Реферат Особенности правового положения участников гражданско-правовых отношений
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Содержание:
Введение…………………………………………………………………………...2
1. Понятие и общая характеристика гражданско-правовых отношений……..4
2. Содержания гражданско-правовых отношений…………………………….11
3. Субъекты и объекты гражданских правоотношений……………………….16
Заключение……………………………………………………………………….30
Список использованной литературы…………………………………………...32
Введение.
В процессе осуществления различного рода деятельности как отдельные индивиды (граждане), так и организации этих индивидов вступают между собой в различные отношения, которые в силу их общественного характера получили название общественных отношений. Многие из них регулируются нормами права и поэтому именуются правоотношениями.
Правоотношение представляет собой форму, в которой абстрактная норма права получает свое конкретное выражение. Реализация нормы права в конкретном правоотношении заключается в том, что участники этого правоотношения наделяются субъективными правами и обязанностями, которые гарантируются государством. Так, в соответствии с действующим законодательством (ст. 1064 ГК) лицо, которому был причинен вред, имеет право на его возмещение в полном объеме. Поэтому в случае причинения вреда (например, при дорожно-транспортном происшествии) у потерпевшего возникает право требования к причинителю вреда о его возмещении. При отказе причинителя вреда возместить вред, потерпевший имеет право обратиться за защитой в суд. Таким образом, на основе абстрактной нормы права возникает конкретное гражданское правоотношение, участники которого обладают субъективными правами и обязанностями. Указанные соображения обусловливают актуальность данной темы курсовой работы.
Объектом данной работы является совокупность общественных отношений, складывающихся по поводу возникновения гражданско-правовых отношений.
Предметом являются гражданско-правовые отношения, правового положения участников гражданско-правовых отношений.
Целью данной курсовой работы является изучение темы «Особенности правового положения участников гражданско-правовых отношений»по Гражданскому кодексу Российской Федерации, а именно определить понятие гражданско-правовых отношений и выявить их основные характерные черты. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. проанализировать понятие гражданско-правовых отношений;
2. дать общую характеристику правового положения участников гражданско-правовых отношений;
3. раскрыть содержание гражданско-правовых отношений;
4. рассмотреть субъекты и объекты гражданско-правовых отношений.
Степень разработанности проблемы. Данной проблеме посвятили свои труды многие ученые, такие как М.А. Москалец, Е.А. Чефранова, А.Г. Поляков, О.Н. Садиков, В.П.Тархов, В.Ф. Яковлев, Г. Ф. Шершеневич и др.
Нормативной основой
работы явились Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 18.07.2009) "Об опеке и попечительстве" (принят ГД ФС РФ 11.04.2008), Федеральный закон от 25 июля
В качестве методологической основы данной работы выступают общенаучные и частнонаучные методы. К общенаучным методам исследования можно отнести методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии, формально-логический метод. К частнонаучным методам исследования относится, прежде всего, формально-юридический метод.
Теоретическая основа работы. При проведении исследования использованы научные исследования отечественных и зарубежных авторов в области гражданского права, общей теории права.
Практическая значимость работы. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в учебном процессе, которые сопряжены с проблемами гражданско-правовых отношений.
В целом комплексная разработка данной темы осуществлена путем анализа основных понятий, а также системного анализа объективных и субъективных признаков гражданско-правовых отношений по российскому гражданскому законодательству.
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
1. Понятие и общая характеристика гражданско-правовых отношений.
Гражданское правоотношение - это общественное отношение, урегулированное нормой гражданского нрава. В предмет гражданского права входят как имущественные, так и личные неимущественные отношения. В результате регулирования гражданским правом имущественных отношений возникают гражданские имущественные правоотношения. Если же урегулированы гражданско-правовыми нормами личные неимущественные отношения, устанавливаются личные неимущественные правоотношения.
Гражданское право имеет дело прежде всего с имущественными отношениями, лежащими в сфере экономического базиса общества. Их правовое регулирование характеризуется рядом особенностей, которые отражаются на гражданских правоотношениях. Одна из наиболее важных особенностей гражданского имущественного правоотношения состоит в том, что в нем отражается единство правовой надстройки и экономического базиса, их связь и взаимодействие. Гражданское имущественное правоотношение позволяет выделить то звено в цепи всеобщей связи и взаимодействия, в котором непосредственно соприкасаются элементы надстроечного и базисного характера. Это важно для характеристики механизма правового регулирования имущественных отношений. Право не могло бы воздействовать на экономику, если бы элементы правовой надстройки не были связаны с общественными отношениями, входящими в экономический базис общества. Эта связь правовой надстройки и экономического базиса происходит в том звене, которое называют гражданским имущественным правоотношением. Оно представляет собой специфическую форму связи между правовой надстройкой и экономическим базисом общества.
Поэтому нельзя согласиться с теми авторами, которые рассматривают гражданское правоотношение в качестве особого идеологического отношения, существующего наряду с реальным имущественным отношением. Такой подход не дает достаточно ясного представления о том, как право воздействует на экономику. А ведь «важно показать не противоположность правовой надстройки и экономического базиса, а наоборот, выявить их единство, взаимодействие и отразить это в научном понятии гражданского правоотношения»[1].
Понятие гражданского правоотношения как общественного отношения, урегулированного нормой гражданского права, в равной мере подходит и к личным неимущественным правоотношениям. Правовое регулирование не приводит к созданию каких-либо новых общественных отношений, а лишь придает определенную форму уже существующим личным неимущественным отношениям, которые становятся одним из видов гражданских правоотношений.
Входящие в предмет гражданского права общественные отношения регулируются методом юридического равенства сторон. Поэтому в большинстве случаев гражданские правоотношения устанавливаются по воле участвующих в них лиц. Типичным для гражданского права основанием возникновения правоотношения является договор. Это отражается и на характере гражданских правоотношений, наиболее существенной чертой которых является равенство их сторон, их юридическая независимость друг от друга. Если управомоченная в гражданском правоотношении сторона вправе требовать определенного поведения от обязанного лица, то только в силу существующего между ними договора или прямого указания закона. При этом свобода договора названа в ГК в числе основных начал гражданского законодательства (п. I ст. 1). Физические и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (п. 2 ст. 1). Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными нормативными актами (п. 2 ст. 421).
Когда гражданское правоотношение устанавливается помимо воли его участников последние также находятся в юридически равном положении. Например, в случае причинения вреда деликтное обязательство зачастую возникает независимо от желания причинителя вреда. Однако и в этом гражданском правоотношении стороны находятся в юридически равном положении и подчиняются только закону. С утратой юридического равенства сторон меняется и природа правоотношения. Из гражданского оно превращается в иное правоотношение. Юридическое равенство сторон является неотъемлемым свойством гражданского правоотношения.
В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лип, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, по в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности[2].
В соответствии с господствующей концепцией правоотношение - результат, средство, форма урегулирования правом общественных отношений. Правоотношение неразрывно связано с тем фактическим отношением, формой которого выступает. В нем заключено единство прав и обязанностей участников отношений и их поведения, направленного на достижение определенных интересов. Вместе с тем связь правоотношений с материальными жизненными отношениями понимается по-разному: от отстаивания идеи «чистых» правовых связей до отождествления правоотношений с производственными отношениями[3]. Последнее время наблюдается сближение столь крайних позиции, подчеркивается связь правоотношений с фактическими отношениями, предлагается различать юридическое (права и обязанности) и материальное (поведение участников) содержание правоотношений[4]. Единство правовой формы и материального содержания не должно, тем не менее, приводить к отождествлению правоотношений и тех фактических отношений, которые выступают в качестве предмета правового регулирования.
Правоотношения представляют собой надстроечную категорию, это идеологические отношения, имеющие волевой характер. Волю «можно определить как психическое регулирование поведения, заключающегося в детерминированном и мотивированном желании достижения поставленной цели, в выборе решения, разработке путей, средств и применения усилий для их осуществления». Идеологический характер правоотношений проявляется не только в том, что они опосредуют волю участников этих отношений (в настоящее время ученые отмечают волевой аспект всяких, в том числе, и производственных отношений), сколько и главным образом в том, что они становятся правовыми по воле государства, выраженной в установленных государством нормах права[5]. Правовой характер общественных отношений определяется их связью с нормами права (объективным правом). Нормы права придают общественным отношениям форму правоотношений, и только в этом смысле правоотношения возникают па основе норм права. Причем правовое регулирование включает в орбиту права общественные отношения и с помощью прямых предписаний закона (этот способ в развитых правовых системах является предпочтительным), и иными путями: с помощью обычаев, аналогии, принципов, судебных прецедентов.
Фактические отношения, которые регулируются нормой права и которые в обществе с развитой правовой системой в большинстве своем уже в момент возникновения принимают юридическую форму и силу нерасторжимого единства юридической формы и материального содержания, возникают не по воле права, а в связи с развитием различных, прежде всего материальных, потребностей людей. И в этом смысле правовые отношения коренятся не в законе, а в материальных отношениях. Однако такое положение создает иллюзию полной независимости правоотношений от закона. А ведь правовыми отношения становятся именно по воле закона, поскольку государство санкционирует их в качестве таковых, охраняет их своей принудительной силой.
Правоотношения, выступая как форма фактических отношений, не растворяются в них. Они имеют собственное юридическое содержание: субъективные права и обязанности их участников. Категория правоотношения выражает органическую, неразрывную связь между субъективными правами и обязанностями, которая является одной из существенных объективных закономерностей правовой действительности. Правоотношение представляет собой особую, правовую связь.
Когда говорят о возникновении гражданских правоотношений, то следует иметь в виду и их изменение и прекращение, так как, например, прекращение одного правоотношения, а тем более его изменение приводит к возникновению другого правоотношения. Те обстоятельства, которые приводят к таким юридическим последствиям, как возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений, а не к любым правоотношениям (правам и обязанностям), называются основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Так, заключенный между сторонами (предприятием бытового обслуживания и гражданином) договор о производстве ремонтно-строительных работ становится основанием возникновения между данными сторонами правоотношений подрядного характера. Основанием изменения ранее возникшего правоотношения будет соглашение о замене исполнения по обязательствам. И наконец, утрата вещи служит основанием прекращения правоотношения, возникшего по поводу индивидуально-определенной вещи.
Основания возникновения гражданских правоотношений закреплены в действующем гражданском законодательстве. В ст. 8 ГК РФ указывается, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Кроме того, указанная статья ГК предусматривает, что права и обязанности возникают также из действий граждан и юридические лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Подробное исследование оснований возникновения гражданских правоотношений выходит за рамки исследуемой темы. Здесь лишь отметим, что гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и сделок, хотя и не предусмотренных законом, но и не противоречащих ему; из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемых законом; в результате создания произведений науки, литературы, искусства изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда другому лицу; вследствие неосновательного обогащения; вследствие иных действий граждан и юридических лиц; вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.
Итак, гражданские правоотношения выступают как результат урегулирования нормами гражданского права имущественных и связанных с ними неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников (п. 1 ст. 2 ГК). В ст. 2 ГК законодатель называет признаки, определяющие общественные отношения, составляющие предмет регулирования гражданского права. Очевидно, что эти признаки предопределяют метод гражданско-правового регулирования общественных отношений, находят свое отражение в нем и трансформируются в юридические признаки гражданских правоотношений. Следовательно, можно назвать такие юридические признаки гражданских правоотношений, как равенство, автономия воли и имущественная самостоятельность их участников.
2. Содержания гражданско-правовых отношений.
Содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права и обязанности его участников. Несомненна заслуга науки гражданского права в деле выяснения понятия субъективного права.
Теория права различает объективное право и субъективные права. С одной стороны, существуют общеобязательные правила поведения, абстрактные предписания норм права, адресованные всем, выраженные в различных нормативных актах государства (то, что называют объективным правом), с другой - конкретные права и обязанности конкретных субъектов этого поведения, возникающие и осуществляемые в правоотношениях. При весьма большом разнообразии содержания субъективных гражданских прав можно обнаружить, что оно является результатом разно вариантных комбинаций трех правомочий:
1) правомочия требования, представляющего собой возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей;
2) правомочия на собственные действия, означающего возможность самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически значимых действий;
3) правомочия на защиту, выступающего в качестве возможности использования или требования использования государственно-принудительных мер в случаях нарушения субъективного права [6].
В гражданских правоотношениях бывают два типа обязанностей — пассивный и активный. Это обусловлено наличием в гражданско-правовом регулировании общественных отношений двух способов законодательного закрепления обязанностей – позитивного обязывания и метода запретов (негативного обязывания).
Обязанности пассивного типа вытекают из гражданско-правовых запретов и по своей природе означают юридическую невозможность совершения действий, нарушающих публичные интересы и интересы управомоченных лиц.
Функции запретов в механизме гражданско-правового регулирования весьма разнообразны. Одна из главных функций запретов состоит в установлении пределов осуществления субъективных гражданских прав. Так, собственник-гражданин обязан не допускать бесхозяйственного содержания имеющихся у него культурных ценностей, не должен при осуществлении своих правомочий наносить ущерб окружающей среде, нарушать права, охраняемые законом интересы граждан, организаций.
Особое место занимают запреты, порождающие обязанности, исполнение которых препятствует трансформации относительных гражданских правоотношений одного вида в другой. Например, запрет хранителю использовать имущество, переданное ему на хранение поклажедателем с оплатой услуг по хранению, препятствует трансформации правоотношения хранения в правоотношения имущественного найма. Весьма своеобразны в гражданском праве общерегулятивные запреты, налагающие на всех субъектов гражданских правоотношений обязанности принципиального характера – соблюдать требования законов и правовых актов; осуществлять субъективные гражданские права разумно и добросовестно.
Социальное назначение гражданско-правовых обязанностей активного типа состоит в побуждении субъектов к совершению общественно полезных действий. Всякая гражданско-правовая обязанность активного типа содержит требование к субъекту совершить действие либо по передаче имущества, информации или иного блага, либо по выполнению работы, созданию и использованию произведений литературы, науки и искусства и иных результатов интеллектуальной деятельности, либо по оказанию услуги. Требование, заключенное в обязанности активного типа и составляющее ее содержание, означает для обязанного субъекта необходимость действовать в интересах управомоченного субъекта, так как оно обеспечивается санкцией за неисполнение обязанности.
Требование, составляющее содержание обязанности, концентрированно выражает социальную необходимость той или иной линии поведения субъекта в определенном промежутке времени, в определенном месте, по отношению к определенным лицам, явлениям объективной действительности, вытекающую из норм гражданского права, условий договора, реализующихся в рамках того правоотношения, элементом которого является данная обязанность.
Содержание обязанностей активного типа может быть сложным — в рамках общего требования включать в себя «подтребования». Так, в обязанности по передаче имущества в рамках общего требования совершить действия по передаче имущества обособляются подтребования к качеству и комплектности передаваемого имущества. Структура содержания гражданского правоотношения может быть простой и сложной. Элементарно простой выглядит структура содержания правоотношения, возникающего между заемщиком и заимодавцем, без права заимодавца на получение процентов. Единственному праву заимодавца требовать возврата долга по истечении срока займа корреспондирует единственная обязанность заемщика вернуть долг.
Большинству гражданских правоотношений присуща сложная структура содержания. Примером может служить структура содержания правоотношения, возникающего на основании договора поставки. Помимо главного права покупателя требовать передачи купленных товаров и его главной обязанности уплатить за товар и корреспондирующих им главных прав и обязанностей продавца, у сторон возникают многочисленные права и обязанности, связанные с исполнением и осуществлением главных прав и обязанностей. К числу таковых можно отнести права и обязанности сторон по способам и формам расчетов за поставленный товар; способам выборки и доставки товара; порядку и методам приемки товара по количеству и качеству; ответственному хранению товара и т. п.
Разграничение структур содержания гражданских правоотношений на простые и сложные имеет важное практическое значение, состоящее в следующем:
Во-первых, в различных правоотношениях со сложной структурой содержания мы нередко встречаем однородные элементы. Например, обязанность хранения имущества имеет место в правоотношениях по перевозке грузов, залогу вещей в виде их заклада залогодержателю, хранению вещей у профессионального хранителя. Между тем два первых правоотношения — самостоятельные цельные правовые образования, к которым неприменимы напрямую нормы, регулирующие отношения, возникающие из договора хранения. Прямое применение норм о договоре хранения применимо только к третьему правоотношению. Как видно, только определив, элементом содержания какого правоотношения являются однородные права и обязанности, можно установить, на основе каких правовых норм они возникли.
Во-вторых, структура содержания гражданских правоотношений может быть комплексной, включать структурные образования, которые могут существовать и в качестве самостоятельных правоотношений. Такую структуру, например, имеет правоотношение, возникшее на основе договора на проведение опытно-конструкторских работ по созданию оборудования, его поставке, осуществлению его монтажа и проведению пусконаладочных работ.
Субъективное право как мера возможного поведения данного лица обеспечено законом и тем самым соответствующим поведением обязанных лиц. Такое определение многими учеными было взято за основу. Ряд авторов в определении субъективного права указывает не только на возможность собственного поведения управомоченного лица, но и на возможность требовать соответствующего поведения от других лиц, а также на возможность использовать в необходимых случаях меры государственного принуждения. Субъективная обязанность — это необходимость определенного поведения субъекта правоотношения [7].
Права и обязанности в правоотношении неразрывно связаны. Праву и одной стороне правоотношения обязательно соответствует обязанность на другой стороне. Субъективные права могут существовать только в правоотношении, хотя в научной литературе встречается что субъективные права могут существовать и вне правоотношений, например, право собственности.
В практике редко встречаются простые, элементарные правоотношения, состоящие из одного субъективного права и одной обязанности. Чаще правоотношения бывают сложными, где каждая из сторон несет и права и обязанности, причем ни одно право и не одну обязанность, а целый комплекс. Так, например, в простом правоотношении займа заимодавец вправе требовать возврата долга, а заемщик обязан возвратить долг. В сложном правоотношении купли-продажи продавец обязан передать покупателю вещь, хранить ее до передачи покупателю, предупредить покупателя о правах третьих лиц на вещь и т.д. Вместе с тем и покупатель обязан заплатить покупную цену.
Сравнение гражданской правоспособности и гражданских субъективных прав показывает различную юридическую природу, различные юридические признаки этих правовых явлений. Правоспособность — это свойство субъекта, которым его наделяет государство с момента рождения (с момента создания для юридического лица), оно неотчуждаемо и непередаваемо и в принципе субъект не может быть лишен этого свойства или ограничен в нем. Субъективные гражданские права как конкретное правообладание приобретаются и осуществляются физическими и юридическими лицами своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК), они в большинстве случаев передаваемы, могут отчуждаться, гражданин вправе отказаться от приобретения и осуществления субъективного права и т.п.
Субъективное право делится на отдельные правомочия в составе единого субъективного права. Так, в праве собственности можно назвать правомочия владения, пользования и распоряжения. Следует согласиться с В.А. Тарховым, что провести различие между субъективным правом и правомочием нельзя[8].
Таким образом, субъективное гражданское право — это конкретная, реализованная возможность лица в правоотношении в сравнении с общей, абстрактной возможностью того же лица иметь права, составляющей его правоспособность. В связи с этим представляется принципиально неверным рассматривать и правоспособность в свою очередь как особое субъективное право, защищаемое от всякого, кто нарушает это право.
3. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК участниками гражданских правоотношений являются граждане и юридические лица. В них могут также участвовать Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (ст. 124 ГК). ГК употребляет в отношении граждан термин «физические лица». К ним относятся, прежде всего, граждане РФ. В соответствии со ст. 62 Конституции РФ и абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК иностранные граждане и лица без гражданства пользуются равной с гражданами РФ правоспособностью, если законом не предусмотрены изъятия (ст. 1196 ГК)[9]. Субъектами гражданских правоотношений могут быть также иностранные юридические лица, если иное не установлено федеральным законом.
В современном цивилизованном обществе нет и не может быть людей, не наделенных общей правоспособностью. Это важнейшая предпосылка и неотъемлемый элемент политико-юридического и социального статуса личности. Правоспособность - это способность иметь права и нести обязанности. Она признается в равной мере за всеми гражданами (п. 1 ст. ст. 17 ГК РФ). Правоспособность является необходимой предпосылкой обладания субъективными правами. Закон не указывает на исчерпывающий перечень гражданских прав, составляющих содержание правоспособности. «Исчерпывающий перечень невозможен и нецелесообразен, он мог бы затруднить появление новых субъективных прав»[10].
Право, принадлежащее участнику гражданского правоотношения, называется субъективным гражданским правом, а соответствующая этому праву обязанность другого лица (или лиц) гражданско-правовой обязанностью. Перечисленные в содержании правоспособности Гражданского кодекса права регулируются и защищаются его нормами, им посвящены специальные разделы или главы этого законодательного акта.
Под правоспособностью понимается признаваемая государством общая (абстрактная) возможность иметь предусмотренные законом права и обязанности, способность быть их носителем. Правоспособность - не естественное, а общественно-правовое качество субъектов, носящее абсолютный, универсальный характер. Оно вытекает из международных пактов о правах человека принципов гуманизма, свободы, справедливости. Обязанность каждого государства – должным образом гарантировать и защищать это качество.
Отличие правоспособности от субъективного права состоит в том, что она:
а) неотделима от личности, нельзя человека лишить правоспособности, «отобрать», «отнять» ее у него или ограничить;
б) не зависит от пола, возраста, профессии, национальности, места жительства, имущественного положения и иных жизненных обстоятельств;
в) непередаваема, ее нельзя делегировать другим;
г) по отношению к субъективному праву она первична, исходна, играет роль предпосылки;
д) субъективное право конкретно, а правоспособность абстрактна[11].
В понятии правоспособности существо заключается не в «праве», а в «способности». Правоспособность нельзя рассматривать как суммарное выражение прав и обязанностей, носителем которых может быть данное лицо, потому что такое суммарное выражение дано в самом законе. Не имеет решающего значения то обстоятельство, что возможность обладать теми или иными конкретными правами появляется у гражданина не сразу, не со дня рождения, а позднее, по достижении определенного возраста или при наступлении других условий. Различие в наступлении прав во времени не меняет сущности правоспособности. Равенство правоспособности не означает, что ее объем у всех одинаков.
Всеобщность правоспособности заключается в том, что государственная власть с самого начала заранее наделяет всех своих граждан одним общим свойством - юридической способностью быть носителями соответствующих прав и обязанностей, из числа предусмотренных законом. А то, что фактическая возможность обладания теми или иными правами в силу разных причин наступает в разное время, не делает правоспособность различной. Из этого исходит и международное право[12].
Однако, будучи категорией универсальной, правоспособность проявляет себя в различных отраслях права по-разному. Отсюда и возникают нередко сомнения и споры относительно всеобщего характера правоспособности. Разумеется, то или иное лицо не может быть носителем всех существующих прав одновременно. Однако способность к этому не подвергается никакому сомнению. При наличии соответствующих условий каждый может стать обладателем любых допускаемых законом прав. Если данный гражданин в данное время имеет права, которыми не обладает другой, то это не значит, что у них разная правоспособность. Правоспособность их одинакова, круг прав и обязанностей различный.
При этом нет ничего противоречивого в том, что лицо, имея правоспособность, обладает также по закону рядом общих постоянных прав, являющихся его субъективными правами. Было бы ошибкой считать, что в данном случае правоспособность не нужна. Она не лишняя и когда речь идет о естественных, неотчуждаемых правах граждан, присущих им от рождения
Правоспособность существует там, где есть вообще правовое регулирование, правовая ере да. Это качество неизменяемо, его нельзя сделать больше или меньше. Невозможно признать кого-либо неправоспособным, а только недееспособным. Раз субъект наделен правоспособностью, то в полном объеме и до конца своих дней, а не временно.
Различают общую, отраслевую и специальную правоспособность. Общая представляет собой принципиальную возможность лица иметь любые права и обязанности из числа предусмотренных действующим законодательством, хотя фактическое обладание теми или иными правами может наступить, как уже говорилось, лишь при известных условиях. В нашем законодательстве нет определения общей правоспособности, а только гражданской. Но в науке, в общей теории права, оно сложилось. Отраслевая правоспособность дает возможность приобретать права в тех или иных отраслях права. Именно поэтому она и называется отраслевой. Например, брачная, трудовая, избирательная. Специальная (должностная, профессиональная) правоспособность - это такая правоспособность, при которой требуются специальные познания или талант. К примеру, судьи, врача, ученого, артиста, музыканта и т.д. Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются равной с гражданами РФ правоспособностью, если законом не предусмотрены изъятия.
Для того чтобы быть субъектами гражданских прав и обязанностей, граждане должны обладать личной определенностью и имущественной обособленностью. Личная определенность достигается путем наделения каждого гражданина именем и указания его места рождения и жительства, имущественная обособленность происходит с помощью права собственности права пользования, права получения имущества и других прав. Юридическое положение граждан фиксируется официально в книгах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) (ст. 47 ГК).
Правоспособность является необходимой предпосылкой обладания субъективными правами. Граждане Российской Федерации равны перед законом независимо от происхождения социального, имущественного и должностного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, принадлежности к общественным объединениям, рода и характера занятий, места жительства, времени проживания в данной местности и других обстоятельств. Равноправие граждан обеспечивается во всех областях экономической, политической, социальной и культурной жизни (ст. 19 Конституции РФ, ст. 3 Декларации прав и свобод человека и гражданина). Ряд прав граждан поднят на конституционный уровень: частная жизнь граждан (ст. 29 Конституции), право на жилище (ст. 40), на охрану здоровья (41), свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества (ст. 44), право на судебную защиту (ст. 46), на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями государственных организаций, а также должностных лиц (ст. 53).
Права гражданина связаны с его обязанностями. Связь эта различна. Во-первых, права гражданина связаны с его обязанностями уже в содержании правоспособности. Гражданин может иметь права и осуществлять их благодаря тому, что окружающие граждане, все общество позволяют ему это, предоставляют соответствующие возможности и поэтому он должен вести себя надлежащим образом, иметь и осуществлять свои права в соответствии с интересами не только собственными, но и общества в целом.
Начало правоспособности гражданина определяется моментом его рождения. Конец правоспособности гражданина наступает в день смерти. Никакие иные обстоятельства не влекут возникновения и прекращения правоспособности граждан. Сам гражданин не может ограничить себя в правоспособности. Направленные на такое ограничение сделки недействительны (ст.22 ГК). В частности, недействителен отказ от права обращения в суд (ст. 3 ГПК). Гражданин может отказаться лишь от какого-то принадлежащего ему конкретного субъективного права. Ограничения правоспособности допускаются только в случаях и порядке, предусмотренных законом.
Итак, никакие иные обстоятельства, кроме рождения и смерти, не влекут возникновения и прекращения правоспособности граждан.
Другим юридическим качеством граждан является дееспособность, то есть способность своими разумными, сознательными действиями и по своей воле осуществлять свои гражданские права и брать на себя обязанности (п. 1 ст. 21 ГК РФ). Трехлетний ребенок может быть владельцем дома, но он не может сам выполнять функции собственника. Правоспособность гражданина начинается с его рождения, но для обладания отдельными правами одной из предпосылок является достижение определенного возраста. Полная дееспособность граждан наступает в России с 18 лет (ч. 1 ст. 21 ГК). Это общее правило, к которому можно добавить два исключения:
во-первых, если лицо вступило в законный брак до 18 лет (а такие случаи допускаются законом), то оно становится дееспособным в полном объеме с момента вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК). Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом (ст. 21 ГК);
во-вторых, если лицо, достигшее 16 лет, занимается самостоятельной трудовой или предпринимательской деятельностью, оно может быть объявлено полностью дееспособным. Это так называемая эмансипация (ст. 27 ГК) - новелла для нашего законодательства. Если она осуществляется с согласия родителей, усыновителей, попечителей, то ее объявляет орган опеки и попечительства, а без согласия - суд. Родители, попечители и усыновители не несут ответственность по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности, по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. При рассмотрении гражданского дела, одной из сторон в котором является несовершеннолетний, объявленный в соответствии со ст.27 ГК эмансипированным необходимо учитывать, что такой несовершеннолетний обладает в полном объеме гражданскими правами и несет обязанности (в том числе самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда), за исключением тех прав и обязанностей, для приобретения которых федеральным законом установлен возрастной ценз (например, статья 13 Закона Российской Федерации "Об оружии", статья 19 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе"). Исходя из положений части третьей статьи 55 Конституции Российской Федерации, такое ограничение прав и свобод является допустимым[13].
Дееспособные граждане несут самостоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам и долгам. "Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством" (ст. 24 ГК). Дееспособность может быть полная, частичная и ограниченная. Полная, как уже говорилось, наступает с совершеннолетия, частичная - с 14 лет, а ограниченная - когда лицо ограничивается в дееспособности по суду.
Дееспособность малолетних (не достигших 14 лет) определяется по правилам ст. 28 ГК. Граждане, не достигшие 14 лет (малолетние), вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, иные сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации, а также сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем либо с согласия последнего третьим лицом (п. 2 ст. 28 ГК). Другие сделки за малолетних могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28 ГК). Эти же лица несут имущественную ответственность по сделкам малолетних, в том числе по сделкам, совершенным ими самостоятельно, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними (п. 3 ст. 28 ГК).
По достижении 14 лет дееспособность гражданина расширяется. Помимо того, что гражданин мог делать в возрасте до 14 лет, он вправе самостоятельно распоряжаться также своим заработком или стипендией; осуществлять права автора на свои произведения науки, литературы и искусства изобретения, рационализаторские предложения и промышленные образцы; вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; быть членами кооперативов (п. 2 ст. 26 ГК). Остальные сделки он может совершать с согласия или последующего одобрения своих родителей, усыновителей и попечителей (п. 1 ст. 26 ГК). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пп. 1, 2 ст. 26 ГК. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с ГК.
Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК). Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения дееспособности граждан или их права заниматься предпринимательской либо иной деятельностью влечет недействительность акта государственного или иного органа, устанавливающего соответствующее ограничение (п. 2 ст. 22 ГК). Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом (п. 3 ст. 22 ГК).
При наличии достаточных оснований, когда несовершеннолетний злоупотребляет своими правами, осуществляет их неразумно, во вред себе и другим, орган опеки и попечительства вправе по своей инициативе либо по ходатайству общественных организаций или других заинтересованных лиц ограничить либо лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с п. 2 ст. 21 или со ст. 27 ГК, т. е. вступив в брак или в результате эмансипации (п. 4 ст. 26 ГК). В таком случае за ним сохраняется право самостоятельного осуществления мелких бытовых сделок, авторских и изобретательских прав.
Рассмотрим пример из судебной практики. По решению суда гражданин К., 34 лет, был признан судом недееспособным вследствие заболевания шизофренией. Над ним, согласно ст. 29 ГК, была установлена опека. Опекуном был назначен брат К.. Суд поступил совершенно пpaвомерно, т.к. лишаются дееспособности слабоумные и душевно больные люди, которые не могут отдавать отчет своим действиям. Их права осуществляют опекуны и попечители (ст.ст. 31-41 ГК РФ). По решению суда граждане, достигшие 18 лет и старше, могут быть лишены дееспособности или ограничены в ней (ст. ст. 29, 30 ГК). Лишаются дееспособности слабоумные и душевно больные люди, которые не могут отдавать отчет своим действиям. Их права осуществляют опекуны и попечители (ст.ст. 31-41 ГК РФ).
Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство (ст. 30 ГК, Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая
Совершеннолетний гражданин может быть признан недееспособным, если вследствие психической болезни или слабоумия он не может понимать значения своих действий или руководить ими. Признание недееспособным осуществляется в судебном порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством (ст.29 ГК, гл.29 ГПК). В случае выздоровления или значительного улучшения здоровья такого гражданина он признается судом дееспособным. Участие в гражданских правоотношениях лиц, не обладающих достаточной дееспособностью, осуществляется с помощью дееспособных родителей, а также с использованием семейно-правовых институтов усыновления (удочерения), опеки, попечительства, приемной семьи, патроната.
Сделки от имени граждан, не достигших 14 лет, которые они не могут совершить сами, совершай их родители или усыновители. При отсутствии родителей (усыновителей) над ними устанавливается опека (гл. 20 СК). Опека устанавливается и над лицами, признанными судом недееспособными. Над лицами в возрасте от 14 до 18 лет, над лицами, ограниченными в дееспособности, и над лицами, совершеннолетними и дееспособными, по состоянию здоровья не могущими самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности, устанавливается попечительство.
Опекунами или попечителями могут быть назначены любые совершеннолетние дееспособные граждане, не лишенные родительских прав и согласные с этим назначением. Закон требует принимать во внимание личные качества назначаемого лица, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и подопечным, а также, если это возможно, желание подопечного (ст. 35 ГК и 146 СК). Родство с подопечным не требуется, однако на практике назначают опекунами или попечителями супруга либо родственника подопечного. Это не всегда себя оправдывает при назначении попечителя ограниченно дееспособному, ибо близкий человек бывает склонен проявлять снисходительность к "слабостям" подопечного либо не в состоянии противостоять его агрессивности, в результате чего применение ст. 30 ГК оказывается бесполезным.
Опекуны и попечители не назначаются лицам, находящимся на воспитании или попечении в государственных учреждениях либо общественных организациях, администрация которых выполняет обязанности опекунов и попечителей (ст. 147 СК). Специальный опекун над имуществом может быть назначен в случаях, когда оставшееся за пределами учреждения или организации имущество подопечного требует управления.
Опекун совершает сделки от имени подопечного и является его законным представителем. Попечитель оказывает подопечному содействие в совершении им сделок и дает частично и ограниченно дееспособным согласие на совершение ими тех сделок, которые они не вправе совершать самостоятельно. Если сделки выходят за пределы бытовых, то опекун вправе их совершать, а попечитель давать согласие на их совершение лишь с предварительного согласия органа опеки и попечительства. Дарение от имени подопечных вообще не разрешается (ст. 36 ГК и 150 СК). Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. Функции по опеке и попечительству возлагаются на отделы народного образования в отношении несовершеннолетних лиц, на отделы здравоохранения в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и на отделы социального обеспечения в отношении дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья (ст. 34 ГК и 121 СК).
Итак, под дееспособностью понимается не только возможность субъекта иметь права обязанности, но и способность осуществлять их своими личными действиями, отвечать за последствия, быть участником правовых отношений. Дееспособность зависит от возраста и психического состояния лица.
Правоспособность и дееспособность юридических лиц обладают существенными особенностями. Юридическими лицами признаются организации, которые обладают обособленным имуществом, могут от своего, имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде (ст.48 ГК). Каждое юридическое лицо обладает правоспособностью, так же, как и каждый гражданин, однако в отличие от граждан, которые все обладают одинаковой правоспособностью, правоспособность юридических лиц является общей или специальной. Это значит, что они могут обладать такими правами, которые соответствуют стоящим перед каждым юридическим лицом задачам. Большинство коммерческих организаций может заниматься любыми видами деятельности, остальные - только предусмотренными их учредительными документами (ст. 49 ГК). Поэтому юридические лица обладают различной правоспособностью. Она определяется законом, устанавливающим общие положения, а особенности предусматриваются уставами юридических лиц и положениями о них. В основном, как вообще в гражданском праве, речь идет об имущественных правах и обязанностях, но ими правоспособность юридических лиц не ограничивается. Достаточно сослаться на п. 7 ст. 152 ГК. Конечно, законодатель относительно свободен в определении правоспособности юридических лиц, но нельзя забывать об объективной обусловленности его воли.
Специальную правоспособность не следует понимать так, что юридическое лицо обязательно должно заниматься только одним видом деятельности. Есть организации узко специализированные, что облегчает решение многих вопросов и позволяет легче достичь высокого уровня своей работы, есть и организации многопрофильные, что дает им более широкие возможности получать доходы, гибче приспосабливаться к потребностям населения и экономики, а также создает определенные удобства для потребителей. Но тем не менее каждое юридическое лицо должно в первую очередь ставить перед собою те задачи, решения которых ожидает от него общество. Сельскохозяйственное предприятие не вправе без изменения его юридической личности переключиться целиком на промышленное производство и наоборот. Тем более это относится к учреждениям. Момент возникновения правоспособности юридического лица определяется моментом государственной регистрации юридического лица (ст. 51 ГК).
Одновременно с возникновением правоспособности возникает и дееспособность юридического лица. Можно согласиться с распространенным мнением, что юридическое лицо всегда правоспособно и дееспособно. Но при этом обычно забывается, что юридическое лицо не действует иначе, как через свои органы (ст. 53 ГК). Органы юридического лица могут быть коллегиальными и единоличными. В обоих случаях предусматривается определенный порядок назначения либо избрания органов юридического лица и их деятельности законом, уставом или положением. Если орган сформирован и действует не в соответствии с установленным порядком, он должен быть признан недееспособным.
Таким образом, субъекты гражданских правоотношений — это их участники, те лица, которые несут права и обязанности в правоотношении.
Заключение.
Гражданское правоотношение - это общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права. В предмет гражданского права входят как имущественные, так и личные неимущественные отношения. В результате регулирования гражданским правом имущественных отношений возникают гражданские имущественные правоотношения. Если же урегулированы гражданско-правовыми нормами личные неимущественные отношения, устанавливаются личные неимущественные правоотношения.
Гражданское право имеет дело, прежде всего с имущественными отношениями, лежащими в сфере экономического оазиса общества. Когда говорят о возникновении гражданских правоотношений, то следует иметь в виду и их изменение и прекращение, так как, например, прекращение одного правоотношения, а тем более его изменение приводит к возникновению другого правоотношения. Те обстоятельства, которые приводят к таким юридическим последствиям, как возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений, а не к любым правоотношениям (правам и обязанностям), называются основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Основания возникновения гражданских правоотношений закреплены в действующем гражданском законодательстве.
В ст. 8 ГК РФ указывается, что гражданские нрава и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Кроме того, указанная статья ГК предусматривает, что права и обязанности возникают также из действий граждан и юридические лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и сделок, хотя и не предусмотренных законом, но и не противоречащих ему; из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; из судебного решения установившего гражданские права и обязанности; в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемых законом; в результате создания произведений науки, литературы, искусства изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда другому лицу; вследствие неосновательного обогащения; вследствие иных действий граждан и юридических лиц; вследствие событий, с которыми закон пли иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.
Юридические факты - это обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений, называются. Общий перечень самых различных юридических фактов как оснований гражданских правоотношений дан в ст. 8 ГК. Но этот перечень не является исчерпывающим. Юридические факты, не предусмотренные гражданским законодательством, порождают соответствующие юридические последствия, если они не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 81 К). Ведь юридические факты - это жизненные факты, их бесчисленное множество.
В целом юридические факты в гражданском праве могут быть подвергнуты следующей классификации: а) события и действия; б) неправомерные и правомерные действия; в) юридические поступки и юридические акты; г) административные акты и сделки. Без юридических фактов не устанавливается, не изменяется и не прекращается ни одно гражданское правоотношение. Поэтому их называют основаниями гражданских правоотношений. В целом юридические факты играют весьма важную и активную роль в общей правовой системе, являясь своего рода ее «нервными окончаниями» (рецепторами), сцепляющими нормы права с реальными общественными отношениями.
Список использованной литературы:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс РФ Ч. 1: Федеральный закон РФ, 30.11.1994 г., № 52- ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3302;
2. Гражданский кодекс РФ Ч. 4: Федеральный закон РФ, 18.12.2006 г., № 231- ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 52. – Ст. 5497;
3. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ);
4. Федеральный закон от 25 июля
Научная литература:
5. Васин В.Н. Казанцев В.И. Гражданское право [Текст]: Учебник для ВУЗов / В.Н. Васин В.И. Казанцев. – М., 2007;
6. Гришаев С.П., Эрделевский А.М. Комментарий к гражданскому кодексу [Текст]: / С.П. Гришаев А.М. Эрделевский - М, 2007;
7. Егоров Н.Д., Сергеев А.П. Практикум по гражданскому праву. Часть 1-2 [Текст]: / Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. - М., 2006;
8. Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей /М.И.Брагинский, В.В. Витрянский, В.П. Звеков
9. Пиляева В.В. Гражданское право России [Текст]: Часть общая и особенная: учебник / В.В. и др.; Под ред. В.Д. Карповича. М., 1995. С. 25-26;
10. Протас Е.В. Гражданское право [Текст]: Учебник / Е.В. Протас. – М., 2005;
11. Пиляева – М., 2008;
12. Права человека в России и правозащитная деятельность государства: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 12 мая
12.Поляков А.Г. Проблемы правового регулирования гражданских правоотношений // Экономика и право. 2007 №3. – с. 5-12;
13.Садиков О.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой. / О.Н. Садиков. - М, 2006;
14.Тархов В.П. Субъективные права и обязанности: учебник / В.П. Тархов - М., 2001.
15.Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. Чебокса ры, 2000,С. 67;
16.Фоков А.П., Попонов Ю.Г. Гражданское право [Текст]: Учебник: Общая и особенная часть / А.П. Фоков, Ю.Г. Попонов. – М., 2007;
17.Хохлов С.А. Концептуальная основа части второй Гражданского кодекса // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст. Комментарии Алфавитно-предметный указатель, М., 1996. С. 23;
18.Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). М., 2000. С. 16.
Материалы судебной практики:
19.А.Н Долженко, В.Б. Резников, Н.Н.Хохлова.Судебная практика по гражданским делам. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. – 1144 с.
20.Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля
21.Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. М., 1994. С. 102.
[1] Хохлов С.А. Концептуальная основа части второй Гражданского кодекса // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст. Комментарии. Алфавитно-предметный указатель, М., 1996. С. 23.
[2]Гражданский кодекс РФ Ч. 1: Федеральный закон РФ, 30.11.1994 г., № 52- ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3302.
[3] Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). М., 2000. С. 16.
[4]Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, В.П. Звеков и др.; Под ред. В.Д. Карповича. М., 1995. С. 25-26.
[5]Норма права — это исходящее от государства и им охраняемое общеобязательное, формально-определенное предписание, выраженное (моделируемое) в виде правила поведения или отправного установления и являющееся государственным регулятором общественных отношений.
[6]Поляков А.Г. Проблемы правового регулирования гражданских правоотношений // Экономика и право. 2007 №3. – с. 5-12.
[7] Тархов В.П. Субъективные права и обязанности. Учебник. / В.П. Тархов - М., 2001.
[8] Там же.
[9]Федеральный закон от 25 июля
[10] Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Чебоксары, 2000,С. 67.
[11] Фоков, А.П., Попонов, Ю.Г. Гражданское право [Текст]: Учебник: Общая и особенная часть / А.П Фоков,
Ю.Г. Попонов. – М., 2007.
[12] Права человека в России и правозащитная деятельность государства: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 12 мая
[13]Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля
[14] Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. М., 1994. С. 102.