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции т.д. Это имущество остается у залогодателя, который вправе изменять состав товарной массы, перерабатывать и отчуждать входящие в нее товары без согласия залогодержателя, с тем чтобы общая сумма всей товарной суммы не становилась ниже стоимости, фиксированной в договоре о залоге. Поскольку предмет залога не индивидуализирован, то право залога товаров в обороте не яв-ся вещным правом. Оно не обладает свойством следования. В отношении отчужденных залогодателем товаров право залога прекращается, а в отношении приобретенных им или поступивших в его товарную массу новых товаров – возникает. Залогодатель обязан вести книгу записи залогов, которая необходима залогодержателю для контроля за состоянием контрольной массы. При нарушении условий залогодержатель вправе путем наложения на заложенные товары своих знаков и печатай приостановить операции до устранения нарушений. После возникновения предпосылок для обращения взыскания на заложенные товары они подлежат индивидуализации и продаже в общем порядке. Залог вещей в ломбарде. В залог принимаются движимые вещи, предназначенные для личного потребления. Залогодателем выступает гражданин. Закладываемые вещи передаются во владение ломбарда, который не имеет права ими пользоваться. Договор о залоге вещей оформляется выдачей залогового билета, который представляет собой легитимационную бумагу. В случае нарушения заемщиком совей обязанности ломбард вправе на основании исполнительной надписи  нотариуса по истечении льготного месячного срока продать заложенное имущество с торгов. После проведения торгов  обеспеченные залогом требования ломбарда считаются погашенными, даже если суммы, вырученной от реализации имущества, для их полного удовлетворения недостаточно.
41. Понятие гражданско-правовой ответственности и условия ее наступления.

Гражданско-правовая ответственность – это предусмотренная законом или договором мера гос. принуждения имущественного характера, применяемая в целях восстановления нарушенного состояния и удовлетворения потерпевшего за счет правонарушителя. Совокупность условий, необходимых для привлечения к гражданско-правовой ответственности, образует состав гр. правонарушения. Необходимыми условиями для всех видов гр-правовой ответственности являются, по общему правилу, противоправное поведение и вина должника. Для привлечения к ответственности в виде возмещения убытков необходимо наличие самих убытков, а также причинной связи между противоправным поведением должника и наступившими убытками. Т.о, состав гр. правонарушения, служащего основанием для возмещения убытков, является наиболее полным и охватывает элементы составов иных гражданских правонарушений, лежащих в основе других видов гр.-правовой ответственности. Противоправное поведение - поведение, которое нарушает норму права независимо от того, знал или не знал правонарушитель о неправомерности своего поведения. Противоправное поведение может выражаться в виде противоправного действия или в виде противоправного бездействия. Действие должника приобретает противоправный характер, если оно, либо прямо запрещено законом или иным правовым актом, либо противоречит закону или иному правовому акту, договору, односторонней сделке или иному основанию обязательства. Бездействие лишь в том случае становится противоправным, если на лицо возложена юридическая обязанность, действовать, в соответствующей ситуации. Причинная связь. Возмещению подлежат лишь убытки, причиненные противоправным поведением должника. Это означает, что между противоправным поведением должника и возникшими у кредитора убытками должна существовать причинная связь. Наиболее приемлемой как с теоретической, так и с практической точек зрения представляется теория прямой и косвенной причинной связи. Эта теория опирается на два основных положения: 1.Причинность представляет собой объективную связь между явлениями и существует независимо от нашего сознания. В силу этого неправильно при решении вопроса о причинной связи руководствоваться возможностью или степенью предвидения правонарушителем вредоносного результата. Возможность предвидения наступления убытков носит субъективный характер и имеет значение при решении вопроса лишь о вине правонарушителя, но не причинной связи. 2.Причина и следствие, имеют значение лишь применительно к данному отдельно взятому случаю. Выходя за рамки конкретного случая, мы связываем его со всей цепью взаимодействия материального мира, в которой представления о причине и следствии сходятся и переплетаются, постоянно меняются местами. Для решения вопроса об ответственности необходимо ограничиться выявлением непосредственной причины, т. е. ближайшего по отношению к убыткам явления. Прямая (непосредственная) причинная связь имеет место тогда, когда в цепи последовательно развивающихся событий между противоправным поведением лица и убытками не существует каких-либо обстоятельств, имеющих значение для гражданско-правовой ответственности. В тех же случаях, когда между противоправным поведением лица и убытками присутствуют обстоятельства, которым гражданский закон придает значение в решении вопроса об ответственности (противоправное поведение других лиц, действие непреодолимой силы и т.п.), налицо косвенная (опосредованная) причинная связь. Это означает, что противоправное поведение лица лежит за пределами рассматриваемого с точки зрения юридической ответственности случая, а следовательно, и за пределами юридически значимой причинной связи. Теория необходимого условия - причиной противоправного результата может служить любое обстоятельство, при отсутствии которого результат не наступил бы. Это ведет к ответственности за самые отдаленные от исследуемого случая события, так как цепь причинно-следственных связей, руководствуясь данной теорией, можно продолжать до бесконечности. В силу этого представители указанной теории пытаются ограничить цепь причинно-следственных связей с помощью субъективных критериев. Теория возможности и действительности - одни факты создают лишь возможность наступления противоправного результата, а другие — превращают эту возможность в действительность. Те факты, которые превращают возможность в действительность, всегда находятся в причинной связи с противоправным результатом. Те же факты, которые создают лишь возможность наступления противоправного результата, могут как находиться, так и не находиться в юридически значимой причинной связи с указанным результатом. В данной теории критерий, посредством которого выявляется юридически значимая причинная связь, фактически зависит от такого субъективного условия ответственности, как вина. Теория необходимой и случайной причинной связи - для наступления ответственности требуется необходимая причинная связь между противоправным поведением и наступившим результатом. Случайная же причинная связь не дает оснований для привлечения к ответственности за наступивший результат. Вина. Вина является субъективным условием гражданско-правовой ответственности. Она представляет собой такое психическое отношение лица к своему противоправному поведению, в котором проявляется пренебрежение к интересам общества или отдельных лиц. В равной мере применимо как к гражданам, так и к юридическим лицам. В соответствии со ст. 401 ГК вина может выступать в форме умысла и неосторожности. В свою очередь, неосторожность может проявиться в виде простой или грубой неосторожности. Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица видно, что оно сознательно направлено на правонарушение. В гр. праве, имеющем дело с нормальными явлениями в сфере гр. оборота, вина в форме умысла встречается не так часто, как, например, в уголовном праве, рассчитанном на аномальные явления. Чтобы ограничить сферу умышленного нарушения обязательств, п. 4 ст. 401 ГК устанавливает, что заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно. Вина в форме неосторожности - в этих случаях в поведении человека отсутствуют элементы намеренности. Оно не направлено сознательно на правонарушение, но в то же время в поведении человека отсутствует должная внимательность и осмотрительность. Отсутствие должной внимательности и осмотрительности характерно как для грубой, так и для простой неосторожности. При грубой неосторожности в поведении лица отсутствует всякая внимательность и осмотрительность. При простой неосторожности  лицо проявляет некоторую осмотрительность и внимательность, однако недостаточные для того, чтобы избежать правонарушения. По общему правилу, вина является лишь условием, но не мерой ответственности. Если имеет место вина, то независимо от ее формы правонарушитель обязан возместить причиненные убытки в полном объеме. Однако в некоторых случаях, прямо предусмотренных законом или договором, форма вины может повлиять на размер гражданско-правовой ответственности. Смешанная вина (п. 1 ст. 404 ГК) характеризуется следующими моментами: а) убытки наступают в результате виновного поведения не только должника, но и кредитора; б) убытки сосредоточиваются в имущественной сфере только одной стороны обязательства — кредитора; в) убытки представляют собой единое целое, когда невозможно определить, в какой части они вызваны виновными действиями должника, а в какой — виновными действиями кредитора. Поскольку при смешанной вине невозможно определить, какая часть убытков вызвана поведением должника, а какая — поведением самого кредитора, единственным критерием, которым можно руководствоваться в таких случаях при распределении между ними убытков, может служить степень (форма) вины должника и кредитора. При этом чем выше степень вины стороны в обязательстве, тем большая часть убытков относится на ее счет. Так, если убытки, понесенные кредитором, составляют 1 000 руб. и обе стороны допустили простую неосторожность, то кредитору возмещается лишь 500 руб., так как оставшаяся часть убытков падает на самого кредитора и поэтому возмещению за счет должника не подлежит. Если же должник допустил грубую неосторожность при простой неосторожности кредитора, то возмещению за счет должника подлежит большая часть убытков. Ее величина зависит от конкретных обязательств дела. Например, она может составить 700 руб. Смешанную вину необходимо отличать от совместного причинения вреда. Совместное причинение вреда характеризуется следующими признаками: а) убытки наступают в имущественной сфере только одной стороны обязательства — кредитора; б) убытки вызваны противоправными действиями двух или более лиц; в) убытки представляют собой единое целое, и невозможно установить, какая часть этих убытков причинена каждым из этих двух или более лиц; г) совместные причинители несут солидарную ответственность перед кредитором. В соответствии с п. 2 ст. 401 ГК отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Это означает, что в гражданском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности правонарушителя. Наряду с рядовыми субъектами гр. оборота, в нем участвуют и предприниматели, которые, в принципе, должны быть профессионалами в сфере товарно-денежных отношений и осуществлять предпринимательскую деятельность на свой риск. В соответствии с этим гражданско-правовая ответственность при осуществлении предпринимательской деятельности строится на началах риска. Пункт 3 ст. 401 ГК устанавливает, что если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств и т. п. Изложенное выше правило носит диспозитивный характер. Иное решение данного вопроса может быть предусмотрено законом или договором. Однако предусмотренные гр. законодательством случаи ответственности независимо от вины не делают ее безграничной. В некоторых случаях ответственность не наступает, если имеет место умысел потерпевшего или действие непреодолимой силы. Так, владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности, если докажет, что вред возник вследствие умысла потерпевшего или непреодолимой силы. Из этого следует вывод, что владелец источника повышенной опасности отвечает не только за вину, но и за случай. Напомним, что на тех же основаниях строится ответственность за нарушение обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. И здесь границей ответственности служит непреодолимая сила. В связи с этим необходимо различать случай и непреодолимую силу. Случай — это то, что заранее никто предвидеть не может. Если имел место случай, то не может быть и вины. Поскольку случай заранее предвидеть невозможно, он характеризуется субъективной непредотвратимостью. Вместе с тем, если бы лицо знало о предстоящем случае, оно бы могло его предотвратить. Так, если бы торгующая организация знала о том, что спрос населения на закупленные ею товары изменится, она бы заказала другие товары и не понесла бы убытки, связанные с уменьшением своего торгового оборота. Если случай характеризуется субъективной непредотвратимостью, то для непреодолимой силы характерна объективная непредотвратимость. Ее не только невозможно предвидеть, но и невозможно предотвратить любыми доступными для лица средствами даже тогда, когда лицо могло предвидеть действие непреодолимой силы. Поэтому непреодолимая сила иногда именуется как квалифицированный случай. Так, пароходство не смогло бы исполнить обязательство по перевозке груза в установленный день, даже если бы знало, что в этот день на море будет шторм, исключающий выход судна в море. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.д.), так и общественные явления (военные действия, забастовки, распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершить действия, предусмотренные обязательством, и т. п.). Однако для того, чтобы обстоятельство, препятствующее исполнению обязательства, рассматривалось в качестве непреодолимой силы, оно должно обладать признаками чрезвычайности и непредотвратимости. Отсутствие любого из них ведет к тому, что соответствующее обстоятельство не признается непреодолимой силой. Понятие непреодолимой силы носит относительный характер, поскольку п. 3 ст. 401 ГК причисляет к обстоятельствам непреодолимой силы лишь те, которые являются чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях. Это означает, что при различных условиях, в которых лицо исполняет обязательство, одно и то же обстоятельство может выступать в одних случаях как непреодолимая сила, а в других — как обычное явление, препятствующее исполнению обязательства.
42. Понятия, признаки, виды договоров в гражданском праве. Свобода договора.

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении граж­данских прав и обязанностей. Договор - наиболее распространенный вид сделок. В содержание договора входят права и обязанности сторон, заключающих договор, условия, при которых договор вступает в силу или теряет ее, и др. Понятие договора употребляется в трех значениях, договор как: 1) юр. факт, т. е. основание возникнове­ния, изменения или прекращения гражданского правоотношения; 2) соглашение сторон, предусматривающее права, обязанности и порядок их осуществления; 3) документ, где изложено определенное сообщение. Содержание договора составляют его условия, кото­рые делятся на существенные, обычные и случайные. Существенные условия Д. - это условия: 1) о предмете договора; 2) условия, предусмотренные в законе как существен­ные; 3) условия, необходимые для данного вида договоров; 4) условия, в отношении которых по заявлению од­ной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Обычные условия - условия, предусмотренные законом и вступающие в действие автоматически, независимо от указания их в договоре. Случайные условия дополняют либо изменяют обычные условия. Такие условия включаются в текст договора по усмотрению сторон, но их отсутствие на действительность договора не влияет. Деление Д. на отдельные виды имеет теоретическое и практическое значение:помогают выявлять ииспользовать наиболее существенные свойства Д.; прибегать на практике к такому Д., который в наибольшей мере соответствует потребностям сторон. Классификация: 1) односторонние (у одной стороны Д. порождает права, у другой – обязанности) и двухсторонние (при заключении Д. каждая сторона приобретает как права, так и обязанности); 2) возмездные (имущественное представление одной стороны обусловлено встречным имущественным представлением др. стороны) и  безвозмездное (имущественное представление производится только одной стороной); 3) реальные (например, К-П) и консенсуальные  (Д. считается заключенным с момента достижения соглашения сторонами по всем Существенным условиям Д.); 4) Д. в интересах сторон (право требования принадлежит только участникам Д); Д. в интересах 3 лица (Д., в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в Д. 3 лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу); 5) основной Д. (Д., непосредственно порождающий права и обязанности сторон, связанные с перемещением мат. благ, передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг); предварительный Д (соглашение о заключении Д. в будущем. Предварительный Д. заключается в той же форме, что и основной Д., содержит существенные условия Д., а также срок, в который должен быть заключен основной Д.. Если срок заключения основного Д. не указан, то такой Д. должен быть заключтон в течение года с момента заключения предварительного Д.. Стороны, заключившие предварительный Д., основной Д. заключить обязаны); 6) свободный(Д., заключение которого всецело зависит от усмотрения сторон); обязательный - публичный Д. (является обязательным для одной стороны или обеих сторон. *Д., заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые она по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (например, Д. розничной торговли купли-продажи). Организация не имеет права отдавать предпочтение кому-либо либо отказываться от заключения Д. при наличии возможности предоставления требуемой услуги или товара). 7) Взаимосогласованные Д. (их условия устанавливаются всеми сторонами, участвующими в Д.), Д. присоединения (их условия устанавливаются одной стороной) – это Д. перевозки, заключаемые железной дорогой с клиентами, Д. проката, Д. бытового подряда и др. *Для защиты интересов др. стороны предусмотрены правила Присоединившаяся к Д. сторона вправе потребовать расторжения или изменения Д., если Д. присоед-ия, хотя и не противоречит закону и иным пр. актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по Д. такого вида, исключает или ограничивает ответст-ть др. стороны за нарушение обязат-тв, либо содержит др. явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий Д. Свобода договора. Договорные отношения субъектов гр. права основаны на их взаимном юр. равенстве, исключающем властное подчинение одной стороны другой. На этой основе формируется одно из основополагающих начал частноправового регулирования - принцип свободы договора (п.1 ст.1), который по своему социально-экономическому значению стоит в одном ряду с принципом признания и неприкосновенности права частной собственности. Свобода договора проявляется в нескольких различных аспектах: 1. Это - свобода в заключении Д и отсутствие принуждения к вступлению в договорные отношения (п.1 ст.421). Иначе говоря, субъекты гр. права сами решают, заключать им или не заключать тот или иной договор, поскольку никто из них не обязан вступать в договор против своей воли. Принудительное заключение договора допускается лишь как исключение, прямо предусмотренное либо законом (например, для публичных договоров в соответствии с п.3 ст.426), либо добровольно принятым на себя обязательством (например, по предварительному договору в соответствии со ст. 429). 2. Свобода договора состоит в свободе определения характера заключаемого договора. Субъекты имущественного (гражданского) оборота сами решают, какой именно договор им заключить. Они вправе заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, если только такой договор не противоречит прямым законодательным запретам и соответствует общим началам и смыслу гражданского законодательства (п.1 ст.8, п 2 ст.421). 3. Свобода Д проявляется в свободе определения его условий (содержания) (п.2 ст.1, п.4 ст.421). Стороны Д по своей воле определяют его содержание и формируют его конкретные условия, если только содержание какого-либо условия императивно не определено законом или иными правовыми актами. Прежде всего, Д безусловно должен соответствовать императивным нормам закона и иных правовых актов (п. 1 ст. 422 ГК), которые в сфере договорных обязательств практически всегда устанавливают те или иные ограничения договорной свободы в общественных и государственных (публичных) интересах. Однако императивные правила закона, принятого после заключения договора, не должны распространяться на условия ранее заключенных договоров, если только сам этот закон прямо не придаст им обратную силу (п 2 ст.422): ведь при их заключении стороны не могли предвидеть будущие изменения закона. Подзаконными же актами, включая президентские указы, во всяком случае, нельзя предписывать изменения условий заключенных договоров.
48. Виды и формы гражданско-правовой ответственности.

В зависимости от особенностей гражданских правоотношений различаются виды ответственности за гр. правонарушения. 1) по основаниям возникновения: *ответственность за причинение имущественного вреда. Основания возникновения такой ответственности могут предусматриваться как законом (в отдельных случаях - и подзаконным актом), так и соглашением сторон (договором). * и ответственность за причинение морального вреда. возникает только в отношении граждан-потерпевших и лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Ответственность за причинение морального вреда, как правило, наступает независимо от вины причинителя, состоит в денежной (но не в иной материальной) компенсации и осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда, т.е. сверх него. 2) Договорная и внедоговорная: *договорная ответственность наступает тогда, когда нарушается договор, т.е соглашение самих сторон. Поэтому такая, ответственность может устанавливаться и за правонарушения, прямо не обеспеченные санкциями в действующем законодательстве, а в ряде случаев увеличиваться или уменьшаться по соглашению участников договора в сравнении с размером, предусмотренным законом. *Внедоговорная ответственность может использоваться только в прямо предусмотренных законом случаях и размерах,  т.е это более строгий вид ответственности. Она возникает при причинении личности или имуществу потерпевшего вреда, не связанного с неисполнением или ненад­лежащим исполнением нарушителем обязанностей, лежащих на нем в силу договора с потерпевшей стороной. Но закон требует ее применения и в тех случаях, когда неисполнением договорных обязанно­стей причинен вред жизни или здоровью гражданина, например пассажиру при транспортной аварии. Внедоговорную от­ветственность называют также деликтной, связывая ее в основном с обязательствами из причинения вреда (деликтами), которые по сути и представляют собой форму гражданско-правовой ответственности. 3) Как договорная, так и внедоговорная ответственность в зависимости от числа обязанных лиц может быть долевой, солидарной или субсидиарной: *Долевая ответственность означает, что каждый из ответчиков не­сет ответственность в точно определенной доле, установленной зако­ном или договором. Например, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в размере действительной стоимости (доли) перешедшего к ним по наследству имущества. Если законодательство или договор не определяют доли сторон, они считаются рав­ными, т.е. каждый из ответчиков несет ответственность в одинаковом с другими ответчиками размере, *Солидарная ответственность более строгая, чем долевая. Здесь по­терпевший-истец вправе предъявить требование как ко всем ответчикам совместно, так и к любому из них, причем как в полном объе­ме нанесенного ему ущерба, так и в любой его части; не получив пол­ного удовлетворения от одного из солидарных ответчиков, он вправе по тем же правилам требовать недополученное с остальных, которые остаются перед ним ответственными до полного удовлетворения его требований. *Субсидиарная ответственность является дополнительной по отношению к ответственности, которую несет перед потерпевшим основной правонарушитель. Она призвана дополнить его ответственность, усиливая защиту интересов потерпевшего. При этом лицо, несущее такую дополнительную ответственность, совсем не обязательно является сопричинителем имущественного вреда, нанесенного потерпевшему, а во многих случаях вообще не совершает ка­ких-либо правонарушений. Субсидиарная ответственность для несущего ее лица наступает в случае, когда основной ответчик отказался удовлетворить требование потерпевшего либо последний в разумный срок не получил от него ответа на свое требование. *регрессная ответственность, наступает в случаях, когда гражданский закон допускает ответственность одного лица за действия другого (н-р, ЮЛ и работодатели несут от-ть за вред, причиненный их работниками). Формы гражданско-правовой ответственности: - неустойка – денежная сумма, предусмотренная договором, кот. выплачивается должником кредитору в результате ненадлежащего исполнения обя-ва. - возмещение убытков – установленная законом мера граж-прав от-ти, применяемая как в договорных, так и внедоговорных отношениях (обезательствах). Убытки – денежная оценка имущественных потерь (вреда). Складывается из расходов, кот-ые потерпевшее лицо произвело для устранения правонарушения; стоимость утраченного или поврежденного имущества; неполученные доходы. Т.е. из реального ущерба и упущенная выгода . - компенсация вреда (морального) - ден. компенсация за физ. и нравственные страдания. Требование могут быть заявлены только конкретными гр-ми, т.к. юр. лица таких страданий не испытывает; *нарушение права должно носить личный неимущ-ый хар-р; *в некоторых случаях компенсация за моральный вред должна прямо указываться в законе. Компенсация МВ осуществляется: *если нарушено немат-ое благо, то всегда; * если нарушено мат-ое благо, то в случаях, предусмотренных в законе о правах потребителей. Компенсация МВ осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущ. вреда.

43. Заключение договора. Оферта и акцепт.

Для того чтобы Д. породил обязательство, он должен быть заключенным, т.е. стороны должны достигнуть соглашения по всем существенным условиям Д. Заключению Д. обычно предшествуют предварительные переговоры между сторонами, начинающиеся с проявления инициативы одной из них на его заключение. Можно выделить следующие стадии заключения Д: 1) преддоговорные контакты сторон (переговоры); 2) оферта; 3) рассмотрение оферты; 4) акцепт оферты. При этом 2 стадии - оферта и акцепт оферты - являются обязательными для всех случаев заключения Д. Стадия преддоговорных контактов сторон (переговоров) носит факультативный характер и используется по усмотрению сторон, вступающих в договорные отношения. Что касается стадии рассмотрения оферты ее адресатом, то она имеет правовое значение только в тех случаях, когда законодательство применительно к отдельным видам договоров устанавливает срок и порядок рассмотрения оферты (проекта договора). Основные 2 стадии: стадию выдвижения предложения о заключении Д. (оферту) и стадию принятия предложения (акцепт). *Однако, не любое предложение вступить в Д. может быть признано офертой. Свойства оферты: предложения должно быть достаточно определенным; должно выражать намерение лица, сделавшего предложение; быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам. Определенность содержания оферты квалифицируется как наличие в предложении о заключении Д. его существенных условий (цена, платеж, качество и количество товара, место и срок поставки, V ответственности одной стороны перед др. при разрешении споров. Достаточное содержание оферты это указание на наименование товара, его количество и цену). *Предложение о вступлении в Д. может быть адресованным к неопределенному кругу лиц (публична оферта). Признаки ее: должна содержать все существенные условия Д. и из нее должна усматриваться воля лица, делающего предложение, о заключении Д. (Д. доводится до сведения публики посредством объявлений, афиш, торговых каталогов, рекламной и т.п.). *В качестве оферты признаются различные документы, направляемые друг другу участниками гр. оборота (письмо, проект Д., тлг., тлф., эл. почта и др). *Процесс заключения Д. может занимать определенное t., которое зависит от того, был ли в оферте назначен срок ее действия, который назначается путем указания оферентом в тексте самой оферты срока, в течение которого он будет ожидать ответа на свою оферту, или иными способами. Если предложение о заключении Д. было совершено в устной форме без назначения срока для ответа, то Д. может считаться заключенным только в случае немедленного заявления адресатом о принятии этого предложения. Для пис-ой же оферты Кодекс устанавливает правило, согласно которому в случае адресования ее без указания срока оферент продолжает оставаться связанным своей офертой в течение некоторого t, нормально необходимого для ответа с учетом расстояния и др. Последствия оферты: 1) Важен моментначала действия оферты для определения момента заключения Д. т.к. могут возникнуть обстоятельства: а) возможности отзыва оферты либо утраты ею силы вследствие смерти оферента или объявления его недеесп-ым; б) определения нормативных актов, применяемых к Д., в случаях, когда такие акты отменялись или изменялись в промежуток t между отправкой оферты и получением акцепта; в) определения дееспос-ти стороны, заключившей Д. (дееспос-ть определяется на момент заключения Д.); г) определения места заключения Д. (способного, в свою очередь, иметь значение для определения подсудности возникающих из Д. споров или подчинения Д. иностранному закону в случаях сделок с иностранным элементом). 2) По общему правилу - оферта есть одностороннее волеизъявление, которое само по себе соглашения не производит, т.е. пока она не акцептована, она может быть отозвана, отменена, а также может утратить силу в случае смерти или недееспособности лица, которое ее сделало. 3) Вступает оферта в силу с момента получения ее адресатом, при этом оферент не может произвести в ней каких-либо изменений и дополнений, а тем более отменить или отозвать ее. *Следует понимать – пока оферта не достигнет адресата, она не производит каких-либо юр. последствий. Поэтому вплоть до момента получения ее адресатом, оферент юр. не связан сделанным предложением и может отменить его. По этой же причине и адресат не может превратиться в акцептанта ранее получения оферты; если содержание оферты стало ему известно из иного источника (например, от иного лица), он не может акцептовать предложение заключить Д. до фактического получения оферты. Поэтому правовое значение оферты теснейшим образом связано с акцептом. Заключение Д. в обязательном порядке. Заинтересованная сторона, для которойзаключение необязательно, направляет др. сторон, для которой заключение Д. обязательно, проект Д. (оферту). Др. сторона должна в течение 30 дней отправить 1 ответ об акцепте. Заключение Д. на торгах (тендеры на строительство) – Д. заклячается организатором торгов с лицом, выигравшим торги (приватизация гос. и муниц. имущества). Организаторсоб-ик имущества. Форма торгов – аукцион (кто больше даст денег), конкурс. Число участников – более 2. Бывают открытыми и закрытыми. Объявлено за 30 дней до проведения с указанием t, места, цены, участников, форе проведения. Изменение или расторжение Д возможно только по взаимному согласию сторон. По требованию одной из сторон Д может быть расторгнут судом в следующих случаях: 1) при наличии существенных нарушений договора другой стороной (потерпевшая сторона договора вправе требовать от стороны-нарушителя возме­щения убытков, причиненных изменением или расторжением Д); 2) существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Д; 3) в других случаях, предусмотренных законам или договором. Нарушение сроков на рассмотрение оферты другой стороны или, соответственно, протокола разногласий стороной, обязанной заключить Д, может повлечь для нее негативные последствия даже в том случае, если судом не будет признан факт необоснованного уклонения от заключения Д. На эту сторону могут быть отнесены расходы по гос. пошлине, поскольку дело в суде возникло вследствие ее неправильных действий. Претензионный порядок разрешения вопроса об изменении или расторжения договора состоит в возможности заинтересованной стороны до обращения в суд направить другой стороне свои об изменении или расторжении договора. В случае несогласия последней дело решается судом.
47. Понятии, значение и особенности гражданско-правовой ответственности.

Ответственность в гражданском является разновидностью юр. ответственности. В свою очередь юр. ответственность представляет собой одну из форм гражданско-принудительного воздействия на нарушителей норм права, заключающуюся в применении к ним предусмотренных законом санкций - мер ответственности, влекущих для них доп. неблагоприятные последствия. Значение гр-правовой ответственности выражено в ее функциях: 1) компенсаторно-восстановительная применяется в соразмерности применяемых мер ответственности и убытков, вызванных правонарушителем, а также направленность взыскания на компенсацию имущественных потерь; 2) предупредительно-воспитательная (превентивная) функции состоит в предупреждении и исполнении правонарушений. Возлагаемые санкции стимулируют неисправного должника и других участников гр. отношений к надлежащему исполнению обязанностей; 3) штрафную (наказательную, репрессивную) функция означает наказание для правонарушителя, так как назначаются лишения, доп. неблагоприятные обязанности, обеспечиваемые принуждение. Гражданско-правовая ответственность имеет свои особенности, обусловленные спецификой самого гр. права. 1) Меры (гражданско-правовые санкции) носят имущественный характер. Тем самым эта гр.-правовая категория выполняет функцию имущественного (экономического) воздействия на правонарушителя и становится одним из методов экон-го регулирования общественных отношений. Но есть исключения. Так, реституция как последствие признания сделки недействительной или понуждение к исполнению заключенного Д не могут считаться мерами имущественной ответственности, т.к общему правилу не влекут никаких неблагоприятных имущественных последствий для правонарушителей. А вот требование о возмещении убытков, влечет возложение на правонарушителя доп-ых расходов, являются мерами ответственности. Поэтому применение гражданско-правовых санкций всегда влечет неблагоприятные имущественные последствия для правонарушителя. Имущественные санкции, возлагаемые на правонарушителя взыскиваются в пользу потерпевшей стороны. 2) компенсационная природа гражданско-правовой ответ-ти, размер которой должен соответствовать размеру понесенных потерпевшим убытков, но не превышать его. Регулируемые гражданским правом товарно-денежные отношения носят эквивалентно-возмездный характер. В связи с этим и гр.-правовая ответственность направлена на эквивалентное возмещение потерпевшему причиненного вреда или убытков, а цель - восстановление имущественной сферы потерпевшего с правонарушения, но не его неосновательное обогащение. В сферу гр. права включены и определенные неиму­щественные отношения. Правонарушения в этой области также могут влечь неблагоприятные имущественные последствия. Н-р, распространение о лице порочащих его сведений может затруднить его трудоустройство или предпринимательскую деятельность. Наряду с этим гражданское право предусматривает случаи имущественно­го возмещения морального вреда за причиненные гражданам определенными правонарушениями физические и нравственные страдания, которое тоже является мерой граждан­ско-правовой ответственности. Т.о. особенности :1 имущ-ый характер т.е нарушитель отвечает свои имуществои, а не личностью; 2.ответственность одного контрагента перед другим (нарушителя перед потерпевшим) - санкции налагаемые на нарушителя, как правило, взыскиваются в пользу потерпевшего; 3. Компенсационный характер основная цель гражд. правовой ответственности - восстановление имущественной сферы потерпевшей стороны; 4. соответсвие размера гра. правовой ответств. размеру причиненного вреда или убытков; 5. Равенство участников гр. оборота при наложении мер гр.правовой ответств. Недопустимо установление каких либо льгот и преимуществ для отдельных субъектов гр.права при применении  к ним гр.правовых санкций.
45. Перемена лиц в обязательстве.

Перемена лиц в обязательстве может происходить в двух формах: переход (уступка) права требования кредитора к другому лицу и перевод долга. Переход прав может совершаться в форме цессии, а также суброгации. Цессия (от лат. cessio - уступка, передача) представляет собой передачу права в силу заключенной между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием) сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом юридических фактов, приводящую к замене кредитора в обязательстве. Суброгация (от лат. subrogare - заменять, восполнять) - один из вариантов замены кредитора в обязательстве, состоящий в переходе права требования к новому кредитору в размере реально произведенного им прежнему кредитору исполнения. Понятие суброгации пришло из страхового права, согласно нормам которого к страховщику, выплатившему предусмотренное договором имущественного страхования возмещение застрахованному лицу, переходит право требования последнего как кредитора в деликтном обязательстве к лицу, ответственному за причиненные убытки, но в пределах фактически выплаченной страховщиком суммы (т.е. в пределах убытков, возмещенных им застрахованному кредитору). Применение суброгации не ограничивается страховым правом. В качестве суброгации можно рассматривать и предусмотренную возможность третьего лица исполнить обязательство вместо должника без его согласия, взамен вступив в права кредитора, т.е. получив соответствующее право требования к должнику. Суброгация отличается от цессии, 1, тем, что всегда возникает в силу указанных в законе юр. фактов, а не по соглашению сторон. 2, объем получаемого новым кредитором требования при суброгации ограничен пределами фактически произведенных им прежнему кредитору выплат (или иного реально осуществленного исполнения), тогда как в случае цессии новый кредитор приобретает право требования прежнего кредитора в полном объеме, обычно компенсировав ему лишь известную часть причитающегося исполнения. Проанализируем в кратком виде эти формы. 1. Переход (уступка) права требования кредитора к другому лицу урегулирована ГК. Смысл данной формы заключается в том, что если у кредитора есть право (требование) на основании обязательства, то оно может быть им передано другому лицу по сделке (уступка права требования) или перейти к другому лицу в силу закона. Основные отличительные особенности данной формы: Особые требования действующий ГК РФ предъявляет к форме данной сделки: 1) Если основная сделка совершена в простой письменной форме или в нотариальной форме, то сделка по уступке права требования должна заключаться в аналогичной форме. 2) При гос. регистрации основной сделки сделка по уступке права требования должна быть зарегистрирована в аналогичном порядке, если иное не установлено законом. 3) Уступка права требования по ордерной ценной бумаге осуществляется путем совершения на ней индоссамента. На основании закона права кредитора могут перейти к другому лицу в следующих случаях: 1) При универсальном правопреемстве в правах кредитора (наука называет два случая универсального правопреемства: при наследовании и при реорганизации юр. лиц). 2) На основании решения суда или допущения перехода таких прав законом. 3) При исполнении обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимися должниками по данному обязательству. 4) При суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая. По общему правилу требуется не согласие должника, а его простое уведомление; не допускается уступка требования без согласия должника, если личность кредитора имеет для него существенное значение; не допускается уступка, если она противоречит закону, иным правовым актам или договору. Не допускается перехода к другому лицу прав кредитора:1) Неразрывно связанных с личностью кредитора – в частности, требование об уплате алиментов или о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. 2) Без согласия должника, если личность кредитора имеет для него существенное значение. Общим условием уступки права требования является то, что она не должна противоречить закону, иным правовым актам или договору. Относительно объема переходящих прав от кредитора к другому лицу необходимо отметить следующее. Как правило, право первоначального кредитора переходит к другому лицу (новому кредитору) в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права – в частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также права на неуплаченные проценты. При передаче права требования кредитор должен уведомить об этом должника. В противном случае, новый кредитор несет риск неблагоприятных для него последствий. При этом, исполнение должником своих обязательств первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору. Кредитору не безразлична личность должника, его платежеспособность  и добросовестность, поэтому закон требует согласия кредитора на перевод долга. Кредитор, уступивший право требование другому лицу (новому кредитору), обязан передать все документы, удостоверяющие право требования, а также сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования. Следует учитывать, что должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права требования к этому лицу. Кроме того, должник вправе выдвигать против нового кредитора требования, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе права требования по обязательству к новому кредитору. 2. Перевод долга урегулирован состоит в переводе должником своего долга с согласия кредитора на другое лицо. Новый должник может выдвигать против кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником. К форме соглашения о переводе долга применяются правила, аналогичные установленным правилам применительно к уступке права требования. Если основная сделка совершена в простой письменной форме или в нотариальной форме, то сделка по уступке права требования должна заключаться в аналогичной форме. При гос. регистрации основной сделки сделка по уступке права требования должна быть зарегистрирована в аналогичном порядке, если иное не установлено законом.
46. Множественность лиц в обязательстве.

Множественность лиц в обязательстве  предполагает, что на стороне только кредитора или только должника либо на обеих сторонах одновременно выступают несколько лиц. Различают активную, пассивную и смешанную множественность. При активной множественности на стороне кредитора выступают несколько лиц при одном должнике. В этом случае каждый из кредиторов имеет право требовать от должника исполнения обязательства. Если несколько субъектов участвуют в обязательстве на стороне должника, то речь идет о пассивной множественности. В данном случае кредитор имеет право требовать исполнение от каждого из должников. При одновременном участии в обязательстве нескольких должников и кредиторов имеет место смешанная множественность. Обязательства с множественностью лиц также делятся на долевые и солидарные. Долевая множественность означает, что каждый из участников обладает правами и несет обязанности в обязательстве лишь в пределах определенной доли. Солидарными же называются обязательства, в силу которых каждый из солидарных кредиторов вправе требовать, а каждый из солидарных должников обязан исполнить обязательство полностью. Солидарные обязательства возникают в случаях, предусмотренных договором или законом. Так, солидарными предполагаются обязанности нескольких должников, как и права нескольких кредиторов в обязательстве, связанном с осуществлением предпр-кой деятельности. В силу указаний закона солидарные обязательства возникают при неделимости предмета обязательства (например, при отчуждении принадлежащего супругам автомобиля); в отношениях поручительства; при совместном страховании одного объекта по одному договору несколькими страховщиками; у лиц, совместно причинивших имущественный вред, и др. В солидарных обязательствах кредитор имеет право требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга. Солидарные обязательства хар-ся неделимостью долга (в пассивном солидарном обязательстве), права требования (в активном солидарном обязательстве) либо того и другого (в смешанном солидарном обязательстве). Полное исполнение обязательства должником одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным сокредиторам и прекращает данное обязательство. Получивший исполнение кредитор обязан возместить другим сокредиторам причитающиеся им доли, которые предполагаются равными. Иными словами, в этом случае возникает долевое обязательство получившего исполнение кредитора (становящегося должником) перед оставшимися сокредиторами. Выделяют также субсидиарные (доп-ые обязательства). Например, у основного (материнского) общества возникает субсидиарная обязанность по оплате долгов его дочерней компании в случае банкротства последней по вине материнского общества. Суть их состоит в том, что в случаях предусмотренных законом или договором при неисполнении обязательства или неполном исполнении основным должником, это исполнение возлагается на другое лицо – дополнительного должника. Следовательно, субсидиарные обязательства имеют место при множественности лиц на стороне должника, т.е. могут быть либо пассивными, либо смешанными. От долевых и солидарных обязательств они отличаются невозможностью для кредитора предъявить требование об исполнении полностью или в части сразу же к субсидиарному должнику, минуя основного. Более того, субсидиарная обязанность вовсе не возникает при наличии возможности у кредитора удовлетворить свое требование путем зачета встречного однородного требования к основному должнику либо взыскания с него средств в бесспорном порядке. Субсидиарный должник до исполнения обязательства обязан предупредить основного должника о предъявленном к нему кредитором требовании либо привлечь основного должника к участию в судебном деле. Тогда основной должник сможет выдвинуть против требований кредитора имеющиеся у него возражения (например, о недействительности обязательства, истечении по нему исковой давности и т.д.), о которых не всегда осведомлен субсидиарный должник. В ином случае эти возражения основной должник вправе выдвинуть против субсидиарного должника при предъявлении к нему последним требования о возмещении исполненного им кредитору. Субсидиарное обязательство, представляет собой разновидность (форму) гражданско-правовой ответственности (любой субсидиарный должник, а не только поручитель отвечает перед кредитором и за собственные упущения): либо за действия основного должника, т.е. за чужую вину (например, в случае ответственности собственника имущества учреждения по долгам последнего на основании, либо за собственные упущения (например, в случае ответственности родителей за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми на основании правил. Состав участников обязательства в период его существования может меняться. Такая ситуация получила название перемена лиц в обязательстве. Это возможно в результате общего правопреемства, когда к правопреемнику переходят все права и обязанности или частного правопреемства, когда то или иное право или обязанность переходят от одного лица к другому на основании специальных соглашений (сделок). Такие соглашения именуются уступка требования и перевод долга.

1. Курсовая Система главных героев и конфликт в повести Ф М Достоевского Дядюшкин сон
2. Контрольная работа на тему Порядок заключения трудового договора Испытательный срок Трудовая
3. Реферат на тему A Summary Of Carmen Essay Research Paper
4. Реферат на тему Aaa Essay Research Paper Originator Copywork Staff
5. Реферат на тему Nat Rules Essay Research Paper Punk is
6. Реферат Грунти рівнин України і їх основні особливості
7. Курсовая на тему Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева
8. Реферат Туристский центр и центр туризма содержание и границы понятий
9. Контрольная работа Политическая культура содержание, структура и факторы формиро-вания. Типология политических кул
10. Сочинение Мнимые последователи Базарова. По роману Тургенева Отцы и дети