Реферат

Реферат Право общей собственности 6

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 20.9.2024





Содержание
Введение. 2

Понятие и виды права общей собственности.. 3

Общая долевая собственность.. 6

Общая совместная собственность.. 15

Заключение. 25

Список литературы... 26



Введение




Гражданское право — один из основных предметов, изучаемых студентами юридических специальностей. Граж­данско-правовая база служит исходной точкой и непременным усло­вием развития деловой жизни, превращения предпринимательства в источник благополучия общества и самореализации его граждан. Богатство и процветание государства держится не только на поли­тической и экономической, но и на правовой стабильности.

Гражданское право является одной из фундаментальных юри­дических дисциплин. Актуальность предмета «Гражданское право» особенно видна на фоне развития рыночной экономики, когда воз­растает роль и значение гражданско-правового регулирования то­варно-денежных и иных отношений.

В вещном праве, речь идет преимущественно об односубъектной собственности, т.е. о собственности, субъектом которой является какое-то одно лицо, будь то гражданин, юридическое ли­цо, государство, государственное или муниципальное образова­ние. Нередко бывают случаи, когда имущество принадлежит на праве собственности не одному лицу, а двум или более лицам. В таких случаях на имущество возникает общая собственность. Праву общей собственности посвящена глава 16 ГК РФ. Она может возникнуть в силу различных оснований: наследова­ния, состояния в браке, образования крестьянского (фермерского) хозяйства, приватизации, совместной покупки вещи, совместной постройки дома, соединения и смешения вещей и т.д. Объектом права общей собственности, как и любого другого вида права соб­ственности, является индивидуально-определенная вещь (напри­мер, жилой дом) или совокупность таких вещей (например, сово­купность вещей, входящих в состав наследства).       

Данная работа будет посвящена праву общей собственности в ней я попытаюсь как можно более полно осветить данный вопрос. Также попытаюсь показать судебную практику и мнения известных цивилистов по данной теме.

Понятие и виды права общей собственности




Для общей собственности характерна множественность субъектов права собственности, которые именуются участни­ками общей собственности или сособственниками. Множествен­ностью субъектов права собственности на один и тот же объект и вызвана необходимость специального правового урегулиро­вания отношений общей собственности. Это необходимо, что­бы согласовать воли участников общей собственности, обеспе­чить учет каждым из них законных интересов не только окру­жающих их третьих лиц, но и остальных сособственников, надлежащее состояние общего имущества и т.д. Общая собст­венность характеризуется переплетением отношений сособст­венников ко всем третьим лицам, с одной стороны, и отноше­ний между самими сособственниками, с другой. Первые по своей юридической природе являются абсолютными, вторые — относительными.

Закон закрепляет два вида общей собственности: долевую и совместную (п. 2 ст. 244 ГК). Об­щая собственность именуется долевой тогда, когда каждому из ее участников принадлежит определенная доля. В общей совместной собственности доли ее участников заранее не определены, они фиксируются лишь при разделе совместной собственности или при выделе из нее. Вследствие этого совместная собственность не­редко обозначается как бездолевая собственность. Каж­дому участнику общей долевой собственности  — при ее разделе или при вы­деле из нее — принадлежит право на долю.

Не удачны попытки раскрыть содержание права, принадлежащего участнику общей долевой собственности, с помощью понятий реальной или идеальной доли. Под реальной долей понимают конкретную, фи­зически обособленную часть общего имущества, которая якобы, принадлежит каждому из сособственников. Эта конструкция ведет к замене многосубъектной собственности односубъектной. Специ­фика же общей собственности в том, что нескольким лицам при­надлежит право собственности на один и тот же материальный Предмет. Неприемлема и конструкция идеальной доли, которая сводит право на долю лишь к его стоимостному выражению. Эта Конструкция ведет к упразднению вещи как объекта общей собст­венности, а тем самым и к замене права общей собственности Обязательственным. Таким образом, обе конструкции не только не раскрывают сущности отношений общей собственности, а приво­дят, хотя и с разных сторон, к упразднению общей собственности как особого правового института. Впрочем, критике подвергается и определение принадлежащей сособственнику доли как доли в праве. Так, Н. Н. Мисник полагает, что «никто из сторонников этой теории не имеет представления о том, как должно делиться право собственности. Участнику общей собствен­ности принадлежит доля в вещи, причем эта доля как материаль­на, так и идеальна. Доля материальна, так как материальна сама вещь, в которой она воплощена. Но доля в то же время идеальна, так как выделяется путем идеального, мысленного, абстрактного членения вещи. Доля», заключает автор, «представляет собой иде­альную мысленную часть материальной вещи»[1]. По-видимому, ав­тором предпринята попытка объединить конструкции реальной и идеальной доли. Поэтому против суждений Н. Н. Мисника мо­гут быть выдвинуты все те возражения, которые неоднократно формулировались в отношении обеих указанных конструкций[2].

Общая собственность на имущество является долевой, кроме случаев, когда законом предусмотрено образование на это имуще­ство совместной собственности. Тем самым в законе закреплена презумпция, согласно которой общая собственность в случае ее возникновения предполагается долевой.

Общая долевая собственность может возникнуть в силу любых допускаемых законом или договором оснований. Исчерпывающе­го перечня оснований ее возникновения закон не предусматрива­ет. Более того, по соглашению участников общей совместной соб­ственности, а если оно не достигнуто, то по решению суда, на их общее имущество может быть установлена долевая собственность. Иными словами, допускается перевод имущества с режима обшей совместной на режим общей долевой собственности.

Не ограничивается законом и состав участников общей доле­вой собственности, которые могут представлять различные формы и виды собственности. Допускается общая долевая собственность не только граждан, но также граждан и юридических лиц, граждан и государства, юридических лиц и государства, других субъектов гражданского права в любом их сочетании.

Иным является подход законодателя к общей совместной соб­ственности. Во-первых, образование общей совместной собствен­ности допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных зако­ном. Во-вторых,— и это вытекает из предыдущего — перейти с ре­жима общей долевой на режим общей совместной собственности можно опять-таки лишь тогда, когда это допускает закон. Объяс­няется это тем, что отношения общей совместной собственности в гораздо большей степени носят лично-доверительный характер, нежели отношения общей долевой собственности, а потому круг участников общей совместной собственности неизбежно должен быть ограничен.

Общая долевая собственность




Едва ли не во всех нормах ГК об общей собственности упоминаются принадле­жащие ее участникам доли. Однако законодателя интересует не столько юридическая природа доли в праве общей собственности, сколько количест­венное измерение доли. Это необходимо для распределения между сособственниками приносимых общим имуществом доходов и падающих на него расходов, для определения того, на что может претендовать сособственник при разделе общей собственности или при выделе из нее. Размер доли на протяжении су­ществования общей собственности не остается неизменным. Раз­мер доли может увеличиться или уменьшиться вследствие изменения состава участников общей собственности, внесения в общее имущество улучшений и целого ряда других обстоятельств. Словом, для того чтобы отношения между сособственниками отличались требуемой в гражданском обороте четкостью и определенностью, необходимо знать, в чем именно в тот или иной момент наличия общей собственности вы­ражается принадлежащая каждому из них в этой собственности доля. Доля в общей собственности выражается в виде дроби либо в виде процентов. Так, сособственнику могут принадлежать ¾, 2/3,7/10 и т.д. или 10, 20, 35, 50% и т.д. в общем имуществе. Доли участников общей собственности считаются равными, если иное не вытекает из закона, договора или существа сложившихся между ними отношений. Определение долей в праве общей собственно­сти на общее имущество в кондоминиуме производится по прави­лам, предусмотренным ст. 9 Закона о товариществах собственников жилья. Если сособственник внес в общее имущество улучшения, то судьба улучшений и их влияние на размер доли сособственника в указанном имуществе зависят, во-первых, от того, был ли соблю­ден при внесении улучшений установленный порядок, и, во-вто­рых, от того, относятся ли улучшения к неотделимым или отдели­мым. Если улучшения неотделимые и при их внесении был со­блюден установленный порядок, то сособственник, внесший улучшения, может требовать увеличения размера своей доли со­размерно тому, насколько возросла стоимость общего имущества. Если порядок внесения неотделимых улучшений соблюден не был, то сособственник не вправе требовать увеличения размера своей доли. Что же касается отделимых улучшений, то они, если иное не предусмотрено соглашением сособственников, поступают в собственность того, кто их произвел. Иными словами, внесение таких улучшений, поскольку они отделимы, само по себе не дает права требовать увеличения доли.

Содержа­ние права общей долевой собственности составляют принадлежа­щие сособственникам правомочия по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом. Каждый сособственник при осуществлении права общей собственности независимо от размера своей доли имеет один голос. Осуществление права общей собственности должно происходить по взаимному согласию всех сособственников. Если же согласие не достигнуто, то определение последствий возникших разногласий зависит от того, касаются ли они осуществления правомочий по владению и пользованию общим имуществом или правомочия распоряжения. Если сособственники не договорились относительно владения и пользования общим  имуществом,  то  каждый  из них,  хотя бы  оставшийся в единственном числе, может обратиться в суд. Если же разногласия касаются права распоряжения (например, два сособственника желают общее имущество продать, а третий возражает против про­дажи), то возникший спор не может быть урегулирован судом. Принцип взаимного согласия при осуществлении права распоря­жения общей собственностью должен действовать без каких бы то ни было изъятий. Возвращаясь к приведенному примеру, два собственника вкупе или порознь могут продать свои доли, но навязать третьему продажу всего общего имущества в целом они не вправе. Именно поэтому при осуществлении права общей собст­венности в принципе не имеет практического значения, какой до­лей располагает каждый из сособственников, хотя размер доли подлежит учету при распределении приносимых общим имущест­вом доходов и плодов, падающих на нее расходов и обременений[3].

Принадлежащая сособственнику доля в общей собственности не локализуется в какой-то конкретной части общего имущества, а простирается на все имущество в целом. В то же время сособст­венник может быть заинтересован не только в меновой, но и в по­требительской стоимости указанного имущества. Он может быть заинтересован не только в доходах, которые приносит общая вещь (например, при сдаче ее внаем), но и в том, чтобы использовать эту вещь для удовлетворения своих потребительских нужд (напри­мер, самому проживать в доме). Сособственник имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего иму­щества соразмерно доле. Если это невозможно, он вправе требо­вать от других участников общей собственности соответствующей компенсации.

В тех случаях, когда во владение и пользование сособственника выделяется часть общего имущества, он наряду с сохранением права на долю в общей собственности приобретает также право на вы­деленную ему часть имущества. По своей юридической природе это право может быть отнесено к вещным. Такие ситуации чаще всего возникают при определении порядка владения и пользования жи­лым домом, находящимся в общей собственности двух или более лиц. Если договор об определении порядка владения и пользования Домом удостоверен нотариусом и зарегистрирован в местной адми­нистрации, то он сохраняет силу и для того лица, к которому пе­рейдет доля в общей собственности (например, для наследника или Покупателя доли).

Одним из оснований возникновения общей собственности, с которым связано немало вопросов ее осуществления, является совместное участие двух или более лиц в строительстве дома. Не­редки случаи, когда гражданин, которому для строительства дома отведен земельный участок, привлекает к участию в строительстве членов своей семьи или иных лиц. По окончании строительства между созастройщиками, а иногда между ними и органом государ­ственной власти (местного самоуправления), возникает спор, за кем дом должен быть зарегистрирован: только ли за лицом, кото­рому отведен земельный участок, или также и за иными лицами. Судебная практика подходит к разрешению указанных споров с учетом следующих условий. Во-первых, необходимо установить, связаны ли лица, принимавшие участие в строительстве дома, семейно-бытовыми отношениями или являются посторонними для застройщика лицами. Во-вторых, в каких целях возводился дом: в целях обеспечения жильем принимавших участие в строительст­ве лиц или в иных целях. Наконец, в-третьих, к участию в деле, если он не выступает в деле в качестве стороны, надлежит при­влечь орган, который отводит земельные участки, и выяснить его отношение к возникшему спору. Если лица, участвовавшие в строительстве, связаны семейно-бытовыми отношениями или хотя бы и не связаны, но дом возводился для обеспечения как тех, так и других лиц жильем, а орган, отводивший земельный участок, не возражает против признания дома общей собственностью, спор решается судом в пользу фактических созастройщиков. Суд может и не согласиться с мнением соответствующего органа, возражав­шего против признания дома общей собственностью созастрой­щиков, но свое несогласие суд должен мотивировать в решении по делу. В случае признания дома общей собственностью созаст­ройщиков суд может определить их долю в общей собственности с учетом стоимости труда и материалов, вложенных созастройщи­ками в строительство дома, а также иных заслуживающих внима­ния обстоятельств (например, состава семьи). При отказе в при­знании дома общей собственностью дело ограничивается возме­щением созастройщикам стоимости труда и материалов[4].

Каждый сособственник по своему усмотрению может распоря­жаться принадлежащей ему долей в общей собственности. Для распоряжения долей, в том числе и для ее отчуждения, он не дол­жен испрашивать согласия других участников общей собственно­сти. В то же время им далеко не безразлично, кто заступит место сособственника, отчуждающего свою долю. Кроме того, они могут быть заинтересованы и в приращении своих собственных долей. Вследствие указанных и иных обстоятельств, в законе должны быть закреплены правила, которые, не ущемляя прав сособственника на распоряжение своей долей, вместе с тем обеспечивали бы, насколько это возможно, интересы остальных участников общей собственности. Этим целям призваны служить установления закона о преимущественном праве покупки отчуждаемой доли.

При продаже доли постороннему лицу остальные сособственники имеют преимущественное право покупки доли по цене, за  которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме слу­чая продажи с публичных торгов. Продавец доли обязан в пись­менной форме известить остальных сособственников о намерении продать долю постороннему лицу с указанием цены и других усло­вий продажи. Если остальные сособственники откажутся от по­купки доли или не приобретут доли в праве собственности на не­движимое имущество в течение одного месяца, а на движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец может продать долю любому лицу. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой сособственник вправе в течение трех месяцев в судебном порядке требовать пере­вода на него прав и обязанностей покупателя.

Аналогичные правила применяются и при отчуждении доли по договору мены, но лишь тогда, когда отчуждатель обменивает свою долю на вещи, определенные родовыми признаками, причем лицо, имеющее преимущественное право на приобретение доли, предлагает отчуждателю вещь того же рода, в том же количестве и того же качества.

В случаях, предусмотренных законом, распорядиться долей в общей собственности можно лишь при соблюдении тех или иных условий. Так, общее имущество в кондоминиуме не подле­жит отчуждению отдельно от права собственности домовладельцев на помещения в кондоминиуме.

В связи с тем, что Конституционный Суд РФ признал ст. 4 За­кона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера­ции» в части, ограничивающей приватизацию жилых помещений в коммунальных квартирах государственного и муниципального жилищного фонда социального использования, не соответствую­щей Конституции РФ[5], возник вопрос, какой правовой режим должен быть распространен на комнаты, приватизированные на­нимателями в коммунальных квартирах. Следует ли считать эти комнаты находящимися в раздельной собственности приватизировавших их лиц (и членов их семей, если они являются участника­ми приватизации) или распространять на эти комнаты, так же как и на места общего пользования в данной квартире, режим общей долевой собственности. Признание комнат в коммунальной квартире раздельной собственностью приватизировавших их лиц означает, что хотя места общего пользования в квартире и находятся в об­щей долевой собственности, лицам, проживающим в квартире, при продаже одним из них приватизированной комнаты преиму­щественное право покупки этой комнаты не принадлежит. Места общего пользования в квартире, будучи принадлежностью по от­ношению к находящимся в квартире комнатам (главным вещам), не могут быть отчуждены отдельно от комнат, они следуют судьбе главной вещи, т. е. комнаты. Соответственно этому в указанных случаях преимущественное право покупки не действует ни в отно­шении комнаты, поскольку она находится в раздельной собствен­ности, ни в отношении мест общего пользования, поскольку они, хотя и находятся в общей долевой собственности, следуют судьбе главной вещи (комнаты), будучи ее принадлежностью.

Не менее сложен вопрос, как должны определяться доли сособственников в местах общего пользования, которые также ста­новятся их собственностью: подушно или в зависимости от метра­жа приватизированных   жилых   помещений. Дабы избежать систематического перераспределения долей в местах общего пользования в зависимости от изменения состава семей. Но при этом всем лицам, на законном основании проживающим в данной квартире, независимо от того, приватизи­рована ли вся квартира или только ее часть, все ли проживающие являются участниками приватизации или нет, должен быть обес­печен равный доступ в нежилые помещения в квартире (кухня, ванная, туалет, подсобные помещения) и равные условия пользо­вания ими. Распределение же обязанностей и расходов по ремонту и уборке мест общего пользования, оплате коммунальных услуг (при наличии общего счетчика) и т. д. должно быть подушным.

Именно по такому пути и пошел Федеральный закон от 20 мая 2002 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О при­ватизации жилищного фонда в РФ"»[6]. Закон от 20 мая 2002 г. вслед за Конституционным Судом РФ признал за гражданами, за­нимающими жилые помещения в коммунальных квартирах в госу­дарственном и муниципальном жилищном фонде на условиях со­циального найма, право приватизировать эти помещения. Собст­веннику приватизированного жилого помещения в коммунальной квартире принадлежит доля в праве собственности на общее иму­щество в указанной квартире. Эта доля пропорциональна доле площади принадлежащего ему жилого помещения в коммуналь­ной квартире, если соглашением всех собственников приватизи­рованных жилых помещений в данной квартире не установлено иное. Доля каждого собственника в праве собственности на общее имущество в коммунальной квартире следует судьбе права собст­венности на жилое помещение в коммунальной квартире, принад­лежащее этому собственнику. Гражданам, приватизировавшим жи­лые помещения в коммунальной квартире, при продаже одним из них приватизированного помещения не принадлежит право его преимущественной покупки. Доля продавца в общем имуществе квартиры рассматривается как принадлежность отчуждаемого про­давцом жилого помещения, а потому следует его судьбе.

Множествен­ность субъектов прав собственности сказывается и тогда, когда речь идет об основаниях прекращения общей собственности. На­ряду с основаниями, которые относятся как к односубъектной, так и к общей собственности, последняя характеризуется специ­фическими основаниями ее прекращения, в первую очередь таки­ми, как раздел общей собственности и выдел из нее. При разделе общая собственность прекращается для всех ее участников, при выделе — для того, чья доля из общей собственности выделяется. Впрочем, выдел может привести к тем же результатам, что и раз­дел. Если общая собственность принадлежит двум участникам и один из них получает компенсацию за свою долю, то общая соб­ственность прекращается и для другого, поскольку он становится единоличным собственником имущества, которое ранее было об­щим.

Выдел доли из общей собственности происходит не только по требованию выделяюще­гося сособственника, но и по требованию кредиторов для обраще­ния взыскания на его имущество. Раздел и выдел, если это допу­скается законом и возможно без несоразмерного ущерба имущест­ву, происходят путем выдела доли в натуре. Если выдел доли в натуре невозможен, выделяющийся сособственник получает де­нежную или иную компенсацию. Расчеты между сособственниками имеют место и тогда, когда имущество в натуре не может быть выделено в точном соответствии с размером принадлежащей каж­дому из них доли. Каковы бы ни были основания и способы раз­дела и выдела, количественным мерилом при определении размера имущества, выделяемого в натуре, либо размера компенсации должен служить размер принадлежащей сособственнику доли. Иными словами, раздел общей собственности и выдел из нее дол­жны происходить соразмерно принадлежащим сособственникам долям[7].
В соответствии с принципом взаимного согласия, которое не­обходимо при осуществлении права распоряжения общей собст­венностью, закон устанавливает, что выплата ее участнику осталь­ными сособственниками какой-либо компенсации вместо выдела доли в натуре допускается лишь с его согласия. Вместе с тем в от­ступление от этого правила предусмотрено, что когда доля сособственника незначительна, в натуре ее выделить нельзя, и сособственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии его согласия обязать ос­тальных участников общей собственности выплатить ему компен­сацию. С получением компенсации сособственник утрачивает право на долю в общем имуществе[8]. Так же при выпла­те сособственнику вопреки его согласию компенсации вместо вы­дела доли в натуре имеет место распоряжение общей долевой соб­ственностью в порядке, устанавливаемом судом, что допускается законом лишь при осуществлении владения и пользования ею. Более того, происходит исключение сособственника из числа уча­стников общей собственности, чего на таких условиях он может и не желать. Пункт 4 ст. 252 ГК сформулирован под несомненным влиянием ч. 3 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 10 июня 1980 г. № 4[9]. При этом не учтено, что правило ч. 3 п. 12 названного постановления находилось в соответствии со ст. 117 ГК 1964 г., согласно которой суд мог определить порядок не только владения и пользования, но и распоряжения общей соб­ственностью. Ныне же суд может определить лишь порядок владе­ния и пользования, но не распоряжения общей собственностью[10].

Общая совместная собственность




Общие положения. Совместная собственность в отличие от долевой может быть образована лишь в случаях, предусмотренных законом. В ГК закреплены два вида общей совместной собственности — супругов и членов крестьянского (фермерского) хо­зяйства. При этом допускается перевод общей совместной собст­венности на иной правовой режим. Участники совместной собст­венности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, владеют и пользуются общим имуществом сообща. Распоряжение общим имуществом осуществляется по взаимному согласию всех сособственников. Сделки по распоряжению общим имуществом может совершать каждый из участников совместной собственно­сти, если иное не вытекает из соглашения между ними. Согласие других сособственников на совершение сделки предполагается. В тех случаях, когда один из сособственников совершил сделку по распоряжению общим имуществом, не имея необходимых полно­мочий, она может быть признана недействительной по требова­нию других сособственников, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была об этом знать. Таким образом, бремя доказывания лежит на стороне, требующей при­знания сделки недействительной, причем должно быть доказано наличие у стороны, совершившей сделку с сособственником, не имевшим полномочий, умысла или грубой неосторожности.

Изложенные правила о порядке владения, пользования и рас­поряжения совместной собственностью применяются, если зако­ном для отдельных видов совместной собственности не установле­но иное.

Совместная собственность в отличие от долевой не имеет за­ранее определенных долей, они определяются лишь при разделе совместной собственности или выделе из нее. Доли признаются равными, если иное не предусмотрено законом или соглашением сособственников. Основания и порядок раздела совместной соб­ственности и выдела из нее определяются по тем же правилам, что и для долевой собственности, поскольку иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений участников со­вместной собственности.

В ранее действовав­шем законодательстве правовой режим имущества супругов был определен в семейно-брачном законодательстве, причем прово­дился принцип раздельности добрачного имущества супругов и принцип общности имущества, совместно нажитого супругами в период брака, — указанное имущество принадлежало супругам на праве общей совместной собственности. Новейшее законода­тельство претерпело существенные изменения в самом подходе к правовой регламентации имущественных отношений между суп­ругами. Во-первых, целый ряд норм, регламентирующих эти отно­шения, включены в ГК. Во-вторых, супругам предоставлены до­статочно широкие возможности самим определить правовой ре­жим имущества, нажитого во время брака.

В отношении имущества, нажитого супругами во время брака, предусмотрено, что оно является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого иму­щества. Супруги в брачном контракте могут отнести это имущест­во либо к общей долевой собственности, либо к раздельной собст­венности каждого из них. Что касается имущества, принадлежав­шего каждому из супругов до вступления в брак, то оно, как и прежде, признается их раздельной собственностью. Аналогич­ный правовой режим распространяется на имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар или по наследству, а также на вещи индивидуального пользования (кроме предметов роско­ши), хотя бы они и были приобретены во время брака за счет об­щих средств. Все это имущество, как и прежде, относится к раз­дельной собственности каждого из супругов. С другой стороны, имущество каждого из супругов может быть отнесено к совмест­ной собственности, если во время брака в указанное имущество за счет общего имущества супругов или за счет личного имущества другого супруга были внесены вложения, которые значительно увеличили стоимость имущества. Например, дом, принадлежав­ший одному из супругов до вступления в брак, капитально отре­монтирован за счет общих средств. Но это правило применяется лишь тогда, когда договором между супругами не предусмотрено иное[11] (см. главы 7 и 8 СК РФ).

Вопрос об обращении взыскания на общее имущество супру­гов решается в зависимости от того, является ли стороной в обяза­тельстве только один из супругов или они оба. Если речь идет об обязательстве одного из супругов, то взыскание можно обратить лишь на имущество, находящееся в его раздельной собственности, а также на его долю в общем имуществе. Но если стороной в обя­зательстве могут быть признаны оба супруга, то взыскание можно обратить как на имущество, находящееся в раздельной собствен­ности каждого из них, так и на их общее имущество (см. гл. 9 Се­мейного кодекса РФ). Например, ссуда в банке получена в инте­ресах семьи, или совместное имущество супругов возросло в ре­зультате совершения одним из них преступления. При этом во всех случаях должны соблюдаться установленные законом правила об обращении взыскания на имущество граждан. Поскольку лишь зарегистрированный брак порождает права и обязанности супру­гов, имущество, нажитое лицами, находящимися в фактических брачных отношениях, хотя бы оно и было нажито в период этих

отношений, к совместной собственности не относится (если, разу­меется, они не будут приравнены к зарегистрированному браку). В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанное иму­щество подпадает под правовой режим либо раздельной, либо об­щей долевой собственности со всеми вытекающими из этого по­следствиями. Презумпция равенства долей при разделе общей собственности или при выделе из нее здесь не действует.

В то же время, как вновь разъяснил Верховный Суд РФ, если имущество было совместно приобретено лицами, состоявшими в семейных отношениях до вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. (до вступления Указа в силу незарегистрированный брак влек те же последствия, что и зарегистрированный), на это имущество распространяется ре­жим общей совместной собственности супругов[12]. При этом распространение на данное иму­щество правового режима общей совместной собственности суп­ругов не ставится в зависимость от того, приравнены ли семейные отношения, имевшие место до вступления в силу Указа от 8 июля 1944 г., к зарегистрированному браку в установленном законом порядке или нет, достаточным признается самый факт наличия таких отношений.

В отличие от колхозного двора, хозяйство которого носило подсобный по отношению к общественному хозяйству колхоза характер, крестьянское (фермерское) хозяй­ство рассчитано на производство товарной продукции, реализу­емой на рынке. Именно этим в первую очередь определяется его субъектный состав, а также круг объектов, которые находятся в общей собственности участников хозяйства. До введения в действие части первой ГК основные нормы о крестьянском хозяйстве были сосредоточены в Законе о крестьянском (фер­мерском) хозяйстве и Земельном кодексе. В ГК нормы о кресть­янском хозяйстве, хотя и немногочисленны, но вносят сущест­венные изменения как в правовое положение самого хозяйства, так и в правовой режим принадлежащего его членам имущества. Прежде всего, по ГК в отличие от Закона окрестьянском (фермерском) хозяйстве указанное хозяйство не наделяется правами юридического лица. Крестьянское хозяйство не выступает по от­ношению к его членам (участникам) в качестве особого субъек­та права, что снимает вопрос, на каком праве имущество при­надлежит самому хозяйству. Сделанный вывод подтверждается тем, что членам хозяйства предоставляется право создать на базе имущества хозяйства хозяйственное товарищество или производ­ственный кооператив. Указанное товарищество или кооператив признается юридическим лицом и обладает правом собственности как на имущество, переданное ему членами хозяйства, так и на имущество, полученное им в результате собственной деятельности и по иным основаниям.

Второе принципиально важное изменение, предусмотренное ГК, состоит в том, что в нем с иных исходных позиций определен правовой режим имущества, принадлежащего членам хозяйства. Если в Законе о крестьянском (фермерском) хозяйстве было уста­новлено, что имущество крестьянского хозяйства принадлежит его членам на праве общей долевой собственности и лишь при едино­гласном их решении может находиться в их общей совместной собственности, то в ГК это положение оказалось по существу пе­ревернутым: имущество принадлежит членам хозяйства на праве совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное. Означает ли это, что уже сейчас ука­занное имущество должно считаться переведенным на режим об­щей совместной собственности? Такой вывод был бы поспешным, поскольку установление правового режима общей совместной собственности членов крестьянского хозяйства сопровождается в ГК оговоркой: если законом или договором между ними не уста­новлено иное. Из этого следует, что норма Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве, предусматривающая для имущества чле­нов хозяйства режим общей долевой собственности в виде прави­ла и общей совместной собственности в виде исключения, сохра­няет силу[13].

Сказанным не исчерпываются вопросы, возникающие при изучении правового положения членов крестьянского хозяйства и правового режима их имущества. Прежде всего, кто может быть отнесен к членам хозяйства? Ответ на этот вопрос с учетом товар­ного характера хозяйства дан в п. 3 ст. 1 Закона: «Членами кресть­янского хозяйства считаются трудоспособные члены семьи и дру­гие граждане, совместно ведущие хозяйство». Из этого следует, что лица, не достигшие трудового совершеннолетия, т.е. 16 лет, членами хозяйства быть не могут. Таким образом, круг членов крестьянского хозяйства значительно уже, нежели круг членов бывшего колхозного двора. Напомним, что граждане признавались членами колхозного двора независимо от их возраста. Слож­нее обстоит дело с лицами, ставшими нетрудоспособными по воз­расту и состоянию здоровья. Очевидно, эти лица из числа членов хозяйства автоматически не выбывают. Состав имущества, отно­сящегося к совместной собственности членов хозяйства, опреде­лен с учетом того, что хозяйство, будучи товаропроизводителем, занимается предпринимательской деятельностью в целях извлече­ния прибыли. В совместной собственности хозяйства находятся земельный участок, насаждения, постройки и сооружения, про­дуктивный и рабочий скот, техника, оборудование, транспортные средства и другое имущество, приобретенное для хозяйства на об­щие средства его членов. Плоды, продукция и доходы, получен­ные в результате деятельности хозяйства, являются общим имуще­ством его членов и используются по соглашению между ними.

Члены хозяйства пользуются его имуществом по взаимной до­говоренности. Сделки по распоряжению имуществом совершают­ся главой хозяйства либо иным доверенным лицом.

При разделе крестьянского хозяйства на его базе образуется два или более самостоятельных хозяйства. При этом раздел обще­го имущества, в том числе земельного участка и средств производ­ства, осуществляется таким образом, чтобы не подорвать эконо­мические возможности ни одного из хозяйств. При выделе один или несколько членов хозяйства выбывают из его состава, а остав­шиеся члены продолжают заниматься производственной и иной хозяйственной деятельностью. Земельный участок и средства про­изводства, принадлежащие членам хозяйства на праве общей соб­ственности, при выходе из хозяйства одного из его членов разделу в натуре не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на по­лучение денежной компенсации, соразмерной его доле в общем имуществе. При этом доли признаются равными, если соглашени­ем между членами хозяйства не установлено иное. Порядок разде­ла имущества и выплаты компенсации устанавливается по согла­шению всех членов хозяйства, а при его недостижении — судом. Срок выплаты компенсации не должен превышать пяти лет. Из этого следует, что если член хозяйства выбыл из его состава и в те­чение пяти лет не потребовал своей доли в общем имуществе, то он право на это имущество утрачивает.

От раздела крестьянского хозяйства и выдела (выхода) из него следует отличать прекращение деятельности хозяйства и происхо­дящий в связи с этим раздел его имущества. В частности, кресть­янское хозяйство прекращает свою деятельность в связи с выхо­дом из него всех его членов. В случаях прекращения деятельности хозяйства общее имущество подлежит разделу по правилам, пре­дусмотренным гражданским законодательством для раздела общей собственности. Земельный участок делится по правилам, установ­ленным ГК и земельным законодательством.

Указанные правила подлежат применению и тогда, когда по­сле смерти одного из членов хозяйства открывается наследство. При этом наследство на общих основаниях открывается после смерти любого члена хозяйства, не обязательно, чтобы он был по­следним. Это положение, которое Конституционный Суд РФ сформулировал в постановлении от 16 января 1996 г.[14], ныне за­креплено в п. 1 ст. 1179 ГК.

Раздел общего имущества производится по правилам, предус­мотренным ст. 253—255, 257—259, 1170 и 1179 ГК, а раздел зе­мельного участка также и с учетом правил, установленных ст. 1181 и 1182 ГК и ст. 33 и 81 ЗК. Если наследник умершего члена хозяй­ства сам членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется со­глашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии со­глашения — судом, не не может превышать один год со дня от­крытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследникам, доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. Учету подлежит и стоимость доли наследодателя в земельном участке (стоимость земельной доля). Если же наследник принят в члены хозяйства, указанная компенсация ему не выплачивается.

В случае, когда после смерти члена хозяйства оно прекращает­ся, в том числе в связи с тем, что наследодатель был единствен­ным членом хозяйства и никто из наследников не пожелал про­должить ведение хозяйства, имущество хозяйства делится между наследниками по правилам ст. 258 и 1182 ГК.

Иные случаи образования общей совместной собственности. На­помним, что согласно ГК образование общей совместной собст­венности может иметь место лишь в случаях, предусмотренных за­коном[15]. В самом ГК закреплены лишь два вида общей совместной собственности: супругов и членов крестьянско­го (фермерского) хозяйства. Из этого иногда делают вывод, что в остальных случаях образование общей совместной собственно­сти невозможно. С этим нельзя согласиться, поскольку в самом ГК образование общей совместной собственности допускается в случаях, предусмотренных законом, а следовательно, не только ГК. Образование общей совместной собственности членов семьи, причем не только супругов, на приватизируемые жилые помеще­ния в государственном и муниципальном жилищном фонде было предусмотрено Законом о приватизации жилищного фонда[16]. Со­гласно ст. 2 Закона (в ее прежней редакции) граждане, занимаю­щие жилые помещения в домах государственного и муниципаль­ного жилищного фонда, включая ведомственный фонд, по дого­вору социального найма, были вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовер­шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помеще­ния в собственность. Жилые помещения могли передаваться в об­щую собственность (совместную или долевую) либо в собствен­ность одного из совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних.

При этом сособственниками становятся далеко не все члены семьи, совместно проживающие в жилом помещении. Члены семьи могут дать согласие на приобретение жилого помещения другими членами семьи, проживающими совместно с ними, но са­ми могут и не пожелать стать участниками приватизации (напри­мер, для того, чтобы не лишать себя других путей улучшения жи­лищных условий)[17]. С другой стороны, если супруги проживают раздельно, то приватизация жилого помещения одним из них не создает прав на это помещение для другого, т. е. не приводит к об­разованию общей совместной собственности супругов. Не создает уже потому, что в данном случае приватизированное жилое поме­щение не может относиться к имуществу, совместно нажитому супругами в браке.

Законом РФ от 15 мая 2001 г. из ст. 2 Закона о приватизации жилищного фонда исключены слова в скобках (совместную или долевую). Сохранено лишь указание на то, что граждане, занима­ющие жилые помещения в государственном фонде на условиях социального найма, вправе с согласия всех совместно проживаю­щих членов семьи, как совершеннолетних, так и несовершенно­летних в возрасте от 14 до 18 лет, приобрести эти помещения в собственность. Из этого был сделан вывод, что с момента вступ­ления Закона от 15 мая 2001 г., граждане могут приобрести указанные помещения либо в общую долевую собственность членов семьи, либо в собственность одно­го из них. Приобретение же указанных помещений в общую совместную собственность совместно проживающих членов семьи (кроме супругов) отныне не может иметь места, поскольку в силу п. 3 ст. 244 ГК общая собственность на имущество является доле­вой, кроме случаев, когда законом предусмотрено образование со­вместной собственности на это имущество. Но если до введения в действие Закона от 15 мая 2001 г. жилые помещения уже были приватизированы в общую совместную собственность членов семьи, не относящихся к супругам (например, отца и дочери), то в отношении указанных помещений, с учетом принципа: «закон об­ратной силы не имеет», может сохраняться прежний правовой ре­жим.

Образование совместной собственности возможно и в других случаях, хотя прямо и не предусмотренных ГК, но охватываемых общим правилом п. 3 ст. 244 ГК. Так, в Законе РФ «О садоводче­ских, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» режим совместной собственности распространен на имущество общего пользования, приобретенное или созданное некоммерческим товариществом за счет целевых взносов его чле­нов. Указанное имущество отнесено к совместной собственности членов товарищества.

Заключение




Итак, общая долевая собственность может возникнуть в силу любых допускаемых законом или договором оснований. Исчерпывающе­го перечня оснований ее возникновения закон не предусматрива­ет.

Законом не ограничивается и состав участников общей доле­вой собственности, которые могут представлять различные формы и виды собственности.

В данной работе, помимо учебной литературы как основного источника ин­формации, были показаны важнейшие норматив­ные правовые акты гражданского законодательства, комментарии к ним, а также юридическая и монографическая литература. Основу права общей собственности составляет Гражданский кодекс Рос­сийской Федерации и федеральные законы, касающиеся регулиро­вания гражданско-правовых отношений, непосредственно касающиеся права общей собственности.  Так же были подробно раскрыты виды права общей собственности такие как: обще долевая собственность и общая совместная собственность.

Из содержания видно насколько распространены данные гражданско-правовые отношения складывающиеся по поводу общей собственности. И по поводу этого факта хотелось бы сказать о проблемах, с которыми я столкнулся в процессе написания курсовой работы, а именно при поиске литературы (монографий по данной теме). Сказать то, что тема достаточно освещена и понятна нельзя. И по этому не ясно, по какой причине, можно объяснить такое скудное количество информации касающейся права общей собственности. На мой взгляд,  следовало бы российским цивилистам задуматься над этим.



Источники



Официальные источники


1.     Конституция Российской Федерации. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.

2.     Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2010.

3.     ФЗ от 11.06.2003 №74-ФЗ (ред. От 04.12.2006) « о крестьянском (фермерском) хозяйстве».

4.     Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1999.

Список литературы

1.     Власова М.В. Право собственности в Российской Федера­ции: возникновение, юридическое содержание, пути развития. М.: МЗ-Пресс, 2002.

2.     Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение / О. С. Иоффе. – М.: Статут, 2000.

3.     Гражданское право России. Учебник для вузов / Л. Ю. Грудцына. – М.: Юстиционформ, 2008.

4.     Гражданское право: учебник для вузов/ И. А. Зенин. – М.: Высшее образование, 2008.

5.     Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный) / Г. Е. Авилов. – М.: Контракт, 2007 – 757с.

6.     Гражданское право: учебное пособие / А. М. Гатин. – М: Дашков и К, 2007.

7.     Гражданское право: учеб.: в 3 т. – 6-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. Елисеев [и др.]; отв. Ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

Электронные источники

1.     http://www.duma.gov.ru — официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
  1. http://www.consultant.ru - КонсультантПлюс



[1] Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение / О. С. Иоффе. – М.: Статут, 2000. с. 142

[2] там же

[3] ст. 248 и 249 ГК

[4] постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981 г. № 4 «О судебной практике по разрешению споров, связанных с правом соб­ственности на жилой дом» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. М, 1999. С. 68.

[5] постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 45. Ст. 5603.

[6] СЗРФ. 2002. №21. Ст. 1915.

[7] Власова М.В. Право собственности в Российской Федера­ции: возникновение, юридическое содержание, пути развития. М.: МЗ-Пресс, 2002. с. 215

[8] п. 1 ст. 246, п. 1 ст. 247, п. 4 и 5 ст. 252 ГК

[9] Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1999Х^. 179.

[10] Попытка «примирения» норм ГК о порядке распоряжения общей доле­вой собственностью предпринята в постановлении Пленума Верховного Су­да РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 (см. пп. 35—37 постановления).

[11] Гражданское право России. Учебник для вузов / Л. Ю. Грудцына. – М.: Юстиционформ, 2009. с. 536

[12] Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1999. С. 37.  (см. пп. 11 — 19 поста­новления).

[13] Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный) / Г. Е. Авилов. – М.: Контракт, 2010. с.453

[14] СЗ РФ. 1996. № 4. Ст. 408

[15] п. 3 ст. 244 ГК

[16] Гражданское право России. Учебник для вузов / Л. Ю. Грудцына. – М.: Юстиционформ, 2010. с.541

[17] п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Рос­сийской Федерации) по гражданским делам. М, 1999. С. 273.

1. Реферат Страхование от несчастного случая
2. Реферат Образование Московского государства 2
3. Реферат на тему Проблема упражнений в обучении иностранному языку
4. Курсовая Эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации зо
5. Диплом Пути повышения конкурентоспособности продукции предприятия на примере РУП МАЗ
6. Реферат Движутся ли материки
7. Реферат Деловой туризм в Северной Европе
8. Реферат Государственные устройства глазами философов древности
9. Реферат на тему Women S Condition In The Work Essay
10. Реферат на тему Pirates Of Treasure Island Essay Research Paper